Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku V Wydział Cywilny z dnia 10 października 2022 r.

Sprostowano postanowieniem SA w Gdańsku z 17.11.2022 r. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 10 października 2022 r. sygn. akt: V ACz 102/21 w ten sposób, że w miejsce w pkt 1. b) w miejsce słów: „J. S. (pkt 104)” wpisać słowa: „J. S. (pkt 104)”. 

  1. PW związku z tym, że podgrupa została przewidziana jedynie dla ujednolicania roszczeń pieniężnych, za niedopuszczalne należy uznać tworzenie podgrup przy dochodzeniu innych roszczeń.
  2. Wydając postanowienie co do składu grupy, czyli przyznając określonej osobie status członka grupy, sąd powinien porównać roszczenie zgłoszone przez tę osobę z cechami charakteryzującymi grupę, na rzecz której wszczęto postępowanie (art. 17 w zw. z art. 1 u.d.r.p.g.). Zatem roszczenie pojedynczej osoby powinno się mieścić w granicach przedmiotowych roszczenia grupowego, określonego w postanowieniu o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym wydanym na mocy art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 u.d.r.p.g.
  3. W granicach przewidzianych w art. 1 ust. 2 u.d.p.g. w postępowaniu grupowym możliwe jest dochodzenie roszczeń pieniężnych (art. 2 ust. 1 u.d.p.g.) oraz niepieniężnych (art. 2 ust. 2 u.d.p.g.). Zgodnie z art. 2 ust. 3 u.d.p.g. ograniczenie powództwa do żądania ustalenia odpowiedzialności jest dopuszczalne „w sprawach o roszczenia pieniężne”. Unormowanie tego przepisu dotyczy sytuacji, w której członkowie grupy kierują wobec pozwanego w istocie roszczenia pieniężne, niemniej jednak ich ujednolicenie, zgodnie z art. 2 ust. 1 u.d.p.g., nie jest możliwe i dlatego zakres aktywności sądu w postępowaniu grupowym musi zostać ograniczony do ustalenia pewnych okoliczności istotnych dla dochodzonych roszczeń pieniężnych. Stąd też zarówno art. 2 ust. 1, jak i art. 2 ust. 3 u.d.p.g., posługują się identycznym określeniem – „w sprawach o roszczenia pieniężne”.
  4. Pojęcie „odpowiedzialności pozwanego” na gruncie art. 2 ust. 3 u.d.r.p.g. ma swoiste, autonomiczne znaczenie, inne niż w art. 318 k.p.c., jak również inne niż w art. 189 k.p.c., zdeterminowane przede wszystkim celem i funkcjami postępowania grupowego, jako postępowania szczególnego, mającego ułatwić i usprawnić rozwiązywanie konfliktów, w które zaangażowana jest duża liczba osób.
  5. Roszczenie o stwierdzenie (ustalenie) nieistnienia określonego stosunku zobowiązaniowego nie stanowi roszczenia o ustalenie odpowiedzialności, o którym mowa w art. 2 ust. 3 u.d.r.p.g., lecz roszczenie takie znajduje oparcie w regulacji zawartej w art. 1 ust. 2 u.d.p.g., zgodnie z którą ustawa ma zastosowanie w odniesieniu do roszczeń o ochronę konsumentów także w innych sprawach, a także w treści art. 189 k.p.c. w zw. z art. 3851c.
  6. Możliwość złożenia oświadczenia o przystąpieniu do grupy przed publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego jest dopuszczalna i prawnie skuteczna.
  7. Ciężar dowodzenia przynależności do grupy należy zawsze do jej reprezentanta. Pozwanego obciąża natomiast udowodnienie faktów tamujących i niweczących roszczenie powoda, a zatem faktów, które uzasadniają jego zarzuty przeciwko niemu.

Dnia 10 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:           SSA Elżbieta Milewska – Czaja

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2022 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Powiatowego Rzecznika Konsumentów w S. działającego jako reprezentant grupy przeciwko Bankowi (…) w G. o ustalenie ewentualnie o ukształtowanie na skutek zażalenia powoda i pozwanego na rozstrzygnięcia zawarte w punktach II (drugim) i III (trzecim) postanowienia Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 11 września 2020 r., sygn. akt I C 245/15 postanawia:

  1. Zmienić zaskarżone postanowienie w punkcie II (drugim) w ten sposób, że:
    a) wyeliminować z jego treści podział na podgrupy;
    b) wyłączyć ze składu grupy następujące osoby: A. A. (pkt 2), D. B. (pkt 8), A. B. (pkt 11), A. G. (pkt 12), P. B. (pkt 13), M. C. (pkt 14), M. C. (1) (pkt 17), J. D. (pkt 19), P. D. (pkt 21), D. D. (pkt 22), M. I. z d. K. (pkt 27), P. J. (pkt 29), M. K. (pkt 32), M. K. (1) z d. J. (pkt 36), E. K. (pkt 37), J. K. (pkt 38), K. K. (pkt 46), K. K. (1) (pkt 50), M. K. (2) (pkt 51), G. L. (pkt 56), L. M. (pkt 64), E. K. (1) (pkt 71), G. O. (pkt 73), M. P. (pkt 80), B. P. (pkt 85), R. R. (pkt 90), A. R. (pkt 91), S. R. (pkt 92), R. S. (pkt 99), T. S. (pkt 103), J. S. (pkt 104), A. S. (pkt 106), A. J. – uprzednio S. (pkt 109), K. T. (pkt 115), D. J. (pkt 118), T. W. (pkt 119), A. W. (pkt 125), M. W. (pkt 129), D. A. (Ł.) (pkt 137), B. B. (pkt 140), M. S. (pkt 143), Z. G. (pkt 147), P. J. (1) (148), A. J. (1) (pkt 151), J. K. (1) (pkt 153), M. M. (pkt 166), M. P. (1) (pkt 170), A. P. (pkt 172), R. S. (1) (pkt 179), J. W. (pkt 183), M. W. (1) (K.) (pkt 184), A. A. (1) (pkt 186), W. B. (pkt 187), I. G. (pkt 194), B. C. (poprzednio K.) (pkt 196), D. N. (pkt 199), J. P. (pkt 201), M. R. (pkt 203), D. R. (pkt 204), P. T. (pkt 206), J. W. (1) (pkt 207), D. Z. (pkt 208), T. K. (pkt 212), P. S. (pkt 215), M. C. (2) (pkt 222), I. G. (1) (pkt 225), T. K. (1) (pkt 229), J. P. (1) (pkt 236), P. P. (pkt 237), I. S. (pkt 241), J. S. (1) (pkt 242), W. S. (pkt 243), R. S. (2) (pkt 244), E. T. (pkt 252), W. T. (pkt 253), M. W. (2) (pkt 254), A. W. (1) (pkt 255), T. W. (1) (pkt 256), A. G. (1) (pkt 257), A. S. (1) (pkt 264), A. S. (2) (pkt 265), E. S. (G.) (pkt 266), R. Ż. (pkt 269);
    c) uwzględnić w składzie grupy następujące osoby: P. K., M. K. (3) oraz P. S. (1);
  2. Uchylić zaskarżone postanowienie w pkt II (drugim) wobec następujących osób: P. K. (1) (pkt 33), K. B. (pkt 217) oraz R. B. (pkt 218);
  3. Umorzyć postępowanie zażaleniowe w części dotyczącej G. O. (1), J. P. (2), C. P., A. S. (3) i K. K. (2);
  4. Oddalić zażalenie powoda w pozostałym zakresie;
  5. Oddalić zażalenie pozwanego w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 11 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku, sygn. akt I C 245/15, oddalił wniosek pozwanego o zawieszenie postępowania (pkt I), na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym ustalił, że w skład grupy reprezentowanej przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w S. wchodzą następujące osoby (pkt II) :

  1. podgrupa 1 (pierwsza):
    1. M. K. (4) z d. A., 2. A. A., 3. M. B., 4. M. B. (1), 5. A. B. (1), 6. P. B. (1), 7. A. B. (2), 8. D. B., 9. W. B. (1), 10. N. B., 11. A. B., 12. A. B. (3), 13. P. B., 14. M. C., 15. M. C. (3) z d. G., 16. R. C., 17. M. C. (1), 18. E. C., 19. J. D., 20. M. F., 21. P. D., 22. D. D., 23. S. D., 24. J. G., 25. R. G., 26. B. G., 27. M. I. z d. K., 28. P. J. (2), 29. P. J., 30. B. H., 31. G. J., 32. M. K., 33. P. K. (1), 34. R. K., 35. C. K., 36. M. K. (1) z d. J., 37. E. K., 38. J. K., 39. M. K. (5), 40. P. K. (2), 41. B. K., 42. A. K., 43. A. K. (1), 44. M. K. (6), 45. M. K. (7), 46. K. K., 47. B. K. (1), 48. B. K. (2), 49. R. K. (1), 50. K. K. (1), 51. M. K. (2), 52. J. O., 53. A. L., 54. A. L. (1), 55. D. L., 56. G. L., 57. T. Ł., 58. E. M., 59. M. M. (1), 60. A. M., 61. K. M., 62. T. M., 63. M. M. (2) z domu S., 64. L. M., 65. P. M., 66. A. M. (1), 67. E. M. (1), 68. M. M., 69. W. N., 70. R. N., 71. E. K. (1), 72. A. N., 73. G. O., 74. A. O., 75. A. P. (1), 76. M. P. (2), 77. A. P. (2), 78. B. P. (1), 79. M. P. (3), 80. M. P., 81. R. P., 82. M. P. (4), 83. G. P., 84. P. P. (1), 85. B. P., 86. M. P. (5), 87. B. R., 88. G. R., 89. K. R., 90. R. R., 91. A. R. 92. S. R., 93. W. R., 94. J. R., 95. A. R. (1), 96. G. R. (1), 97. M. S. (1), 98. J. S. (3), 99. R. S., 100. M. S. (2), 101. T. S. (1), 102. A. S. (4), 103. T. S., 104. J. S., 105. D. S. (K.), 106. A. S., 107. W. S. (1), 108. M. S. (3), 109. A. S. (5), 110. I. W., 111. P. S. (2), 112. A. T. (1), 113. A. T. (2), 114. M. T. (1), 115. K. T., 116. A. T. (3) (W.), 117. B. T., 118. D. J., 119. T. W., 120. A. W. (2), 121. J. W. (2), 122. P. W. (1), 123. A. W. (3), 124. B. W., 125. A. W., 126. P. W. (2), 127. P. W. (3), 128. M. W. (3), 129. M. W., 130. A. Z. (1) 131. P. Z., 132. M. Z., 133. M. Z. (1), 134. A. Z. (2), 135. K. Ż., 136. M. Ż., 137. D. A. (Ł.), 138. M. T. (2), 139. S. B., 140. B. B., 141. R. B. (1), 142. J. B., 143. M. S., 144. M. C. (4), 145. M. D., 146. I. D., 147. Z. G., 148. P. J. (1), 149. M. J., 150. D. J. (1), 151. A. J. (1), 152. M. J. (1), 153. J. K. (1), 154. I. K., 155. L. K., 156. I. K. (1), 157. M. K. (8), 158. D. L. (1), 159. K. L. (P.), 160. R. M., 161. D. M., 162. G. M., 163. H. M., 164. B. M., 165. S. M., 166. M. M., 167. M. M. (3), 168. I. O., 169. S. P., 170. M. P. (1), 171. A. P. (3), 172. A. P., 173. V. R., 174. M. S. (4), 175. G. S., 176. P. S. (3), 177. R. S. (3), 178. M. S. (5), 179. R. S. (1), 180. K. S., 181. S. T., 182. I. W. (1), 183. J. W., 184. M. W. (1) (K.), 185. J. W. (3), 186. A. A. (1), 187. W. B., 188. A. B. (2), 189. D. C., 190. M. D. (1), 191. J. M., 192. M. G., 193. S. G., 194. I. G., 195. A. J. (2), 196. B. K. (3), 197. J. K. (2), 198. Z. M., 199. D. N., 200. M. P. (6), 201. J. P., 202. L. P., 203. M. R., 204. D. R., 205. L. S., 206. P. T., 207. J. W. (1), 208. D. Z., 209. Ł. D. 210. D. J. (2), 211. E. K. (2), 212. T. K., 213. J. K. (3), 214. M. R. (1), 215. P. S., 216. A. S. (6),
  2. podgrupa 2 (druga):
    217. K. B., 218. R. B., 219. P. B. (2), 220. J. B. (1), 221. J. B. (2), 222. M. C. (2), 223. B. D., 224. Ł. G., 225. I. G. (1), 226. W. G., 227. I. G. (2) –. (…), 228. R. H., 229. T. K. (1), 230. H. K., 231. A. K. (2), 232. M. K. (9), 233. G. M. (1), 234. T. M. (1), 235. A. N. (1), 236. J. P. (1), 237. P. P., 238. B. P. (2), 239. J. P. (3), 240. A. P. (4), 241. I. S., 242. J. S. (4), 243. W. S., 244. R. S. (2), 245. E. S. (1), 246. M. S. (6), 247. A. S. (7), 248. P. S. (4), 249. A. S. (8), 250. A. Ś., 251. M. Ś., 252. E. T., 253. W. T., 254. M. W. (2), 255. A. W. (1), 256. T. W. (1), 257. A. G. (1), 258. M. G., 259. A. K. (3), 260. A. M. (2), 261. I. P., 262. A. P. (5), 263. M. R. (2), 264. A. S. (1), 265. A. S. (2), 266. E. S. (G.), 267. J. S. (2), 268. E. T. (1), 269. R. Ż., 270. P. M. (1), 271. A. Ł., 272. M. Z. (2) (pkt II);

III. odmówił statusu członka grupy następującym osobom:
1. M. B. (2), 2. T. J., 3. S. J., 4. P. K. (3), 5. P. M. (2), 6. L. P. (1), 7. G. O. (1), 8. J. P. (4), 9. J. P. (2), 10. M. S. (7), 11. M. Z. (3), 12. C. P., 13. P. K., 14. M. K. (3), 15. P. S. (1), 16. A. S. (3), 17. M. G. (1) (G.), 18. K. K. (2), 19. E. B..

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w oparciu o ustalenia i rozważania zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

Zażalenie na wskazane powyżej postanowienie wywiódł pozwany zaskarżając je w części, tj. w zakresie punktu II.

Zaskarżonemu postanowieniu pozwany zarzucił naruszenie:

  1. art. 11 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 17 ust. 1 zd. 1 u.d.r.p.g. poprzez przyjęcie, że dopuszczalne było przystąpienie do grupy nowych osób w okresie od złożenia pozwu do opublikowania ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego oraz uznanie za skuteczne oświadczeń o przystąpieniu do grupy złożonych z naruszeniem terminu zawitego do składania takich oświadczeń, pomimo że zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 3 u.d.r.p.g. przystąpienie do grupy przez osoby, których oświadczenia o przystąpieniu do grupy nie zostały załączone do pozwu (art. 6 ust. 2 u.d.r.p.g.), jest możliwe w terminie zawitym, biegnącym od daty ogłoszenia;
  2. art. 233 § 1 oraz art. 244 § 1 k.p.c. w zw. z art. 24 ust. 1 u.d.r.p.g., a także art. 33 zd. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (odpowiednio art.16 art. 1 zd. 1 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy) w zw. z art. 234 k.p.c. w zw. z art. 24 ust. 1 u.d.r.p.g. poprzez błędną ocenę zebranego materiału oraz pominięcie mocy dowodowej dokumentów urzędowych w postaci wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej („CEIDG) i domniemania prawdziwości danych wpisanych w CEIDG, skutkujące błędnym ustaleniem, że umowy kredytu członków grupy wskazanych przez pozwanego, nie zostały bezpośrednio w związku z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, pomimo, że osoby te zawarły umowy kredytu bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. w celu nabycia nieruchomości dla potrzeb prowadzenia w niej działalności gospodarczej lub zawodowej;
  3. art. 22(1) k.c. i art. 17 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 2 u.d.r.p.g. poprzez uwzględnienie w składzie grupy osób, które nie są konsumentami i nie korzystają z ochrony konsumenckiej, ponieważ:

(i) zawarły sporne umowy kredytu bezpośrednio w związku z działalnością gospodarczą, a mianowicie w celu sfinansowania nabycia nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia w niej działalności gospodarczej przez te osoby, lub:

(ii) prowadziły działalność gospodarczą lub zawodową w zakresie udzielania lub pośredniczenia w udzielaniu kredytów hipotecznych;

  1. art.17 ust. 1 u.d.r.p.g. w zw. z art. 189 k.p.c. w zw. z art. 24 ust. 1 u.d.r.p.g. poprzez uwzględnienie w składzie grupy kredytobiorców, którzy zawarli umowę kredytu wspólnie z innymi współkredytobiorcami, którzy nie przystąpili do grupy, podczas gdy ze względu na żądanie pozwu ustalenia nieistnienia lub nieważności umów kredytu (ewentualnie braki związania określonymi postanowieniami tych umów) w niniejszym postępowaniu, muszą wystąpić wszyscy współkredytobiorcy, jako osoby wchodzące w skład wielopodmiotowej strony umowy kredytu, co wyklucza możliwość udziału w postępowaniu jako członków grupy tylko niektórych współkredytobiorców;
  2. art. 17 ust. 1 u.d.r.p.g. w zw. z art. 72 § 2 k.p.c. w zw. z art. 24 ust. 1 u.d.r.p.g. poprzez uznanie, że po stronie kredytobiorców, którzy wspólnie zawarli umowę kredytu, nie występuje współuczestnictwo konieczne w zakresie żądania pozwu ustalenia nieistnienia lub nieważności umów kredytu (ewentualnie braku związania określonymi postanowieniami tych umów), podczas gdy postępowanie w przedmiocie takiego żądania, może toczyć się wyłącznie z udziałem wszystkich współkredytobiorców;
  3. art. 2 ust. 3 u.d.r.p.g. oraz art. 189 k.p.c. i art. 321 § 1 k.p.c. w zw. z art. 24 ust. 1 u.d.r.p.g. poprzez błędne uznanie, że przedmiotem żądania w niniejszej sprawie jest ustalenie odpowiedzialności w rozumieniu art. 2 ust. 3 u.d.r.p.g., podczas gdy żądania pozwu w niniejszej sprawie, nie dotyczą ustalenia odpowiedzialności, a ustalenia nieistnienia lub nieważności umów kredytu (ewentualnie braku związania określonymi postanowieniami tych umów) i są oparte na art. 189 k.p.c., a ponadto niniejsza sprawa nie jest sprawą o roszczenia pieniężne;
  4. art. 17 ust. 1 zd. 1 w zw. z art. 1 ust. 2 u.d.r.p.g. poprzez uwzględnienie w składzie grupy osób, które spłacały kredyt bezpośrednio w CHF lub zawarły aneksy dotyczące zasad ustalania kursów walut, pomimo, że okoliczności te potwierdzają w szczególności wolę utrzymania indeksacji kredytów do CHF, co pozostaje w sprzeczności z żądaniem pozwu ustalenia nieistnienia lub nieważności umów kredytu (ewentualnie braku związania określonymi postanowieniami tych umów);
  5. art. 2 ust. 1 oraz art. 2 ust. 2 u.d.r.p.g. poprzez podział członków grupy na podgrupy, podczas gdy przepisy u.d.r.p.g. nie dają podstaw do podziału członków grupy na podgrupy z urzędu przez Sąd i pozostawiają inicjatywę procesową w tym zakresie powodowi, a ponadto zgodnie z art. 2 ust. 2 u.d.r.p. podział na podgrupy służy ujednoliceniu roszczeń pieniężnych, podczas gdy roszczenia pieniężne nie są przedmiotem niniejszej sprawy.

W oparciu o w/w zarzuty pozwany wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez wyłączenie ze składu grupy osób, których dotyczą zarzuty co do członkostwa w grupie złożone przez pozwanego w toku postępowania w niniejszym zażaleniu, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz o zasądzenie na rzecz pozwanego od powoda zwrotu kosztów postępowania wywołanego niniejszym zażaleniem, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Powyższe postanowienie zaskarżył zażaleniem powód w części, tj. w zakresie jego punktów II i III.

Zaskarżonemu postanowieniu powód zarzucił naruszenie art. 12 w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2019 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 446), przez błędną wykładnię i przyjęcie, że wskazane w punkcie III zaskarżonego postanowienia osoby, nie posiadają statusu członka grupy w przedmiotowym postępowaniu.

W oparciu o powyższy zarzut powód wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia w punkcie II poprzez zmianę składu grupy i nadanie statusu członka grupy następującym osobom: M. B. (2), S. J., P. K. (3), P. M. (2), L. P. (1), G. O. (1), J. P. (4), J. P. (2), M. S. (7), M. Z. (3), C. P., P. K., M. K. (3), P. S. (1), A. S. (3) oraz K. K. (2) oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

W odpowiedzi na zażalenie powoda pozwany wniósł o jego oddalenie oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Na wstępie rozważań należy wskazać, że z uwagi na złożenie oświadczeń o wystąpieniu z grupy po wydaniu zaskarżonego postanowienia przez nowe osoby Sąd Apelacyjny wyłączył z jej składu osoby wymienione w pkt 1 b). sentencji postanowienia. O powyższym orzeczono na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 3 k.p.c. w zw. z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2020 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. 2020. 446 j.t.).

Mając na uwadze podniesione przez pozwanego w treści zażalenia wątpliwości związane z uwzględnieniem przez Sąd I instancji w grupie osoby P. K. (1) bez wyjaśnienia lub podania danych umożliwiających weryfikację tożsamości przedmiotowej osoby Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżone postanowienie co do tej osoby. Niewątpliwie dla prawidłowego ustalenia składu grupy niezbędne jest ustalenie, od kogo pochodzi oświadczenie o wystąpieniu z grupy z dnia 12 kwietnia 2018 r. W konsekwencji to w gestii Sądu Okręgowego winno leżeć zbadanie i wyjaśnienie kwestii tożsamości P. K. (1), który złożył oświadczenie o wystąpieniu z grupy jak również ustalenie tożsamości P. K. (1), który zdaniem Sądu I instancji winien przynależeć do grupy dochodzącej roszczeń w niniejszym postępowaniu. Rolą Sądu Apelacyjnego jest dokonanie oceny prawidłowości wydanego postanowienia a nie przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego, pozwalającego na ocenę zasadności podjętego w tym zakresie przez Sąd I instancji rozstrzygnięcia.

Z analogicznych względów Sąd Apelacyjny uchylił postanowienie w pkt II względem R. B.. W piśmie procesowym z dnia 27 czerwca 2022 r. wnosząc o wyłączenie ze składu grupy w/w osoby (k. 12035) pozwany zwracał uwagę na toczące się wobec niego postępowanie, w którym w dniu 9 marca 2022 r. miał zapaść wyrok. W ocenie Sądu Apelacyjnego to Sąd Okręgowy winien dokonać weryfikacji i ustalenia czy względem R. B. w istocie toczyło się postępowanie przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Południe w Gdańsku pod sygn. akt I C 997/18 oraz ocenić wpływ przedmiotowego postępowania na możność uwzględnienia w/w osoby w składzie grupy dochodzącej roszczeń w niniejszym postępowaniu. Dokonywanie ustaleń w tym zakresie po raz pierwszy przez Sąd II instancji pozbawiałoby w/w osobę instancyjnej kontroli prawidłowości wydanego rozstrzygnięcia dotyczącego ustalenia składu grupy.

Ponadto mając na uwadze fakt, że złożone przez K. B. (k. 11789) oświadczenie o wystąpieniu z grupy zostało zaopatrzone podpisem kwalifikowanym a nie własnoręcznym podpisem – Sąd Okręgowy winien zbadać dopuszczalność oraz prawidłowość złożonego w ten sposób oświadczenia woli.

W świetle powyższego na zasadzie określonej w treści art. art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 3 k.p.c. Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżone postanowienie w pkt II wobec w/w osób. O powyższym orzeczono jak w pkt 2.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Okręgowy winien zweryfikować, który P. K. (1) złożył oświadczenie o wystąpieniu z grupy, oraz ustalić dane P. K. (1), który zdaniem Sądu Okręgowego winien wchodzić w skład grupy dochodzącej roszczeń w niniejszym postępowaniu. Sąd I instancji powinien nadto ustalić czy względem R. B. w istocie toczyło się wskazane przez skarżącego postępowanie oraz ocenić jego wpływ na możność uwzględnienia w/w osoby w składzie grupy dochodzącej roszczeń w niniejszym postępowaniu. Sąd Okręgowy powinien także zweryfikować prawidłowość i skuteczność oświadczenia woli złożonego przez K. B..

Przechodząc w dalszej kolejności do omówienia zażalenia pozwanego jako zażalenia dalej idącego należy zgodzić się ze skarżącym, który w ramach wywiedzionego zarzutu naruszenia art. 2 ust. 1 oraz art. 2 ust. 2 u.d.r.p.g. kwestionował zasadność podzielenia przez Sąd I instancji członków grupy na podgrupy.

Niewątpliwie pozwany słusznie podnosił, że dokonanie podziału na podgrupy jest możliwy w sprawach, w których członkowie grup dochodzą w postępowaniu grupowym roszczeń pieniężnych. Ponadto dokonanie takiego podziału jest możliwe wyłącznie w przypadku wskazania takiego podziału przez powoda w pozwie (art. 6 ust. 1 pkt 3 u.d.r.p.g.). W związku z tym, że podgrupa została przewidziana jedynie dla ujednolicania roszczeń pieniężnych, za niedopuszczalne należy uznać tworzenie podgrup przy dochodzeniu innych roszczeń (vide: Sieradzka Małgorzata, Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz, wyd. III, Opublikowano: WKP 2018).

W konsekwencji, w sytuacji, w której wywodząc powództwo w niniejszej sprawie powód nie dochodził realizacji roszczeń pieniężnych jak również nie wnioskował o dokonanie powyższego podziału w pozwie podzielenie członków grupy na podgrupy przez Sąd Okręgowy nie było prawidłowe.

Jednakże wbrew odmiennej argumentacji pozwanego, w ocenie Sądu Apelacyjnego uchybienie jakiego dopuścił się Sąd I instancji winno skutkować zaliczeniem członków dwóch podgrup wskazanych w zaskarżonym postanowieniu do jednej grupy – a nie jak postulował skarżący – koniecznością wyłączenia ze składu grupy osób należących do drugiej podgrupy.

Jedynie dla porządku należy wskazać, że jak wskazano w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia Sąd Okręgowy dokonał podziału na podgrupy dla jasności i przejrzystości składu grupy. W pierwszej grupie zostali wymienieni członkowie grupy, którzy nie dokonywali zmian, modyfikacji pierwotnej umowy kredytu, zaś w podgrupie 2 zostali wymienieni członkowie grupy, którzy zawarli aneks do umowy kredytu.

Wydając postanowienie co do składu grupy, czyli przyznając określonej osobie status członka grupy, sąd powinien porównać roszczenie zgłoszone przez tę osobę z cechami charakteryzującymi grupę, na rzecz której wszczęto postępowanie (art. 17 w zw. z art. 1 u.d.r.p.g.). Zatem roszczenie pojedynczej osoby powinno się mieścić w granicach przedmiotowych roszczenia grupowego, określonego w postanowieniu o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym wydanym na mocy art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 u.d.r.p.g. (zob. postanowienie SO w Warszawie z 23.01.2019 r., XXIV C 109/16, LEX nr 2685110).

W tym miejscu należy wyjaśnić, że inicjując postępowanie w niniejszej sprawie w treści pozwu (pkt 5) Powiatowy Rzecznik Konsumentów wnosił o ustalenie nieistnienia lub nieważności umownych stosunków prawnych wynikających z umów kredytu udzielonego w PLN, a indeksowanego do waluty obcej, niezawierających określenia kwoty kredytu, do której zwrotu zobowiązany jest kredytobiorca a mianowicie zawierających klauzulę przeliczenia kwoty kredytu wyrażonej w PLN według kursu kupna, a następnie kursu sprzedaży waluty obcej, ustalonych jednostronnie przez pozwanego bez wiążących odniesień do wskaźników rynkowych, która to klauzula przeliczenia ma w szczególności następujące brzmienie: „ Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielonych przez (…) Banku S.A. stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży (…) Banku S. A.” ewentualnie ustalenie braku związania członków grupy umowami kredytu udzielonymi w PLN, a indeksowanego do waluty obcej, w zakresie klauzuli przeliczenia kwoty kredytu wyrażonej w PLN według kursu kupna, a następnie kursu sprzedaży, waluty obcej ustalanych jednostronnie przez pozwanego bez wiążących odniesień do wskaźników rynkowych, która to klauzula przeliczenia ma w szczególności brzmienie cytowane w pkt 5 żądania pozwu” (k. 3).

W świetle powyższego brak jest podstaw do uznania, aby osoby zaliczone przez Sąd Okręgowy do podgrupy drugiej winny zostać wyłączone ze składu grupy. Zakreślona przez powoda podstawa faktyczna powództwa wskazuje na to, że roszczenia członków grupy (zarówno tych wymienionych w podgrupie pierwszej jak i drugiej) oparte są na takiej samej podstawie. Należy zauważyć, że wszyscy członkowie grupy posiadają status konsumentów oraz domagają się ustalenia przesłanek odpowiedzialności pozwanego banku w związku z taką samą podstawą faktyczną żądań tj. zawartymi przez wszystkich członków grupy umowami kredytowymi tego samego rodzaju (zawierającymi klauzule przeliczeniowe ustalone jednostronnie przez pozwany bank). Jednocześnie w sformułowanym pozwie brak jest odniesienia do sposobu realizacji/wykonywania umowy. Stąd też ewentualne różnice pojawiające się na tym tle w odniesieniu do poszczególnych członków grupy nie stanowią przyczyny warunkującej konieczność wyłączenia określonych osób ze składu grupy. Ponadto zawarcie aneksu do umowy nie wyklucza możności ustalenia nieważności tych umów w pierwotnej wersji. Nie sprawia zatem, aby powodowie wymienieni przez Sąd Okręgowy w drugiej podgrupie nie spełniali cech charakteryzujących grupę.

W świetle powyższego na zasadzie określonej w treści art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 3 k.p.c. Sąd Apelacyjny orzekł jak w pkt 1 a sentencji postanowienia.

Z powyższym wiązał się podniesiony przez pozwanego zarzut naruszenia treści art. 17 ust. 1 zd. 1 w zw. z art. 1 ust. 2 u.d.r.p.g. polegający na bezzasadnym w ocenie pozwanego uwzględnieniu w składzie grupy osób, które spłacały kredyt bezpośrednio w CHF lub zawarły aneksy dotyczące zasad ustalania kursów walut, pomimo, że okoliczności te potwierdzają w szczególności wolę utrzymania indeksacji kredytów do CHF, co w ocenie skarżącego pozostaje w sprzeczności z żądaniami pozwu ustalenia nieistnienia lub nieważności umów kredytu.

Wbrew argumentacji skarżącego zawarcie aneksu do umowy o kredyt nie jest równoznaczne z wyrażeniem przez konsumenta świadomej woli na kontynuowanie wykonania umów kredytu przy doprecyzowaniu zasad ustalania kursu wymiany walut. Zgoda na kontynuowanie umowy musiałaby zostać wyrażona przez konsumentów wprost, nie można jej domniemywać. Zawarcie aneksu do umowy o kredy nie sprawia zatem, aby sytuacja faktyczna stanowiąca podstawę dochodzonych roszczeń w przypadku podmiotów, które w późniejszym czasie zawarły aneks do umowy o kredyt była odmienna wobec pozostałych podmiotów dochodzących roszczeń w postępowaniu grupowym. Nie jest to zatem okoliczność warunkująca uznanie, aby osoby, które zawarły aneks nie spełniały wszystkich cech chrakteryzujących grupę. W pewnym okresie (od daty zawarcia umowy do dnia zawarcia aneksu) były związane umową w jej pierwotnej wersji, a zatem były narażone na działanie kwestionowanych w pozwie klauzul. Zatem również ich roszczenie mieści się w granicach przedmiotowych roszczenia grupowego określonego pozwem.

Wymaga podkreślenia, że relewantnym dla oceny tego, czy dane postanowienie umowy jest niedozwolone (art. 3851 § 1 k.c.) jest stan z chwili zawarcia umowy (art. 3852 k.c., zob. także uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 20 czerwca 2018 r., III CZP 29/17, OSNC 2019/1/2), żadne zatem późniejsze zdarzenia nie mogą mieć wpływu na tę ocenę.

W konsekwencji również podnoszona przez skarżącego okoliczność odnosząca się do spłacania przez część kredytobiorców kredytu bezpośrednio w CHF (tj. okoliczności odnoszące się do sposobu realizacji umowy) nie może wpływać na ocenę spełnienia przez członków grupy przesłanki jednakowości podstawy faktycznej powództwa. Należy stanowczo podkreślić, że w sformułowanym pozwie nie przedstawiono szczegółowych okoliczności związanych ze sposobem wykonywania umów przez poszczególnych członków grupy – w szczególności nie wskazano w jakiej walucie umowy przez kredytobiorców de facto były spłacane jak również nie wskazano okresu obowiązywania przedmiotowych umów. Brak jest zatem podstaw do uznania, aby sposób realizacji (wykonania) umowy – tj. okoliczność zawarcia aneksu do umowy czy waluta w jakiej spłacany był kredyt stanowił okoliczności, które winno się brać pod uwagę dokonując weryfikacji czy poszczególne osoby spełniają cechy członka grupy. Nie są to elementy podstawy faktycznej zakreślonej pozwem wniesionym w niniejszym postępowaniu.

Odnosząc się do kolejnych zarzutów pozwanego należy zgodzić się ze stanowiskiem wyrażonym przez skarżącego, że w realiach omawianej sprawy doszło do naruszenia treści art. 2 ust. 3 u.d.r.p.g. oraz art. 189 i art. 321 § 1 k.p.c. w zw. z art. 24 ust. 1 u.d.r.p.g. Sąd I instancji niezasadnie uznał, że przedmiotem żądania w niniejszej sprawie jest ustalenie odpowiedzialności w rozumieniu art. 2 ust. 3 u.d.r.p.g., w sytuacji, gdy żądanie pozwu w niniejszej sprawie nie dotyczy ustalenia odpowiedzialności w rozumieniu przywołanej powyżej regulacji, a ustalenia nieistnienia lub nieważności umów kredytu. Jednakże uchybienie jakiego dopuścił się Sąd I instancji z uwagi na jego drobny charakter nie warunkuje konieczności zmiany postanowienia w kierunku postulowanym przez skarżącego.

Wymaga wyjaśnienia, że w granicach przewidzianych w art. 1 ust. 2 u.d.p.g. w postępowaniu grupowym możliwe jest dochodzenie roszczeń pieniężnych (art. 2 ust. 1 u.d.p.g.) oraz niepieniężnych (art. 2 ust. 2 u.d.p.g.). Zgodnie z art. 2 ust. 3 u.d.p.g. ograniczenie powództwa do żądania ustalenia odpowiedzialności jest dopuszczalne „w sprawach o roszczenia pieniężne”. Unormowanie tego przepisu dotyczy sytuacji, w której członkowie grupy kierują wobec pozwanego w istocie roszczenia pieniężne, niemniej jednak ich ujednolicenie, zgodnie z art. 2 ust. 1 u.d.p.g., nie jest możliwe i dlatego zakres aktywności sądu w postępowaniu grupowym musi zostać ograniczony do ustalenia pewnych okoliczności istotnych dla dochodzonych roszczeń pieniężnych. Stąd też zarówno art. 2 ust. 1, jak i art. 2 ust. 3 u.d.p.g., posługują się identycznym określeniem – „w sprawach o roszczenia pieniężne”.

Tymczasem roszczenie wywiedzione przez stronę powodową w niniejszym postępowaniu nie ma charakteru pieniężnego, albowiem strona powodowa w ramach niniejszego procesu nie domaga się zapłaty od pozwanego żadnych świadczeń. W skierowanym do Sądu pozwie strona powodowa domaga się jedynie ustalenia nieistnienia lub nieważności umownych stosunków prawnych wynikających z umów kredytu udzielonego w PLN, a indeksowanego do waluty obcej.

O ile zatem należy zgodzić się ze stanowiskiem Sądu Okręgowego wyrażonym w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, że pojęcie „odpowiedzialności pozwanego” na gruncie art. 2 ust. 3 ustawy z 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym ma swoiste, autonomiczne znaczenie, inne niż w art. 318 k.p.c., jak również inne niż w art. 189 k.p.c., zdeterminowane przede wszystkim celem i funkcjami postępowania grupowego, jako postępowania szczególnego, mającego ułatwić i usprawnić rozwiązywanie konfliktów, w które zaangażowana jest duża liczba osób (zobacz także postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2015 r. sygn. akt I CSK 533/14, LEX 1648177) o tyle powyższy pogląd nie zachowuje aktualności na gruncie omawianej sprawy, albowiem w ramach wywiedzionego powództwa powód nie dochodzi realizacji roszczenia pieniężnego. Strona powodowa domaga się jedynie stwierdzenia (ustalenia) nieistnienia określonego stosunku zobowiązaniowego. Dopuszczalność wszczęcia postępowania w niniejszym przypadku znajduje zatem oparcie w regulacji zawartej w art. 1 ust. 2 u.d.p.g. zgodnie z którą ustawa ma zastosowanie (…) w odniesieniu do roszczeń o ochronę konsumentów także w innych sprawach.

W świetle powyższego należy uznać, że roszczenie wywiedzione przez powoda znajduje oparcie w treści art. 189 k.p.c. w zw. z art. 3851 k.c.

Niezależnie od powyższego nie sposób podzielić argumentacji pozwanego jakoby okoliczności związane ze współuczestnictwem procesowym, które zdaniem pozwanego zachodzi po stronie niektórych członków grupy (którzy zawarli umowy o kredyt wspólnie z innymi osobami) stanowiła okoliczność uzasadniającą wyłączenie ich ze składu grupy.

W konsekwencji wywiedzione przez pozwanego zarzuty naruszenia treści art. 17 ust. 1 u.d.r.p.g. w zw. z art. 189 k.p.c. w zw. z art. 24 ust. 1 u.d.r.p.g. oraz naruszenia treści art. 17 ust. 1 u.d.r.p.g. w zw. z art. 72 § 2 k.p.c. w zw. z art. 24 ust. 1 u.d.r.p.g. okazały się chybione.

Wymaga wyjaśnienia, że współuczestnictwo konieczne stanowi kwalifikowany rodzaj współuczestnictwa materialnego. Wiąże się z koniecznością występowania kilku podmiotów po stronie powodowej lub pozwanej, ze względu na przysługującą im wspólną legitymację do dochodzenia roszczeń lub do łącznej obrony swych praw. Postępowanie może się toczyć łącznie z udziałem kilku podmiotów, przy czym kumulacja podmiotowa w procesie wynika z przyczyn niezależnych od woli stron. Udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w konkretnym wypadku występuje współuczestnictwo konieczne, wymaga analizy spornego stosunku prawnego od strony prawa materialnego oraz rozważenia, czy stroną w procesie muszą być wszystkie osoby wchodzące w skład strony stosunku materialnoprawnego lub wszystkie podmioty wspólnego obowiązku, czy też mogą być to tylko niektóre z nich.

Współuczestnictwo, które nie jest konieczne, ma charakter dowolny. Występuje ono wówczas, gdy z istoty stosunku wynika, że w charakterze strony mogą, lecz nie muszą wystąpić wszystkie podmioty danego stosunku. Kumulacja podmiotowa jest wówczas wynikiem swobodnej woli powoda. (vide: Wiśniewski Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1–366, Opublikowano: WKP 2021)

Współuczestnictwo konieczne może wynikać z istoty stosunku prawnego lub z przepisu ustawy. W pierwszym wypadku konieczność łącznego występowania w procesie wiąże się z istnieniem łącznej legitymacji procesowej, tj. wynika z samej istoty konkretnego stosunku prawnego.

Ustawowa definicja współuczestnictwa koniecznego sugeruje możliwość jego wystąpienia wyłącznie po stronie pozwanej. Współuczestnictwo konieczne może mieć także charakter czynny. W doktrynie zakres współuczestnictwa koniecznego po stronie powodowej wywołuje wątpliwości (bliżej zob. S. Włodyka, Współuczestnictwo konieczne w procesie cywilnym, SC 1967/10, s. 105 i n.). W praktyce czynne współuczestnictwo konieczne występuje rzadko, np. z powództwa współtwórców wynalazku czy w postępowaniu, w którym strony zmierzają do zachowania wspólnego prawa współwłaścicieli. (Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, wyd. V Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, wyd. V, Opublikowano: WK 2016)

Współuczestnictwo konieczne może wynikać z wyraźnego przepisu ustawy lub z istoty stosunku prawnego poddawanego pod osąd w sprawie. Współuczestnictwo konieczne zachodzić będzie więc także wówczas, gdy z istoty spornego stosunku prawnego wynikać będzie, że sprawa musi zostać jednolicie rozstrzygnięta wobec wszystkich jego stron, chyba że podmiotom tym została przyznana wyraźnie samodzielność działania. Wskazuje się, że współuczestnictwo konieczne wynikające z istoty stosunku prawnego ma zarazem charakter współuczestnictwa jednolitego (art. 73 § 2 k.p.c.). Zatem chodzi o takie sytuacje, gdy wyrok będzie dotyczyć niepodzielnie wszystkich współuczestników. (vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2018 r. I ACa 340/18, LEX nr 2668076)

W ocenie Sądu Apelacyjnego występujące po stronie uwzględnionych w składzie grupy kredytobiorców, którzy zawarli umowę o kredyt wspólnie z innymi kredytobiorcami współuczestnictwo niewątpliwie ma charakter materialnego, ale nie jest współuczestnictwem koniecznym.

Należy zgodzić się z poglądem wyrażonym przez Sąd I instancji, że legitymację procesową w żądaniu ustalenia nieważności umowy w trybie art. 189 k.p.c. przysługuje każdemu kredytobiorcy, niezależnie od tego czy zawarli umowę o kredyt wspólnie z innymi współkredytobiorcami. Istnienia współuczestnictwa koniecznego w tym przypadku nie sposób wyprowadzać z istoty stosunku prawnego jakim jest powództwo o ustalenie. Również konieczność wyrażenia przez kredytobiorcę świadomej zgody na stwierdzenie nieważności umowy nie warunkuje konieczności takiego uznania.

Za chybiony należało uznać także podniesiony przez pozwanego zarzut naruszenia treści art. 11 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 17 ust. 1 zd. 1 u.d.r.p.g.

W ocenie Sądu Apelacyjnego możliwość złożenia oświadczenia o przystąpieniu do grupy przed publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego jest dopuszczalna i prawnie skuteczna.

Wymaga zauważyć, że mimo, iż ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym regulując kwestie temporalnego okresu przystąpienia do grupy wprost odnosi się jedynie do dwóch momentów – tj. do okresu poprzedzającego datę złożenia pozwu oraz do okresu wskazanego w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania grupowego – nie sposób zgodzić się ze skarżącym, aby były to jedyne momenty, w których osoby mogły deklarować chęć członkostwa w grupie. Taka interpretacja omawianej regulacji pozostawałoby w sprzeczności z istotą postępowania grupowego, którego celem jest zapewnienie możliwości kumulacji w jednym postępowaniu wielu roszczeń, które cechuje więź o charakterze podmiotowym i przedmiotowym. Postulowane przez pozwanego ograniczenie czasowe stanowiłoby swoiste utrudnienie we wstępowaniu do sprawy nowych podmiotów.

Należy zgodzić się z Sądem I instancji, że z uwagi na fakt, że cytowana ustawa określa jedynie skutek zgłoszenia członkostwa w grupie po upływie terminu wskazanego w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania grupowego (art. 11 ust. 5 ustawy) – wskazując, że jest to niedopuszczalne – brak jest podstaw, aby wyciągać tożsame konsekwencje względem osób, które złożyły oświadczenie o przystąpieniu do grupy przed opublikowaniem ogłoszenia – skoro taki skutek nie wynika wprost z w ustawy.

W wywiedzionym zażaleniu pozwany zwracał nadto uwagę na niezasadne uznanie za konsumentów niektórych członków grupy tj. osób prowadzących działalność gospodarczą w nieruchomości, której nabycie zdaniem skarżącego było celem udzielonego kredytu (osoby wymienione przez pozwanego w załącznikach nr (…) i (…) do pisma przygotowawczego pozwanego z dnia 10 czerwca 2019 r.) oraz osób prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową w zakresie udzielania lub pośredniczenia w udzielaniu kredytów hipotecznych (osoby wskazane w załączniku nr (…) do pisma pozwanego z dnia 10 czerwca 2019 r. oraz w załączniku nr (…) do odpowiedzi na pozew). Z powyższym wiązał się wywiedziony przez pozwanego zarzut naruszenia art. 233 § 1 oraz art. 244 § 1 k.p.c. w zw. z art. 24 ust. 1 u.d.r.p.g. a także art. 33 zd. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (odpowiednio art. 16 ust. 1 zd. 1 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców) w zw. z art. 234 k.p.c. w zw. z art. 24 ust. 1 u.d.r.p.g.

W kontekście powyższego należy zauważyć, że kwestie związane z dowodzeniem przynależności określonej osoby do grupy ustawodawca uzależnił od tego, czy dochodzone w postępowaniu grupowym roszczenie jest roszczeniem pieniężnym, czy też niepieniężnym. Niezależnie jednak od jego rodzaju, ciężar dowodzenia przynależności do grupy należy zawsze do jej reprezentanta. Ustawodawca złagodził jedynie zakres dowodzenia przynależności określonej osoby do grupy, w przypadku dochodzenia w postępowaniu grupowym roszczeń niepieniężnych – w tym przypadku wystarcza uprawdopodobnienie przynależności określonej osoby do grupy (art. 16 u.p.g.). Pozwanego obciąża natomiast udowodnienie faktów tamujących i niweczących roszczenie powoda, a zatem faktów, które uzasadniają jego zarzuty przeciwko niemu.

W tym miejscu należy wyjaśnić, ze zawarta w art. 221 k.c. definicja konsumenta łączy kryterium podmiotowe i przedmiotowe, wskazując, że za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Status osoby fizycznej jako konsumenta wyznaczany jest w ramach konkretnej czynności prawnej dokonywanej z przedsiębiorcą z uwzględnieniem jej rodzaju i celu. Ta sama osoba może zostać uznana za konsumenta w ramach pewnych transakcji, a za przedsiębiorcę w ramach innych (tak TSUE m.in. w wyrokach z 3.07.1997 r., C-269/95, Benincasa, EU:C:1997:337, pkt 16; z 20.01.2005 r., C-464/01, Gruber, EU:C:2005:32, pkt 36; z 25.01.2018 r., C-498/16, Schrems, EU:C:2018:37, pkt 29). O statusie konsumenta nie decyduje fakt, czy dana osoba prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową, ale to, czy dokonana przez nią czynność prawna pozostaje w bezpośrednim związku z tą działalnością.

Istotne wątpliwości dotyczące ustalenia statusu konsumenta powstają w wypadku, gdy osoba fizyczna ubiegająca się o ten status prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową, a czynność prawna zdziałana przez nią z innym przedsiębiorcą może być uznana za związaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą (zawodową). Przepis art. 221 posługuje się w tym wypadku dość nieostrym kryterium braku bezpośredniego związku pomiędzy działalnością gospodarczą lub zawodową prowadzoną przez konsumenta a dokonaną przez niego czynnością prawną. Dopuszcza więc istnienie związku pośredniego.

Brak bezpośredniego związku czynności prawnych konsumenta z działalnością gospodarczą lub zawodową jest najistotniejszym i najbardziej charakterystycznym elementem pojęcia konsumenta.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że aktualni członkowie grupy wymienieni przez pozwanego w załączniku nr (…) i (…) do pisma przygotowawczego pozwanego z dnia 10 czerwca 2019 r. to: D. M., V. R., L. P., M. B. (2), B. G., M. K. (5), M. J., I. K. (1).

W ocenie Sądu Apelacyjnego w sytuacji, w której z treści łączących w/w osoby z pozwanym bankiem umów o kredyt (D. M. umowa – k. 8270-8274, V. R. umowa – k. 8555-8561, L. P. – umowa k. 9410-9421, M. B. (2) umowa – k. 7531-7534, B. G. – umowa k. 9213-9222, M. K. (5) – umowa k. 1468-1473, M. J. – umowa k. 7894-7900, I. K. (1) – umowa k. 8112-8117) nie wynika, aby celem zawarcia umów o kredyt było pozyskanie środków finansowych na zakup/budowę nieruchomości w celu prowadzenia w niej działalności gospodarczej należy przyjąć, że pozwany nie wykazał istnienia bezpośredniego związku pomiędzy zawarciem umów o kredyt w prowadzoną przez w/w osoby działalnością gospodarczą. Okoliczność, iż z danych zawartych w CIDG wynika, że aktualnie w/w osoby wykonują działalność w lokalu/budynku nabytym za środki pozyskane z udzielonego kredytu co najwyżej może świadczyć o występowaniu pośredniego związku – co nie pozbawia wymienionych powyżej osób statusu konsumenta w niniejszym postępowaniu. Sama okoliczność wykonywania działalności gospodarczej we w/w nieruchomościach nie deprecjonuje zasadności uznania, że środki pozyskane z zawartych umów o kredyt miały być przeznaczone na potrzeby prywatne kredytobiorców np. zabezpieczać ich potrzeby mieszkaniowe. W konsekwencji nie sposób przyjąć, aby na obecnym etapie postępowania pozwany zaoferował Sądowi wystarczający materiał dowodowy pozwalający na powzięcie w tym zakresie odmiennych wniosków.

Odnosząc się w dalszej kolejności do aktualnych członków grupy, wymienionych przez pozwanego w załączniku nr (…) do odpowiedzi na pozew jako osób prowadzących działalność gospodarcza lub zawodową w zakresie udzielania lub pośredniczenia w udzielaniu kredytów hipotecznych należy wskazać, że powyższe dotyczy następujących osób: R. C., P. Z., A. R. (1) oraz T. S. (1).

Mimo, iż w dacie zawierania umowy o kredyt R. C. był zatrudniony w (…) Bank S. A. jako kierownik sprzedaży na podstawie umowy o pracę (k. 4832), z § 2 umowy o kredyt zawartej pomiędzy w/w a pozwanym wynika, że kredyt przeznaczony jest na pokrycie części ceny samodzielnego lokalu mieszkalnego.

Odnosząc się w dalszej kolejności do osoby P. Z. wymaga zauważyć, że z treści zapisów zawartej przez niego umowy o kredyt (k. 3335) wynika, że udzielony kredyt przeznaczony jest na cele konsumpcyjne kredytobiorcy w kwocie 20 000 zł oraz spłatę innych zobowiązań kredytobiorcy.

W przypadku A. R. (1) (umowa o kredyt – k. 2640) udzielony kredyt przeznaczony był na pokrycie części kosztów zakupu nieruchomości mieszkalnej.

Analogicznie rzecz ma się w przypadku T. S. (1) (k. 5002) albowiem z § 2 umowy o kredyt wynika, że kredyt przeznaczony był na cele konsumpcyjne kredytobiorcy oraz na spłatę wskazanych w umie zobowiązań finansowych kredytobiorcy.

Z kolei aktualnie członkowie grupy wskazani przez pozwanego w załączniku nr (…) do pisma przygotowawczego pozwanego z dnia 10 czerwca 2019 r. pozew jako osoby prowadzące działalność gospodarcza lub zawodową w zakresie udzielania lub pośredniczenia w udzielaniu kredytów hipotecznych to: M. T. (2) oraz A. K. (3).

W § 1 ust. 2 umowy o kredyt M. T. (2) wskazano (k. 7506-7512), że kredyt przeznaczony jest na pokrycie części kosztów zakupu nieruchomości mieszkalnej opisanej szczegółowo w § 3 ust. 1 w kwocie 203 000 zł oraz na pokrycie części kosztów remontu nieruchomości w kwocie 47 000 zł.

W przypadku A. K. (3) z treści zapisów umowy o kredyt (k. 8039 – 8044) również wynika, że kredyt przeznaczony jest na pokrycie części kosztów zakupu nieruchomości opisanej szczegółowo w § 3 ust. 1 zwanej dalej „nieruchomością” w kwocie 117 000 zł oraz na pokrycie części kosztów budowy domu mieszkalnego zwanego dalej domem na działce gruntu opisanej w § 3 ust. 1.

Mając na uwadze przywołane powyżej zapisy umów, które wyraźnie wskazują na zawieranie umów kredytowych w celu realizacji przedsięwzięć o charakterze prywatnym, niezwiązanych z wykonywaną pracą brak jest podstaw, aby odmówić w/w osobom statusu konsumenta. W związku z powyższym spełniają oni cechy warunkujące zaliczenie ich do członków grupy dochodzących roszczeń w niniejszym postępowaniu.

Podkreślenia wymaga, że dla przyjęcia, iż roszczenia osób przysługujących do grupy są oparte na jednakowej podstawie faktycznej nie mają znaczenia podnoszone przez pozwanego okoliczności odnoszące się do cech osobistych członków grupy. Okoliczność zatrudnienia w określonym miejscu nie zmienia faktu, że w/w osoby również posiadały status konsumenta oraz zawarły umowę zawierającą kwestionowaną przez członków grupy klauzulę umowną.

Na obecnym etapie postępowania pozwany nie zdołał nadto wykazać, aby działalność zawodowa w/w członków grupy sprawiała, aby podpisując umowę o kredyt członkowie mieli świadomość ryzyka związanego z oferowanym produktem, posiadali wiedzę o realnej wysokości kredytu czy poszczególnych rat, które będą zobowiązani spłacać. Nie sposób zatem przyjąć, aby sytuacja w/w podmiotów różniła się od sytuacji innych członków grupy.

W świetle powyższego Apelacyjny oddalił zażalenie pozwanego w pozostałym zakresie. O powyższym orzeczono na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 3 k.p.c. jak w punkcie 5 sentencji postanowienia.

Odnosząc się w dalszej kolejności do zażalenia powoda należy zauważyć, że w wywiedziony zażaleniu skarżący wnosił o zmianę zaskarżonego postanowienia w pkt II i nadanie statusu członka grupy osobom w treści zażalenia. Jednakże po wywiedzeniu środka zaskarżenia część osób, o których zaliczenie do grupy wnioskował skarżący złożyły oświadczenie o wyjściu z grupy. Powyższe dotyczy G. O. (1), J. P. (2), C. P., A. S. (3) oraz K. K. (2).

W związku z powyższym rozpoznanie zażalenia w zakresie dotyczących w/w osób stało się bezprzedmiotowe. Należało więc w tym zakresie umorzyć postępowanie zażaleniowe na mocy art. 355 kpc w zw. z art. 397 § 3 kpc o czym orzeczono w pkt 3 postanowienia.

W dalszej kolejności należy zgodzić się ze stanowiskiem powoda, że mimo, iż zapisy umów P. K., M. K. (3) oraz P. S. (1) (k. 8061-8066, 8068-8071, 8662-8667) różnią się od zapisów zawartych w umowach pozostałych członków grupy, ich istota de facto pozostaje taka sama. Nie przesądzając w tym miejscu o zasadności wywiedzionego powództwa wstępna analiza zapisów zawartych w § 17 ust. 5 umów kredytowych w/w osób przemawia za uznaniem, że konstrukcja zastosowana do ustalana wysokości marży kupna i sprzedaży była podobna jak w sytuacji pozostałych członków grupy. Sąd Apelacyjny nie podzielił przy tym poglądu wyrażonego przez Sąd I instancji, aby przedmiotowe zapisy opisywały w szczegółowy sposób ustalania marży kupna i sprzedaży. W świetle powyższego w/w osoby spełniają cechy członka grupy określone w pozwie, albowiem wstępna analiza treści umów pozwala na uznanie, że również w ich przypadku zapisy umowy nie pozwalały na ustalenie wysokości kredytu oraz wysokości poszczególnych rat do których spłaty zobowiązani zostali w/w kredytobiorcy. Powyższe pozwala na konstatację, że roszczenia w/w osób są oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej co roszczenia pozostałych członków grupy.

W świetle powyższego na zasadzie określonej w treści art. art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 3 k.p.c. orzeczono jak w pkt I. c sentencji postanowienia.

W pozostałym zakresie zażalenie powoda okazało się niezasadne. Mając na uwadze fakt, iż w treści pozwu (k. 4) uzasadniając zasadność wywiedzionego roszczenia powód wskazał, iż „Członkami grupy w niniejszym pozwie zbiorowym są konsumenci, którzy w latach 2005-2008 zawarli umowę kredytową …” Sąd I instancji zasadnie uznał, że osoby, które zawarty umowę w innym czasookresie nie spełniają cech członka grupy, który może dochodzić roszczeń w niniejszym postępowaniu, albowiem podstawa faktyczna wywiedzionego roszczenia w ich przypadku pozostaje inna.

W konsekwencji na zasadzie określonej w treści art. art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 3 k.p.c. orzeczono jak w pkt 4 sentencji postanowienia oddalając zażalenie powoda w pozostałym zakresie.

Na zasadzie określonej w treści art. 108 § 1 kpc Sąd Apelacyjny nie orzekł w przedmiocie kosztów postępowania zażaleniowego, albowiem rozstrzygnięcie w tym zakresie winno znaleźć się w orzeczeniu kończącym sprawę.


Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 25 stycznia 2021 r.

  1. Dokonując certyfikacji postępowania grupowego, sąd rozstrzyga wyłącznie o jego dopuszczalności, nie bada natomiast pozostałych zagadnień, dotyczących postępowania grupowego, w tym nie rozstrzyga o istnieniu lub nieistnieniu podstaw przynależności poszczególnych członków do grupy. Poza zakresem oceny dopuszczalności postępowania grupowego pozostaje także ocena jego merytorycznej zasadności, ponieważ odbywa się ona dopiero na dalszym etapie postępowania.
  2. Treść oświadczeń dołączonych do pozwu w powiązaniu z treścią pozwu musi jednoznacznie wyrażać wolę przystąpienia członka grupy inicjatywnej do grupy i zgodę na osobę jej reprezentanta wnoszącego pozew, identyfikować członków grupy i treść oraz podstawę roszczeń. Dopuszczalne jest posłużenie się w tych oświadczeniach odesłaniem do pozwu w zakresie wskazania żądań, okoliczności uzasadniających żądanie, okoliczności uzasadniających przynależność do grupy, a także środków dowodowych, byleby tylko treść pozwu wraz z treścią oświadczeń dołączonych do pozwu umożliwiała sądowi ocenę dopuszczalności rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym.
  3. W ramach procedury weryfikacyjnej, przewidzianej w art. 10 ust. 1 ustawy o postępowaniu grupowym należy oprzeć się na deklaracji zawartej w pozwie. Oznacza to, że odrzucenie pozwu grupowego możliwe jest tylko wówczas, gdy strona inicjująca nie odwołuje się do żadnej z podstaw prawnych, wskazanych w art. 1 ust. 2 ustawy.
  4. Przez sformułowanie takiej samej podstawie faktycznej należy rozumieć oparcie roszczeń na podobnych zdarzeniach, co odpowiada pojęciu jednakowej podstawy faktycznej stanowiącej element współuczestnictwa formalnego. Dochodzone roszczenia muszą zatem być jednorodne, czyli jednego rodzaju oraz oparte na jednakowej podstawie faktycznej. Roszczenia oparte na jednakowej podstawie faktycznej to roszczenia, których podstawę stanowi taka sama podstawa faktyczna (przesłanka sensu stricto) lub roszczenia, których istotne okoliczności faktyczne są wspólne (przesłanka sensu largo). Dopuszczalne jest istnienie nieznacznych różnic między indywidualnymi podstawami roszczeń, jednak niezbędne jest, aby istotne okoliczności faktyczne uzasadniały żądanie wspólne dla wszystkich roszczeń.
  5. W przypadku niemożliwości ujednolicenia podstaw faktycznych roszczeń pieniężnych dla wszystkich członków grupy na powyższej zasadzie, ujednolicenie to nastąpić musi w podgrupach, liczących co najmniej dwie osoby z odwołaniem się do formalnego kryterium o charakterze ogólnym, stanowiącego faktyczną płaszczyznę wspólnej sprawy.

 

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:           SSA Marek Machnij (spr.)

Sędziowie:                      SSA Małgorzata Idasiak – Grodzińska

  SSO del. Karolina Sarzyńska

po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2021 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (…) działającego jako reprezentant grupy przeciwko Bankowi (…) o zapłatę, na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 17 czerwca 2020 r. sygn. akt XV C 871/18,

postanawia:

  1. oddalić zażalenie;
  2. pozostawić rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego Sądowi wydającemu orzeczenie kończące postępowanie w sprawie co do istoty.

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie z powództwa (…) działającego jako reprezentant grupy przeciwko Bankowi (…) odmówił odrzucenia pozwu i postanowił o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd Okręgowy wskazał, że (…) wystąpił w pozwie jako reprezentant grupy 107 uczestników, a następnie powództwo zostało rozszerzone o kolejnych uczestników, przy czym wszystkie roszczenia oparte są na tożsamej podstawie prawnej, a mianowicie stanowią roszczenia odszkodowawcze, wynikające z czynu niedozwolonego. Jednocześnie żądania wszystkich członków grupy są takie same pod względem podstawy faktycznej, ponieważ uczestniczyli oni w tym samym zdarzeniu faktycznym, którym było nabycie przez członków grupy certyfikatów inwestycyjnych funduszu, dla którego funkcję depozytariusza pełnił pozwany, wskutek którego każdy z członków grupy doznał szkody w postaci drastycznego spadku wartości certyfikatu inwestycyjnego. Uzasadnienie rozpoznania tej sprawy w postępowaniu grupowym wynika z podnoszonej przez powodów odpowiedzialności pozwanego z tytułu czynów niedozwolonych, a ponadto członkami grupy są wyłącznie konsumenci.

Sąd Okręgowy podkreślił, że w niniejszej sprawie wszyscy członkowie grupy domagają się roszczeń jednego rodzaju, tj. roszczenia pieniężnego, przy czym wysokość roszczenia każdego członka grupy została ujednolicona w podgrupach, liczących więcej niż dwie osoby. Sąd ten uznał, że roszczeniami opartymi na jednakowej podstawie faktycznej są takie roszczenia, których podstawę stanowi taka sama podstawa faktyczna lub roszczenia, których istotne okoliczności faktyczne są wspólne. Podstawy faktycznej powództwa nie muszą stanowić tożsame okoliczności. lecz za wystarczające należy uznać ich istotne podobieństwo. Spełnione więc zostały wszystkie przesłanki dopuszczalności powództwa grupowego co do liczebności grupy, jednorodzajowości roszczeń, rodzaju sprawy oraz podstawy faktycznej powództwa.

Nie mają natomiast istotnego znaczenia takie okoliczności, jak ponoszenie opłaty manipulacyjnej lub odmienne okoliczności związane z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych, ponieważ nie wpływają one na ocenę zachowania pozwanego, a w konsekwencji mogą mieć znaczenie jedynie dla określenia wysokości danego roszczenia, ale nie sprzeciwiają się rozpatrzeniu sprawy w ramach postępowania grupowego. Wykazane zostało również, że dochodzone roszczenia są roszczeniami o ochronę konsumentów (zgodnie z definicją konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c.).

Powyższe rozstrzygnięcie zostało zaskarżone w całości zażaleniem przez pozwanego, który zarzucił naruszenie:

1) art, I ust, 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 446, powoływanej jako „ustawa o postępowaniu grupowym”) przez przyjęcie, że dochodzone w niniejszym postępowaniu roszczenia są oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej i w konsekwencji brak odrzucenia pozwu w sytuacji, gdy dochodzone w ramach pozwu grupowego roszczenia nie spełniają powyższych przesłanek z uwagi na to, że:

  1. roszczenia powodów wywodzone są z doznanych przez każdego z nich szkód powstałych w następstwie rzekomego niewykonania lub nienależytego wykonania przez pozwanego obowiązków depozytariusza, co oznacza, że w odniesieniu do każdego z uczestników Funduszu (…) i sąd zmuszony będzie do ustalania odrębnie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej,
  2. okoliczności związane z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu są różne w przypadku każdego z powodów, w szczególności każdy z powodów zapłacił inną opłatę manipulacyjną z tytułu nabycia certyfikatów, co oznacza, że w niniejszej sprawie sąd od-rębnie będzie musiał badać okoliczności stanu faktycznego, dotyczące nabycia certyfikatów przez każdego z uczestników Funduszu,

2) art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o postępowaniu grupowym w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o po-stępowaniu grupowym przez przyjęcie, że w niniejszej sprawie dopuszczalne jest postępowanie grupowe i brak odrzucenia pozwu, w sytuacji gdy roszczenia członków podgrup, tj. (…) nie zostały ujednolicone przez zrównanie ich wysokości z roszczeniami pozostałych członków podgrupy,

3) art. 6 ust. 2 ustawy o postępowaniu grupowym przez przyjęcie, że w niniejszej sprawie dopuszczalne jest postępowanie grupowe i brak odrzucenia pozwu, w sytuacji gdy do dotychczasowych pism procesowych powoda nie zostały dołączone oświadczenia lub zostały złożone niekompletne oświadczenia następujących osób (powodów) w przedmiocie przystąpienia do grupy i wyrażenia zgody co do osoby reprezentanta grupy:

(…)

Na tych podstawach pozwany wniósł o uchylenie przez zaskarżonego postanowienia i odrzucenie pozwu oraz zasądzenie od powoda na jego rzecz kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych.

Powód wniósł o oddalenie zażalenia i zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania zażaleniowego według norm prawem przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Wbrew pozwanemu, Sąd Okręgowy trafnie uznał, że w niniejszej sprawie nie ma podstaw do odrzucenia pozwu, albowiem spełnione zostały przesłanki dopuszczalności rozpoznania tej sprawy w postępowaniu grupowym.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że przesłanki dopuszczalności postępowania grupowego zostały ujęte w zamkniętym katalogu, obejmującym jednorodzajowość, liczebność, podobieństwo podstawy faktycznej, rodzaj sprawy, a w przypadku roszczeń pieniężnych – także ujednolicenie wysokości roszczeń, przy czym większość tych przesłanek ma charakter zobiektywizowany. Dokonując certyfikacji postępowania grupowego, sąd wyłącznie rozstrzyga o jego dopuszczalności, nie bada natomiast pozostałych zagadnień, dotyczących postępowania grupowego, w tym nie rozstrzyga o istnieniu lub nieistnieniu podstaw przynależności poszczególnych członków do grupy. Poza zakresem oceny dopuszczalności postępowania grupowego pozostaje także ocena jego merytorycznej zasadności, ponieważ odbywa się ona dopiero na dalszym etapie postępowania (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 lutego 2016 r., I ACz 65/16). Wniosek taki wynika z literalnego brzmienia art. 10 ust. 1 in principio ustawy o postępowaniu grupowym.

Kwestie, dotyczące określenia składu grupy i następnie zasadności roszczeń, nie stanowią więc przesłanek dopuszczalności postępowania grupowego. Określenie składu grupy dokonywane jest na podstawie materiału procesowego zgromadzonego z inicjatywy stron już po stwierdzeniu dopuszczalności rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym. W szczególności z art. 15 ustawy o postępowaniu grupowym wynika, że po upływie terminu wyznaczonego w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania grupowego, a jeżeli zaniechano tego ogłoszenia – po uprawomocnieniu się postanowienia o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym, przewodniczący wyznacza pozwanemu termin nie krótszy niż miesiąc do podniesienia zarzutów co do członkostwa określonych osób w grupie lub w podgrupach. Wobec tego podnoszone przez pozwanego w zażaleniu zarzuty co do przynależności poszczególnych osób do grup są przedwczesne na tym etapie postępowania.

Formowanie się grup i przydzielanie do nich konkretnych uczestników ostatecznie następuje z chwilą wydania – stosownie do art. 17 ustawy o postępowaniu grupowym – przez Sąd pierwszej instancji postanowienia co do składu (nota bene, na to postanowienie przysługuje stronom odrębne zażalenie). Dopiero takie postanowienie przesądza więc, które z osób składających oświadczenia o przystąpienie do grup przystąpią do konkretnej grupy. W fazie certyfikacji sąd nie bada także kwestii dotyczących merytorycznej zasadności powództwa, lecz jedynie ocenia, czy spełnione są formalne przesłanki postępowania grupowego, określone w art. 1 i 2 ustawy o postępowaniu grupowym.

Wskazać następnie trzeba, że w świetle art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o postępowaniu grupowym w dołączonych do pozwu oświadczeniach członków grupy inicjującej postępowanie, nie jest konieczne zamieszczenie elementów, o których mowa w art. 12 zdanie pierwsze ustawy. Treść oświadczeń dołączonych do pozwu w powiązaniu z treścią pozwu musi jednak jednoznacznie wyrażać wolę przystąpienia członka grupy inicjatywnej do grupy i zgodę na osobę jej reprezentanta wnoszącego pozew, identyfikować członków grupy i treść oraz podstawę roszczeń. Dopuszczalne jest posłużenie się w tych oświadczeniach odesłaniem do pozwu w zakresie wskazania żądań, okoliczności uzasadniających żądanie, okoliczności uzasadniających przynależność do grupy, a także środków dowodowych, byleby tylko treść pozwu wraz z treścią oświadczeń dołączonych do pozwu umożliwiała sądowi ocenę dopuszczalności rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2015 r., I CSK 672/14, OSNC 2016/7-8/92).

W związku z tym chybiony jest zarzut naruszenia art. 6 ust. 2 ustawy o postępowaniu grupowym. Wymienieni przez pozwanego członkowie podgrup złożyli właściwe i kompletne oświadczenia o przystąpieniu do grupy oraz zgodę na osobę reprezentanta w rozszerzeniu pozwu z dnia 5 kwietnia 2019 r., a także uzupełnione w piśmie z dnia 11 września 2019 r. Wziąć trzeba ponadto pod uwagę, że biorąc pod uwagę cel postępowania grupowego, a także ochronę interesów członków grupy, przyjąć należy, że braki oświadczenia mogą być uzupełniane nawet już po upływie terminu na złożenie oświadczenia o przystąpieniu do grupy. W orzecznictwie trafnie wskazuje się bowiem, że „przyjęcie odmiennego zapatrywania godziłoby w celowość prowadzenia postępowania grupowego, które może obejmować większą liczbę osób (członków grupy) i trudno uniknąć pewnych niedopatrzeń czy braków, zwłaszcza w zakresie zgłoszenia przystąpienia do grupy oraz konieczności zgromadzenia i drobiazgowego sprawdzenia potrzebnej dokumentacji” (zob. postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 6 września 2012 r., II C 1693/10, LEX nr 1845747).

Niezasadny był zarzut naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 1 ust. 1 ustawy o postępowaniu grupowym. Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 kwietnia 2018 r. zachowanie warunku z art. 1 ust. 2 ustawy o postępowaniu grupowym następuje już w przypadku, gdy strona w pozwie twierdzi, że dochodzi roszczeń pochodzących z czynu niedozwolonego. W ramach procedury weryfikacyjnej, przewidzianej w art. 10 ust. 1 ustawy o postępowaniu grupowym należy bowiem oprzeć się na deklaracji zawartej w pozwie. Oznacza to, że odrzucenie pozwu grupowego możliwe jest tylko wówczas, gdy strona inicjująca nie odwołuje się do żadnej z podstaw prawnych, wskazanych w art. 1 ust. 2 ustawy (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2018 r., II PK 44/17, OSNP 2019/2/13).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o postępowaniu grupowym sprawa może zostać rozpoznana na podstawie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, gdy: po pierwsze, dochodzone są roszczenia jednego rodzaju, po drugie, dochodzone są roszczenia co najmniej 10 osób, a po trzecie, zostały one oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Przez sformułowanie takiej samej podstawie faktycznej należy rozumieć oparcie roszczeń na podobnych zdarzeniach, co odpowiada pojęciu jednakowej podstawy faktycznej stanowiącej element współuczestnictwa formalnego. Dochodzone roszczenia muszą zatem być jednorodne, czyli jednego rodzaju oraz oparte na jednakowej podstawie faktycznej. Roszczenia oparte na jednakowej podstawie faktycznej to roszczenia, których podstawę stanowi taka sama podstawa faktyczna (przesłanka sensu stricto) lub roszczenia, których istotne okoliczności faktyczne są wspólne (przesłanka sensu largo). Dopuszczalne jest istnienie nieznacznych różnic między indywidualnymi podstawami roszczeń, jednak niezbędne jest, aby istotne okoliczności faktyczne uzasadniały żądanie wspólne dla wszystkich roszczeń (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 maja 2013 r., I ACz 464/13, Lex nr 1324836). W przypadku niemożliwości ujednolicenia podstaw faktycznych roszczeń pieniężnych dla wszystkich członków grupy na powyższej zasadzie, ujednolicenie to nastąpić musi w podgrupach, liczących co najmniej dwie osoby z odwołaniem się do formalnego kryterium o charakterze ogólnym, stanowiącego faktyczną płaszczyznę wspólnej sprawy. O takiej samej podstawie faktycznej mowa jest wówczas, gdy roszczenia wywodzone są jedynie z podobnych sytuacji i zdarzeń, co odpowiada pojęciu jednakowej podstawy faktycznej będącej elementem współuczestnictwa formalnego. Reasumując, wymóg tej samej lub takiej samej podstawy faktycznej powództwa oznacza, że podstawy faktycznej powództwa nie muszą stanowić tożsame okoliczności, lecz za wystarczające należy uznać ich istotne podobieństwo. W związku z tym podstawa faktyczna dochodzonych roszczeń (przez co najmniej 10 osób) musi być co najmniej taka sama (nie musi być jednak ta sama) (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2017 r., VI ACz 586/17).

W niniejszej sprawie członkowie grupy wystąpili z roszczeniem pieniężnym z tytułu czynu niedozwolonego, a więc roszczeniem jednorodnym. Roszczenie powoda oparte jest na tożsamej podstawie faktycznej i prawnej, bowiem członkowie grupy uczestniczyli w tym samym zdarzeniu faktycznym, którym było nabycie przez członków grupy certyfikatów inwestycyjnych funduszy, dla którego pozwany pełnił funkcję depozytariusza, a powód określił, że doznanie szkody przez każdego z członków grupy wynika z radykalnego spadku wartości certyfikatu inwestycyjnego. Przesłanka odnosząca się do tej samej lub takiej samej podstawy faktycznej roszczenia nie oznacza, że wszelkie okoliczności faktyczne w przypadku każdego z członków grupy muszą być identyczne, bowiem dopuszczalne jest, żeby występowały okoliczności indywidualne, nienaruszające istoty jednorodności dochodzonego roszczenia.

Nie zasługuje więc na uwzględnienie twierdzenie pozwanego, że z uwagi na ponoszenie innej opłaty manipulacyjnej lub odmienne okoliczności związane z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych członków grupy, sprawa nie podlega rozpoznaniu w postępowaniu grupowym. Sąd pierwszej instancji słusznie wskazał w tym zakresie, że powyższe okoliczności nie miały i nie mają istotnego znaczenia dla oceny zachowania pozwanego, a w konsekwencji mogą mieć jedynie znaczenie dla określenia wysokości danego roszczenia, lecz nie wpływają na certyfikację postępowania grupowego w rozumieniu art. 10 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Bezzasadny jest również zarzut strony pozwanej naruszenia art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o po-stępowaniu grupowym w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. W sprawach o roszczenia pieniężne postępowanie grupowe może się toczyć, gdy wysokość roszczenia każdego członka grupy zostanie ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy. Istnieje jednak możliwość ujednolicenia wysokości roszczeń pieniężnych w podgrupach, liczących co najmniej dwie osoby. W ocenie Sądu Apelacyjnego powód spełnił wskazane przesłanki. Stan liczebności podgrup został zmodyfikowany przez stronę powodową w dniu 15 stycznia 2020 r. (k. 3416), zaś pozwany opiera swoje zarzuty na innym – wynikającym z poprzednich pism powoda – stanie podgrup oraz wartości ujednoliconych roszczeń dla poszczególnych członków podgrup. W związku z tym zarzut pozwanego nie znajduje obecnie oparcia w stanie faktycznym niniejszego postępowania. Ponadto, pozwany nie wykazał, w zakresie której z podgrup miałby wynikać brak ujednolicenia wysokości roszczenia. Jak zaś już wcześniej wyjaśniono, badanie kwestii zasadności występowania danych osób w ramach utworzonych podgrup nastąpi dopiero na dalszym etapie postępowania stosownie do art. 15 ustawy o postępowaniu grupowym.

Z tych przyczyn Sąd Apelacyjny na mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 3 k.p.c. postanowił jak w sentencji. O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na podstawie art. 108 § 2 k.p.c., stosowanego w drodze analogii, ponieważ wydane obecnie postanowienie nie kończy postępowania w sprawie, lecz dotyczy jedynie zakończenia postępowania incydentalnego, w związku z czym orzeczenie o kosztach niniejszego postępowania zażaleniowego będzie możliwe dopiero w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie i odpowiednio do ostatecznego wyniku sprawy co do istoty.


Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 14 maja 2014 r.

  1. Osoby wyrażające chęć przystąpienia do grupy (zainteresowane nim) mogą złożyć oświadczenie o przystąpieniu do grupy w ustawowym terminie. Przekroczenie tego terminu wywołuje określone konsekwencje, gdyż ustawa wyklucza możliwość przywrócenia terminu na złożenie oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia w ustawowym terminie powoduje tym samym jego bezskuteczność. Termin na przystąpienie do grupy jest zawity, zatem chcący skorzystać z przyznanego prawa wstąpienia do grupy tylko w jego trakcie winien uczynić to w terminie, a złożenie oświadczenia uprawdopodobnić. Przystąpienie do grupy po upływie wskazanego terminu ustawowego uznać zatem należy za bezskuteczne, czyli nie wywołujące skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z przystąpieniem do grupy.
  2. Niepodanie choćby daty złożenia oświadczenia przy przedstawieniu go w postępowaniu po upływie terminu zakreślonego przez Sąd w ogłoszeniu prasowym wyklucza możliwość przyjęcia za uprawdopodobnione złożenie go w wymaganym terminie.
  3. Sąd już na etapie badania składu grupy powinien ustalić, czy roszczenia poszczególnych członków grupy, o ile istnieją, nie są przedawnione. Celem ustalenia składu grupy jest zweryfikowanie, czy dochodzone roszczenia są jednego rodzaju, oparte na jednakowej podstawie faktycznej. Zatem to na wstępnym etapie postępowania rolą Sądu jest określenie przesłanek dopuszczalności żądania indywidualnie definiujących sytuację członka grupy, tak aby na kolejnym jego etapie możliwe było rozstrzygnięcie co do istoty sprawy w zakresie przesłanek wspólnych. W przeciwnym razie merytoryczne rozstrzyganie sprawy w niczym nie różniłoby się od postępowania prowadzonego w zwykłym trybie z udziałem wielu powodów z pominięciem przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, a Sąd indywidualnie musiałby rozważać, czy w stosunku do poszczególnych członków grupy nie doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia, lub czy nie doszło do nadużycia prawa przez pozwanego w związku z podniesieniem zarzutu przedawnienia.
  4. Żądanie ustalenia odpowiedzialności pozwanego w postępowaniu grupowym nie podlega przedawnieniu.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:           SSO Alicja Fronczyk

Sędziowie:                     SSO Bożena Jaskuła

SSO Jacek Bajak

 

po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2014 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa B. C. – reprezentanta grupy, w skład której wchodzą [dane 48 osób] przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Zdrowia o ustalenie,

postanawia:

ustalić, że w skład grupy wchodzą: [dane 43 członków grupy].

 

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 3 lutego 2012 r. B. C. jako reprezentant grupy, wniosła o ustalenie odpowiedzialności Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia za szkodę wyrządzoną członkom grupy wydaniem niezgodnych z prawem aktów normatywnych rangi podustawowej w postaci Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych ustalonym przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. nr155, poz. 1234) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2009 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu aptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. nr 171, poz. 1335), to jest w okresie od 21 września 2009 r. do dnia utraty mocy obowiązującej wymienionych aktów normatywnych oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych (pozew k. 2-29).

W piśmie procesowym z dnia 24 grudnia 2013 r. pozwany Skarb Państwa – Minister Zdrowia wniósł o ustalenie, że w skład grupy nie wchodzą S. M., U. G., D. Z., L. L. (1), A. K. (2), H. Ł. (1), M. P. (2), G. J. (2) i M. B. (2) oraz o oddalenie powództwa w całości podnosząc zarzut przedawnienia względem roszczeń zgłoszonych przez S. M., U. G., D. Z., L. L. (1), A. K. (2), H. Ł. (1), M. P. (2). W uzasadnieniu swego stanowiska pozwany wskazał, że członkiem grupy może zostać tylko osoba, która najpóźniej w terminie wskazanym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania grupowego złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy. W ocenie pozwanego terminy te zostały przekroczone przez S. M., U. G., D. Z., L. L. (1), A. K. (2), H. Ł. (1), M. P. (2), ponieważ osoby te zgłoszone zostały w pismach procesowych z dnia 23 i 30 lipca 2013 r., a w pismach tych brak było chociażby wzmianki o tym, że dołączenie do grupy nastąpiło przed 19 czerwca 2013 r. (termin do zgłoszenia upłynął 18 czerwca 2013 r.). W stosunku do G. J. (1) pozwany wskazał, że nie złożyła ona oświadczenia o jej przystąpieniu do grupy – a oświadczenie złożone przez M. B. (2) jako pełnomocnika spółki cywilnej nie może zostać uznane za skuteczne i wystarczające. Z uwagi na fakt, że G. J. (1) i M. B. (2) są wspólnikami spółki cywilnej, to roszczeń powinny dochodzić razem, a wobec braku oświadczenia przez G. J. (1) o przystąpieniu do grupy uznać należy, że M. B. (2) również utraciła legitymację w tym procesie. Pozwany wskazał również, że roszczenia S. M., U. G., D. Z., L. L. (1), A. K. (2), H. Ł. (1) i M. P. (2) uległy przedawnieniu, bowiem przedmiotem żądania pozwu jest ustalenie odpowiedzialności pozwanego od dnia 21 września 2009 r. i od tej właśnie daty rozpoczął się bieg trzyletniego terminu przedawnienia. Oświadczenia przez wyżej wymienione osoby zostały złożone w 2013 roku, a więc roszczenia z tego tytułu uległy przedawnieniu (pismo k. 653- 667).

W piśmie procesowym z 27 lutego 2014 r. strona powodowa ustosunkowała się do zarzutów pozwanego dotyczących składu grupy. W jej ocenie S. M. i U. G. wchodzą w skład grupy, ponieważ oświadczenia o przystąpieniu do grupy złożone zostały przed 18 czerwca 2013 r. (odpowiednio 24 kwietnia 2013 r. i 5 czerwca 2013 r.). Odnośnie D. Z., L. L. (1), A. K. (2), H. Ł. (1) i M. P. (2) powódka wskazała, że w przypadku roszczeń niepieniężnych przystąpienie do grupy wystarczy uprawdopodobnić, a nie udowodnić, co – jej zdaniem – nastąpiło. Jeśli chodzi o członkostwo w grupie G. J. (1) i M. B. (2) to powódka podkreśliła, że G. J. (1) udzieliła pełnomocnictwa M. B. (2) do podpisywania w jej imieniu dokumentów niezbędnych do wszczęcia i prowadzenia sprawy. Wskazała także, że czynności dokonywane przez jednego ze wspólników byłyby nieważne dopiero w momencie wniesienia sprzeciwu przez drugiego. Odnosząc się do zarzutu przedawnienia roszczeń powódka podniosła, że bieg terminu przedawnienia powinien być liczony od dnia wejścia w życie i obowiązywania rozporządzenia, a nie jak wskazał pozwany od dnia wydania. Dodatkowo w ocenie powódki przystąpienie do grupy rozciąga uprawnienia i obowiązki na osobę przystępującą, a więc bieg terminu przedawnienia został skutecznie przerwany przez wniesienie powództwa (k.791-795).

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Oświadczenia o przystąpieniu do grupy złożyły następujące osoby:

Przy pozwie z dnia 3 lutego 2010:

  1. M. B. (1) posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 18 grudnia 2001 r. wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (dowód: oświadczenie – k. 33, zezwolenie k. 35). Działalność rozpoczęta 4 maja 2001 r. (dowód: zaświadczenie k. 36);
  2. T. K. posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 15 lipca 2009 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w R. (dowód: oświadczenie- k .37, zezwolenie k. 41). Działalność rozpoczęta 1 lipca 2009 r. (dowód: zaświadczenie k.39-40);
  3. Ł. T. posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 17 listopada 1993 r. wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w S. (dowód: oświadczenie – k. 44, zezwolenie – k.46) Działalność w zakresie sprzedaży wyrobów farmaceutycznych rozpoczęta 7 grudnia 2009 r. (dowód: zaświadczenie 47);
  4. B. S. posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 5 listopada 1993 r. wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Farmaceutycznej (dowód: oświadczenie k.48, zezwolenie k.51). Działalność rozpoczęta 1 grudnia 1993 r. (dowód: zaświadczenie k. 52);
  5. B. M. posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 21 października 2003 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w P. (dowód: oświadczenie k.53, zezwolenie k. 55). Działalność prowadzona od 18 września 1996 r. – dostosowanie przedmiotu działalności gospodarczej do (…) 2007 – 25 czerwca 2009 r. (dowód: zaświadczenie k. 56);
  6. A. J. (1) (D.) posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 3 marca 2009 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w W. (dowód: oświadczenie k.57, zezwolenie k. 59). Działalność prowadzona od 20 marca 2009 r. (dowód: zaświadczenie k. 60);
  7. M. B. (2) również w imieniu G. J. (1) wspólnika spółki cywilnej pod nazwą (…) S.C. w R. – posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 18 września 2003 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w P. (dowód: oświadczenie k.61, zezwolenie 63). Działalność w zakresie sprzedaży wyrobów farmaceutycznych prowadzona od 1 sierpnia 2003 (dowód: zaświadczenie 64). Przy pozwie z dnia 3 lutego 2010 r. G. J. (2) złożyła zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z treści, której wynika, że prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych od 1 marca 2001 r. (dowód: zaświadczenie k. 66, upoważnienie k. 276);
  8. R. W. posiadający zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 8 marca 2004 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w K. (dowód: oświadczenie k. 67, zezwolenie k.70). Działalność prowadzona od 1 czerwca 1990 r. – w zakresie sprzedaży wyrobów farmaceutycznych przynajmniej od 20 października 2010 r. (dowód: zaświadczenie k. 69);
  9. B. C. posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 23 czerwca 2002 r. wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (dowód: oświadczenie k.71, zezwolenie k. 73). Działalność prowadzona od 3 lipca 2002 r. (dowód: zaświadczenie k. 74);
  10. K. S. posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 28 grudnia 2007 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w S. (dowód: oświadczenie k.76, zezwolenie k.79) Działalność prowadzona od 20 czerwca 2002 r. (dowód: zaświadczenie k. 78);
  11. G. F. posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 18 lutego 2004 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (dowód: oświadczenie k. 80, zezwolenie k.82). Działalność prowadzona od 19 grudnia 2003 r. (dowód: zezwolenie k. 83);
  12. U. P. posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 18 lutego 2004 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (dowód: oświadczenie k. 80, zezwolenie k.82). Działalność prowadzona od 19 grudnia 2003 r. (dowód: zezwolenie k. 84);
  13. M. K. posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 15 marca 2004 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w B. (dowód: oświadczenie k.85, zezwolenie k. 304). Działalność prowadzona od 1 stycznia 2004 r. (dowód: zaświadczenie k. 302);
  14. K. K. posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 3 sierpnia 2005 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w K. (dowód: oświadczenie k.87, zezwolenie k. 89). Działalność prowadzona od 25 stycznia 2005 r. (dowód: zaświadczenie);
  15. G. G. posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 8 czerwca 1993 r. wydane przez P. S. w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej (dowód: oświadczenie k. 91, zezwolenie k. 93). Działalność prowadzona od 1 lipca 1993 r. (dowód: zaświadczenie k. 94);
  16. A. K. (1) posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 20 kwietnia 2005 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w K. (dowód: oświadczenie k.95, zezwolenie k. 97). Działalność prowadzona od 15 września 2000 r. (dowód: zaświadczenie 99);
  17. K. B. (2) posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 14 lipca 1993 r. wydane przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej (dowód: oświadczenie k. 100, zezwolenie k. 102). Działalność prowadzona od 2 lipca 2001 r. (dowód: zaświadczenie k. 103);
  18. W. W. posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 22 czerwca 1993 r. wydane przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej (dowód: oświadczenie k. 104, zezwolenie k. 106). Działalność prowadzona od 12 lipca 1993 r. (dowód: zaświadczenie k. 107);
  19. W. S. (1) posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 1 lipca 1996 r. wydane przez Państwowy Nadzór Farmaceutyczny Inspektorat Nadzoru Farmaceutycznego w S. (dowód: oświadczanie k. 108, zezwolenie k. 110). Działalność prowadzona od 1 sierpnia 1996 r. (dowód: zaświadczenie k. 112);
  20. P. S. posiadający zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 1 lutego 2007 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we W. (dowód: oświadczanie k. 115, zezwolenie k. 117). Działalność prowadzona od 15 stycznia 2007 r. (dowód: zaświadczenie k. 118);
  21. A. W. posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 21 lipca 2008 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w W. (dowód: oświadczanie k. 119, 273 zezwolenie k. 122). Działalność prowadzona od 9 czerwca 2008 r. (dowód: zaświadczenie k. 123);
  22. A. M. (1) posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 23 stycznia 2003r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (dowód: oświadczanie k. 125, zezwolenie k. 127). Działalność prowadzona od 1 sierpnia 2002 r. (dowód: zaświadczenie k. 128);
  23. P. J. posiadający zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 3 czerwca 2004 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w K. (dowód: oświadczanie k.129, zezwolenie k.132). Działalność prowadzona od 17 maja 2004 r. (dowód: zaświadczenie k. 131);
  24. I. F. posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 22 czerwca 2004r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w K. (dowód: oświadczanie k. 133, zezwolenie k. 136). Działalność prowadzona od 26 kwietnia 2004 r. (dowód: zaświadczenie k. 135);
  25. E. R. (1) posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 2 czerwca 2004 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w S. (dowód: oświadczanie k. 137, zezwolenie k. 139). Działalność prowadzona od 1 lutego 2001 r. – wpis uaktualniony 22 kwietnia 2004 r. (dowód: zaświadczenie k. 140);
  26. G. P. posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 1 kwietnia 2008 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego inspektora Farmaceutycznego w S. (dowód: oświadczanie k. 141, zezwolenie k. 144). Działalność prowadzona od 1 stycznia 2008 (dowód: zaświadczenie k. 143);
  27. T. S. posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 19 kwietnia 1993 r. wydane przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej (dowód: oświadczanie k. 146, zezwolenie k. 148). Działalność prowadzona od 19 kwietnia 1993 r. (dowód: zaświadczenie k. 149);
  28. A. T. złożyła oświadczenie o przystąpieniu do grupy (dowód: oświadczanie k. 150). Posiada zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 5 maja 2006 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w B. (dowód: zezwolenie k. 280). Działalność prowadzona od 1 marca 2006 r. (dowód: zaświadczenie k. 281);
  29. A. M. (2) posiadający zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 20 kwietnia 2005 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we W. (dowód: oświadczanie k. 152, zezwolenie k. 155). Działalność prowadzona od 1 listopada 2004 r. (dowód: zaświadczenie k. 154);
  30. A. L. posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 30 maja 2007 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we W. (dowód: oświadczanie k. 156, zezwolenie k. 159). Działalność prowadzona od 4 kwietnia 2003 r. (dowód: zaświadczenie k. 158);
  31. A. J. (2) posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 9 listopada 2007 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (dowód: oświadczanie k. 161, zezwolenie k. 163). Działalność prowadzona od 16 stycznia 2006 r. (dowód: zaświadczenie k. 164);
  32. D. P. posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 2 lutego 2006 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w O. (dowód: oświadczanie k.165, zezwolenie k. 169). Działalność prowadzona od 1 stycznia 2006 r. (dowód: zaświadczenie k. 167);
  33. W. S. (2) posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 28 stycznia 2003 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w P. (dowód: oświadczanie k. 170, zezwolenie k. 172). Działalność prowadzona od 6 stycznia 2003 r. (dowód: zaświadczenie k. 173);
  34. M. P. (1) posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 28 stycznia 2008 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego inspektora Farmaceutycznego w B. (dowód: oświadczanie k. 174, zezwolenie k. 177). Działalność prowadzona od 1 października 2002 r. (dowód: zaświadczenie k. 176);
  35. M. M. posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 29 grudnia 2008 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (dowód: oświadczanie k. 179, zezwolenie k. 181). Działalność prowadzona od 20 marca 1995 r. (dowód: zaświadczenie k. 182);
  36. M. G. posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 8 listopada 2001 r. wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (dowód: oświadczanie k. 183, zezwolenie k. 186). Działalność prowadzona od 15 grudnia 2001 r. (dowód: zaświadczenie k. 185);
  37. K. M. posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 28 kwietnia 2005 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w W. (dowód: oświadczanie k. 187, zezwolenie k. 189). Działalność prowadzona od 5 lutego 2005 r. (dowód: zaświadczenie k. 190);
  38. I. M. posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 24 kwietnia 2006 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (dowód: oświadczanie k. 191, zezwolenie k. 193). Działalność prowadzona od 4 maja 2006 r. (dowód: zaświadczenie k. 194);
  39. J. L. złożyła oświadczenie o przystąpieniu do grupy (dowód: k. 195). Posiada zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 19 kwietnia 1993 r. Działalność gospodarcza prowadzona od 1 lipca 1993 r. (dowód: decyzja k. 277, zaświadczenie: k. 278).

W piśmie procesowym z dnia 5 kwietnia 2012 r. do grupy zgłosiła się:

  1. E. K. posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 9 czerwca 2008 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (dowód: oświadczanie k. 253, zezwolenie k. 255). Działalność prowadzona od 1 lipca 2008 r. (dowód: zaświadczenie k. 256). W piśmie procesowym z dnia 9 maja 2012. do grupy dołączyła:
  2. E. R. (2) posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 9 maja 2005 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w B. (dowód: oświadczenie k. 286, zezwolenie k. 289). Działalność prowadzona od 1 września 1993 r. (zmiany w treści wpisów 24 września 2004 r.) (dowód: zaświadczenie k. 288).

W dniu 18 marca 2013 r. ukazało się w gazecie „(…)” ogłoszenie informujące o toczącym się postępowaniu grupowym i możliwości oraz sposobie przystąpienia do grupy w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, czyli do dnia 18 czerwca 2013 roku (dowód: ogłoszenie k.405).

W piśmie procesowym z dnia 25 kwietnia 2013 r. do grupy dołączyła:

  1. S. M. posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 16 maja 2000 r. wydane przez Głównego inspektora Farmaceutycznego (dowód: oświadczenie k.414, zezwolenie k. 416). Działalność prowadzona od 15 czerwca 1992 r. (zmiany w prowadzeniu działalności wprowadzone 9 stycznia 2007 r.) (dowód: zaświadczenie k. 417).

W piśmie procesowym z 5 czerwca 2013 r. do grupy przystąpiła:

  1. U. G. posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 10 czerwca 2003 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w K. (dowód: oświadczenie k.424, zezwolenie k. 426). Działalność prowadzona od 8 listopada 2004 r. (dowód: zaświadczenie k.427).

Po terminie wskazanym w ogłoszeniu – przy piśmie procesowym z 23 lipca 2013 r. oświadczenia o przystąpieniu do grupy złożyli:

  1. D. Z. posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 12 grudnia 2006 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (dowód: oświadczenie k. 530, zezwolenie k.534). Działalność prowadzona od 10 grudnia 2006 r. (zmiany we wpisie z dnia 8 grudnia 2009 r.) (dowód: zaświadczenie k.537);
  2. L. L. (1) posiadający zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 12 grudnia 2006 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (dowód: oświadczenie k.532, zezwolenie k.534). Działalność prowadzona od 1 marca 2003 r. (zmiany we wpisie z dnia 8 grudnia 2009 r.) (dowód: zaświadczenie k.535).

W piśmie procesowym z dnia 30 lipca 2013 r. oświadczenia o przystąpieniu do grupy złożyli:

  1. A. K. (2) posiadająca zezwolenie na prowadzenie punkt aptecznego z dnia 4 grudnia 2008 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (dowód: oświadczenie k.552, zezwolenie k.554). Działalność prowadzona od 1 grudnia 2008 r. (dowód: zaświadczenie k.556);
  2. H. Ł. (2) posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z dnia 21 lutego 2003 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (dowód: oświadczenie k. 558, zezwolenie k. 560). Działalność prowadzona od 5 lutego 2003 r. (dowód: zaświadczenie k. 562);
  3. M. P. (2) posiadająca zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego z 10 maja 2005 r. wydane przez (…) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (dowód: oświadczenie k. 563, zezwolenie k.565). Działalność prowadzona od 1 maja 2005 r. (dowód: zaświadczenie k.567).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dokumenty znajdujące się w aktach sprawy, których autentyczności nie kwestionowała żadna ze stron. Sąd w szczególności badał oświadczenia o przystąpieniu do grupy, zezwolenia na prowadzenia punktów aptecznych oraz zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej i którym przydał moc dowodową oraz walor wiarygodności.

 

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2010 roku, nr 7, poz. 44, zwanej dalej również jako „udrpg”) po upływie wyznaczonego przez sąd terminu, nie krótszego niż miesiąc od dnia doręczenia powodowi zarzutów co do członkostwa, sąd wydaje postanowienie co do składu grupy. Przy czym postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o dochodzeniu roszczeń grupowych po uprawomocnieniu się postanowienia o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym sąd zarządzi ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego. W myśl ust. 2 pkt 3 tego artykułu ogłoszenie powinno zawierać informacje o możliwości przystąpienia do grupy przez osoby, których roszczenia mogą być objęte powództwem grupowym poprzez złożenie reprezentantowi grupy, w oznaczonym terminie, nie krótszym niż jeden, a nie dłuższym niż trzy miesiące od daty ogłoszenia, pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do grupy.

Sąd oznaczył trzymiesięczny termin na złożenie oświadczenia o przystąpieniu, ogłoszenie ukazało się w gazecie „(…)” z 18 marca 2013 roku. Termin do złożenia oświadczeń o przystąpieniu do grupy upłynął zatem w dniu 18 czerwca 2013 roku.

Należy wskazać, że pozwany zgłosił zastrzeżenia co do składu grupy tylko w stosunku do części osób. W jego ocenie nie było podstaw, aby w skład weszła S. M., U. G., D. Z., L. L. (1). A. K. (2), H. Ł. (1), M. P. (2), G. J. (1) i M. B. (2), gdyż oświadczenia przez te osoby złożone zostały po przewidzianym do tego terminie.

Po dokonaniu analizy terminu złożenia oświadczeń o przystąpieniu do grupy Sąd uznał, że zarzut dotyczący braku podstaw do wejścia w skład grupy S. M. i U. G. jest całkowicie chybiony, ponieważ S. M. i U. G. złożyły oświadczenia o przystąpieniu do grupy przy piśmie procesowym z dnia 24 kwietnia 2013 roku oraz 05 czerwca 2013 roku. Należy więc uznać, że termin do złożenia oświadczenia o przystąpieniu do grupy został zachowany. Sąd ustalił przeto w sentencji postanowienia, że S. M. i U. G. wchodzą w skład grupy.

Jeśli chodzi o przystąpienie D. Z., L. L. (1), A. K. (2), H. Ł. (1) i M. P. (2) to Sąd uznał, że argumentacja pozwanego o niezachowaniu terminu do przystąpienia do grupy tych osób jest zasadna. Oświadczenia D. Z., L. L. (1), A. K. (2), H. Ł. (1) i M. P. (2) złożone zostały po dniu 18 czerwca 2013 roku, a więc po upływie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia w „(…)”. Osoby te w żadnym stopniu nie uprawdopodobniły, że termin wskazany w ogłoszeniu prasowym został przez nie zachowany, bowiem brak jakichkolwiek – daty bądź adnotacji – na tych oświadczeniach wskazujących na termin ich złożenia, natomiast bezsprzecznie oświadczenia te (bez daty) złożone zostały do akt po terminie zakreślonym w ogłoszeniu. Osoby wyrażające chęć przystąpienia do grupy (zainteresowane nim) mogą złożyć oświadczenie o przystąpieniu do grupy w ustawowym terminie. Przekroczenie tego terminu wywołuje określone konsekwencje, gdyż ustawa wyklucza możliwość przywrócenia terminu na złożenie oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia w ustawowym terminie powoduje tym samym jego bezskuteczność. Termin na przystąpienie do grupy jest zawity, zatem chcący skorzystać z przyznanego prawa wstąpienia do grupy tylko w jego trakcie winien uczynić to w terminie, a złożenie oświadczenia uprawdopodobnić. Przystąpienie do grupy po upływie wskazanego terminu ustawowego uznać zatem należy za bezskuteczne, czyli nie wywołujące skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z przystąpieniem do grupy (tak Małgorzata Sieradzka w: Ustawa o dochodzeniu roszczeń grupowych w postępowaniu grupowym. Komentarz. Oficyna 2010).

W ocenie Sądu zachowanie terminu do przystąpienia do grupy przed 18 czerwca 2013 r. przez wyżej wskazane osoby nie zostało w żaden sposób uprawdopodobnione, wbrew twierdzeniu strony powodowej. Niepodanie choćby daty złożenia oświadczenia przy przedstawieniu go w postępowaniu po upływie terminu zakreślonego przez Sąd w ogłoszeniu prasowym wyklucza możliwość przyjęcia za uprawdopodobnione złożenie go w wymaganym terminie.

Z tych powodów Sąd nie uwzględnił w składzie grupy D. Z., L. L. (1), A. K. (2), H. Ł. (1) i M. P. (2).

Pozwany wskazał, że roszczenie ustalenia odpowiedzialności pozwanego za skutki wydania aktów prawnych niezgodnych z Konstytucją i Prawem farmaceutycznym wobec S. M., U. G., D. Z., L. L. (1), A. K. (2), H. Ł. (1) i M. P. (2) są przedawnione i wobec tego osoby te nie powinny zostać dopuszczone do udziału w sprawie w charakterze członków grupy. Te osoby złożył swe oświadczenia o przystąpieniu do grupy w 2013 roku, co powoduje, że skoro swą szkodę wiążą z wydaniem aktów prawnych z 21 września 2009 roku, to do chwili przystąpienia do grupy upłynął 3 – letni termin przedawnienia.

Zdaniem Sądu – w istocie na etapie badania składu grupy Sąd powinien ustalić, czy roszczenia poszczególnych członków grupy, o ile istnieją, nie są przedawnione. Celem ustalenia składu grupy jest zweryfikowanie, czy dochodzone roszczenia są jednego rodzaju, oparte na jednakowej podstawie faktycznej. Zatem to na wstępnym etapie postępowania rolą Sądu jest określenie przesłanek dopuszczalności żądania indywidualnie definiujących sytuację członka grupy, tak aby na kolejnym jego etapie możliwe było rozstrzygnięcie co do istoty sprawy w zakresie przesłanek wspólnych. W przeciwnym razie merytoryczne rozstrzyganie sprawy w niczym nie różniłoby się od postępowania prowadzonego w zwykłym trybie z udziałem wielu powodów z pominięciem przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, a Sąd indywidualnie musiałby rozważać, czy w stosunku do poszczególnych członków grupy nie doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia, lub czy nie doszło do nadużycia prawa przez pozwanego w związku z podniesieniem zarzutu przedawnienia. Niemniej jednak nie można stracić z pola widzenia rodzaju zgłoszonego żądania, mianowicie ustalenia odpowiedzialności cywilnej Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną wydaniem niekonstytycujnego aktu prawnego.

W praktyce prawniczej najwięcej problemów rodzi odróżnienie roszczenia w sensie cywilnoprawnym od roszczenia w sensie procesowym, przez które rozumie się twierdzenie powoda o istnieniu albo nieistnieniu określonej normy indywidualno-konkretnej, przedstawione sądowi celem wiążącego ustalenia tego istnienia albo nieistnienia (por. W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1996, s. 161). Roszczenie procesowe nie musi mieć za przedmiot roszczenia w sensie materialnoprawnym; może dotyczyć ustalenia lub ukształtowania stosunku cywilnoprawnego. To prawda, że rozróżnienie zaciera się, gdy przedmiotem roszczenia procesowego jest roszczenie materialnoprawne; w takiej sytuacji przedawnienie, dotykając tego drugiego, decyduje o losie pierwszego, co daje wrażenie jego przedawnienia. Nie zmienia to faktu, że przepisów o przedawnieniu nie można stosować do roszczeń w sensie procesowym. Sąd Najwyższy kilkakrotnie dał temu wyraz w swym orzecznictwie. Tak więc Sąd Najwyższy przyjął, że nie ulega przedawnieniu żądanie ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym (uchwała z dnia 22 listopada 1972 r., III CZP 83/72, OSNC 1973, nr 7-8, poz. 124) oraz żądanie ustalenia nieważności umowy (wyrok z dnia 27 sierpnia 1976 r., II CR 288/76, OSNC 1977, nr 5-6, poz. 91). W wyroku z dnia 12 lutego 2002 r. (I CKN 527/00, OSNC 2002, nr 12, poz. 159), Sąd Najwyższy za niepodlegające przedawnieniu uznał „żądanie ustalenia wstąpienia w stosunek najmu”. W uzasadnieniu tego wyroku czytamy, że „skoro uchylenie się od zaspokojenia wchodzi w rachubę tylko co do takiego uprawnienia, co do którego aktualne jest zaspokojenie, to przedawnić się może tylko takie uprawnienie, którego odpowiednikiem jest obowiązek zaspokojenia”. Ogólną zasadę znajdujemy także w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2000 roku (I ACa 208/00, OSA 2001, z. 9, poz. 47), w którym sąd ten wyjaśnił, że: „Instytucja przedawnienia dotyczy jedynie roszczeń majątkowych, czyli prawa do żądania świadczenia. Nie ulegają przedawnieniu żądania ustalenia prawa lub stosunku prawnego oparte na art. 189 k.p.c.” Nie bez znaczenia jest podkreślenie przez Sąd Apelacyjny, że upływ czasu ma jednak pewien wpływ na żądanie ustalenia stosunku prawnego lub prawa. Przesłankę ustalenia stanowi bowiem interes prawny i w ramach badania tej przesłanki sąd bierze pod uwagę czynnik czasu; nie można więc dochodzić ustalenia „bezterminowo”, przy czym wobec wyeliminowania badania interesu prawnego w postępowaniu grupowym (art. 2 ust. 2 „udrpg”), ten aspekt problemu uznać należy za nieaktualny w niniejszej sprawie. Przekonanie o ograniczeniu przedawnienia do roszczeń materialnoprawnych, z wyłączeniem procesowych, jest też powszechne w doktrynie (por. A. Brzozowski (w:) Kodeks cywilny…, red. K. Pietrzykowski, t. I, s. 454; P. Machnikowski (w:) Kodeks cywilny…, red. E. Gniewek, t. I, s. 406). M. N., wyprowadzając dalsze wnioski z tej zasady, za niepodlegające przedawnieniu uznał oparte na art. 189 k.p.c. roszczenie o ustalenie odpowiedzialności za przyszłe szkody (M. Niedośpiał, glosa do wyroku SA z dnia 21 czerwca 2000 r., I ACa 208/00, OSA 2002, z. 2, s. 73).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy Sąd uznał, że zarzut przedawnienia roszczenia o ustalenie zgłoszony przez pozwanego wobec określonych osób jest chybiony, ponieważ żądanie ustalenia odpowiedzialności cywilnej pozwanego nie podlega przedawnieniu. Rozważania te mają jednak znaczenie tylko w stosunku do S. M. i U. G., bowiem pozostałe osoby, co do których zarzut ten podniesiono złożyli oświadczenie o przystąpieniu do grupy po zakreślonym przez Sąd terminie i już z tego względu nie zostali uwzględnieni w składzie grupy.

Sąd ustalił, że w skład grupy wchodzi M. B. (2) i G. J. (1) – wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą M. S.C w R. nie uznając tym samym zarzutu pozwanego o braku podstaw do ustalenia ich udziału w grupie.

Mając na uwadze treść pełnomocnictwa udzielonego przez G. J. (1) M. B. (2), z którego wynika upoważnienie tej ostatniej „do reprezentowania (…).C w R. w sprawie pozwu zbiorowego prowadzonego przez kancelarię (…) w W. i składania podpisu w imieniu naszej spółki na dokumentach związanych z w/w sprawą” Sąd uznał, że z jego treści wynika wystarczające upoważnienie dla M. B. (2) do występowania w niniejszej sprawie w imieniu drugiego wspólnika. Na oświadczeniu o przystąpieniu do grupy złożonym przez M. B. (2) widnieje zapis „M. B. (2) (…).C”. Sąd przyjął więc, że oświadczenie to wskazuje, iż M. B. (2) nie występuje tylko i wyłączne w swoim imieniu, ale w imieniu spółki, a tym samym G.- K.- J..

Pozwany w niniejszej sprawie nie kwestionował składu grupy w pozostałym zakresie. Sąd również nie miał wątpliwości co do legitymacji pozostałych powodów i stwierdził, że osoby zgłaszające przystąpienie do grupy (poza, D. Z., L. L. (1), A. K. (2), H. Ł. (1) i M. P. (2)) spełniły wszystkie wymogi określone w art. 12 udrpg, tj. zgłosiły żądanie, wskazały okoliczności je uzasadniające, okoliczności potwierdzające przynależność do grupy oraz przedstawiły dowody na potwierdzenie faktów zawartych w oświadczeniu.

Z tych względów na podstawie art. 17 ust. 1 udrpg Sąd ustalił skład grupy pomijając D. Z., L. L., A. K. (2), H. Ł. (1) i M. P. (2).


Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 24 lutego 2016 r.

  1. Postanowienie sądu w przedmiocie składu grupy ma konstytutywny charakter. To nie oświadczenie określonej osoby o przystąpieniu do grupy, lecz dopiero postanowienie sądu o składzie grupy ostatecznie kształtuje skład grupy w postępowaniu grupowym. Oświadczenie o składzie grupy tworzy podmiotową stronę postępowania grupowego, ostatecznie kształtując skład grupy w postępowaniu grupowym.
  2. Prawomocne postanowienie sądu o składzie grupy zamyka drugi etap postępowania grupowego, kończąc jednocześnie ustalenia w zakresie przedmiotowego i podmiotowego zakresu sprawy.
  3. Postanowienie sądu o składzie grupy w postępowaniu grupowym wywołuje określone konsekwencje w sferze interesów jej członków. Po jego uprawomocnieniu żaden członek grupy nie może wystąpić z grupy. Oświadczenie członka grupy o wystąpieniu z grupy po wydaniu postanowienia co do składu grupy jest bezskuteczne. Sankcja bezskuteczności sprawia, że oświadczenie (złożone po upływie wskazanego terminu) nie wywołuje skutków prawnych.
  4. Opisane w art. 15 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym zarzuty co do członkostwa w grupie nie mogą być instrumentem do ponownego weryfikowania jednolitości sytuacji członków grupy, którzy uczestniczyli w postępowaniu już na etapie rozpoznania przez sąd wniosku o dopuszczenie sprawy do postępowania grupowego.
  5. Przesłanka jednolitości sytuacji członków grupy, w tym jednorodności ich roszczeń oraz jednolitego stanu faktycznego, z którego wywodzone są ich roszczenia, stanowi – zgodnie z wymogami określonymi w art. 2 ust. 1 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – przedmiot analizy sądu na etapie rozważenia dopuszczenia sprawy do postępowania grupowego. Ponowne analizowanie tego zagadnienia w kolejnych etapach postępowania grupowego byłoby w sposób oczywisty bezprzedmiotowe.
  6. Kwestionowanie wysokości poszczególnych kwot zgłoszonych przez członków grupy może być rozpatrywane dopiero na etapie merytorycznego rozpoznania sprawy, a nie na wstępnym etapie ustalania składu osobowego grupy.
  7. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego, który w odniesieniu do stron postępowania przyjmuje jako zasadę następstwo procesowe (por. w szczególności art. 180 § 1 k.p.c.) i tę zasadę należy stosować także do członków grupy w postępowaniu grupowym.

Sąd Okręgowy w Krakowie w Wydziale I Cywilnym w składzie:

Przewodniczący:           SSO Izabella Dyka

Sędziowie:                      SSO Elżbieta Bednarczuk, SSO Kamil Grzesik

po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2016 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym w sprawie z powództwa D. N. – reprezentanta grupy złożonej z: [dane 49 osób], przeciwko (…) z siedzibą w N. o zapłatę

postanawia:

  1. ustalić skład grupy, do której zaliczyć następujące osoby: [dane 55 osób];
  2. oddalić wniosek strony pozwanej w przedmiocie wyłączenia ze składu grupy;
  3. oddalić wniosek strony pozwanej o skierowanie sprawy na posiedzenie jawne i wyznaczenie rozprawy.

UZASADNIENIE

punktu I. i II. postanowienia

Powód D. N. – jako reprezentant grupy złożonej z: [dane 49 osób] wniósł o rozpoznanie w postępowaniu grupowym sprawy przeciwko (…) w N. o zasądzenie na rzecz członków grupy (po sprecyzowaniu żądania): 1/ małżonków E. i E. G. (2), J. M. (1) oraz małżonków J. i A. K. (1) po 68.200 zł, 2/ A. C. i małżonków J. i Z. P. po 99.400 zł, 3/ R. P. i małżonków Z. i M. B. (1) po 111.200 zł, 4/ B. D. oraz małżonków H. i K. Z. po 121.400 zł, 5/ małżonków M. D. (1) i M. D. (2) i małżonków M. i P. M. po 134.650 zł, 6/ małżonków I. i W. C., małżonków K. K. (1) i J. O. oraz małżonków A. J. i D. L. po 150.100 zł, 7/ A. N., Z. i T. B., D. N. oraz małżonków B. M. i J. M. (2) po 160.000 zł, 8/ małżonków J. i J. Z. (2), małżonków A. S. (1) i P. S. oraz T. J. po 171.900 zł, 9/ małżonków B. i T. S. i J. Z. (1) po 181.600 zł, 10/ małżonków E. M. i S. M. i M. W. po 200.100 zł, 11/ małżonków E. i M. B. (2) i małżonków A. i W. B. po 234.400 zł i 12/ J. S. (1), małżonków G. i M. G. oraz małżonków D. i W. S. po 237.650 zł (k. 2-59, 1055-1062, 1452-1534, 1775-1793).

Prawomocnym postanowieniem z dnia 28 listopada 2013 r. tut. Sąd zdecydował o rozpoznaniu przedmiotowej sprawy w postępowaniu grupowym.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 28 października 2014 r. tut. Sąd zarządził ogłoszenie w dzienniku „Rzeczpospolita” (wydawca: (…) Sp. z o.o. z siedzibą w W.) o wszczęciu postępowania grupowego w przedmiotowej sprawie. Ogłoszenie ukazało się w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 20 listopada 2014 r. W zakreślonym terminie do grupy nie przystąpiła żadna osoba.

W piśmie złożonym w dniu 25 lutego 2015 r. powód oświadczył, iż do reprezentowanej przez niego grupy przystępują następujące osoby: A. S. (2) (do podgrupy I), B. S. (2) (do podgrupy V), D. P. (do podgrupy IX), M. P. (do podgrupy IX), A. K. (2) (do podgrupy VI) i K. K. (2) (do podgrupy VI) – osoby te złożyły jednocześnie stosowane oświadczenia o przystąpieniu do grupy.

Zarządzeniem z dnia 10 kwietnia 2015 r., doręczonym w dniu 23 kwietnia 2015 r., strona pozwana została zobowiązana do podniesienia zarzutów co do członkostwa określonych osób w grupie, stosownie do art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

W zakreślonym terminie, w dniu 22 czerwca 2015 r. strona pozwana złożyła pismo procesowe, w którym: I. podniosła zarzut niejednorodnego ujednolicenia roszczeń: 1. E. i E. G. (2) (podgrupa pierwsza), 2. J. i Z. P. (podgrupa druga) oraz R. P. (podgrupa trzecia), 3. B. D. (podgrupa czwarta), 4. M. D. (1) i M. D. (2) (podgrupa piąta), 5. M. i P. M. (podgrupa piąta), 6. K. K. (1) i J. O. (podgrupa szósta), 7. A. i K. K. (2) (podgrupa szósta), 8. A. N. (podgrupa siódma), 9. Z. i T. B. (podgrupa siódma), 10. J. i J. Z. (2) (podgrupa ósma), 11. B. i T. S. (podgrupa dziewiąta), 12. E. M. i S. M. (podgrupa dziesiąta), 13. E. i M. B. (2) (podgrupa jedenasta), 14. A. i W. B. (podgrupa jedenasta), 15. J. S. (1) (podgrupa dwunasta), 16. G. i M. G. (podgrupa dwunastej) z roszczeniami pozostałych członków grupy, przejawiających się w tym, że w przypadku wymienionych powyższej członków grupy, ich roszczenia uwzględniają kwotę pożyczki wraz z podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podczas gdy, wysokość roszczeń pozostałych członków grupy takiego podatku już nie uwzględnia, co – zdaniem strony pozwanej – potwierdza nieuzasadnione zróżnicowanie przez reprezentanta grupy przy ujednolicaniu wysokości roszczeń, kryterium okoliczności faktycznych, które powinny być wspólne dla wszystkich członków grupy i podgrupy; w związku z powyższym pełnomocnik strony pozwanej zakwestionował przynależność w/w osób do określonych podgrup; II. podniósł zarzut braku spełnienia przez roszczenia A. S. (2) (podgrupa nr 1), D. L. (podgrupa nr 6) oraz J. M. (2) (podgrupa nr 7), a także T. J. (podgrupa nr 8) kryteriów przynależności do grup wyznaczonych w pozwie, w postanowieniu z dnia 28 listopada 2013 r. oraz w postanowieniu z dnia 28 października 2014 r. – zdaniem strony pozwanej: roszczenie wywodzone przez A. S. (2) nie spełnia kryterium udzielenia przez członka grupy pożyczki Firmie (…) S.A., kryterium posiadania statusu poszkodowanego wskutek czynu niedozwolonego strony pozwanej oraz kryterium zaistnienia szkody w mieniu A. S. (2), jako że jak wynika z umowy pożyczki, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy sprzedaży z dnia 2 września 2008 r., pożyczki (…) S.A. udzielił J. S. (2) nie posiadający statusu członka grupy, a nie A. S. (2); roszczenia wywodzone przez D. L. i J. M. (2) nie spełniają kryterium udzielenia przez członka grupy pożyczki Firmie (…) S.A., kryterium posiadania statusu poszkodowanego wskutek czynu niedozwolonego strony pozwanej oraz kryterium zaistnienia szkody w mieniu tych członków grupy, jak bowiem wynika z umów pożyczki, umów ustanowienia odrębnej własności lokalu i umów sprzedaży, stroną tych umów były w/w osoby, działający w imieniu własnym i jedynie za zgodą ich mężów; roszczenie wywodzone przez T. J. nie spełnia kryterium zawarcia przez tego członka grupy z (…) S.A. umowy przedwstępnej ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy sprzedaży dotyczącej inwestycji przy Al. (…), jako że stroną umowy przedwstępnej dotyczącej lokalu nabytego przez T. J. byli R. i A. G., z którymi T. J. zawarł umowę przejęcia długu. Wobec powyższego, strona pozwana wniosła o wyłączenie osób wymienionych w punkcie I. ppkt 1-16 ze wskazanych powyżej podgrup oraz o wydanie postanowienia stwierdzającego, iż w skład grupy nie wchodzą osoby wymienione w punkcie II. ppkt 1-3. Strona pozwana wniosła także o skierowanie sprawy na posiedzenie jawne i wyznaczenie rozprawy przed wydaniem postanowienia, co do składu grupy z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia istniejących między stronami kwestii spornych w przedmiocie składu osobowego grupy oraz wskazanych podgrup.

W piśmie złożonym w dniu 8 września 2015 r. powód działający jako reprezentant grupy wniósł o nieuwzględnienie zarzutów strony pozwanej wobec członkostwa określonych osób w grupie lub podgrupach oraz objęcie wszystkich członków grupy postanowieniem wydanym w trybie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Nadto powód wniósł o oddalenie wniosku strony pozwanej o skierowanie sprawy na posiedzenie jawne i wyznaczenie rozprawy przed wydaniem postanowienia. Zdaniem powoda, zarzuty strony pozwanej są w swej zasadniczej części niedopuszczalną polemiką z treścią prawomocnego postanowienia Sądu z dnia 28 listopada 2013 r. oraz postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 marca 2014 r. wydanych w przedmiocie dopuszczenia sprawy do rozpoznania w postępowaniu grupowym. Powód zwrócił uwagę, iż kwestia jednolitości sytuacji członków grupy, w tym jednorodności ich roszczeń oraz jednolitego stanu faktycznego, z którego wywodzone są ich roszczeń, były już przedmiotem analizy Sądu na etapie rozważenia dopuszczenia sprawy do postępowania grupowego zakończonym wydaniem w/w postanowienia z dnia 28 listopada 2013 r. Wreszcie, zdaniem powoda, kwestionowanie przez stronę pozwaną wysokości poszczególnych kwot zgłoszonych przez członków grupy (rzekomo zawyżonych wobec doliczenia wartości podatku od czynności cywilnoprawnych) może mieć znaczenie dopiero na etapie merytorycznego rozpoznania sprawy. Powód zauważył, iż wzorzec roszczeń wyznaczony postanowieniem o dopuszczeniu sprawy do postępowania grupowego przewiduje możliwość uwzględnienia w kwocie zgłaszanego roszczenia również kwoty, która nie trafiła ostatecznie na rachunek strony pozwanej, lecz stanowiła równowartość pobranego podatku od czynności cywilnoprawnej z tytułu zawartej umowy pożyczki.

Zarządzeniem z dnia 6 listopada 2015 r., doręczonym w dniu 17 listopada 2015 r., Sąd wezwał pełnomocnika powoda o uzupełnienie: a) braków formalnych oświadczeń o przystąpieniu do grupy: A. S. (2), B. S. (2), D. P., M. P., A. K. (2) i K. K. (2) poprzez określenie żądania (treści żądania, którego dochodzi) stosowanie do art. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r., nr 7, poz. 44), w przypadku A. S. (3) również uzupełnienie pkt 10 oświadczenia, w terminie tygodniowym od doręczenia, pod rygorem zwrotu wadliwego oświadczenia i w rezultacie nie objęcia niniejszych osób: A. S. (2), B. S. (2), D. P., M. P., A. K. (2) i K. K. (2) postanowieniem, co do składu grupy; b) opłaty sądowej w kwocie 6.038 zł, w terminie tygodniowym, pod rygorem ściągnięcia tejże kwoty w orzeczeniu kończącym sprawę. W odpowiedzi, w piśmie złożonym w dniu 24 listopada 2015 r. pełnomocnik powoda przedłożył uzupełnione oświadczenia o przystąpieniu do grupy: A. S. (2), B. S. (2), D. P., M. P., A. K. (2) i K. K. (2) – jednocześnie pełnomocnik powoda wniósł o przedłużenie terminu do uzupełnienia braków formalnych oświadczenia o przystąpieniu do grupy B. S. (2) o dodatkowe 14 dni w związku z wydłużonym czasem oczekiwania na oryginał przedmiotowego oświadczenia. Zarządzeniem z dnia 26 listopada 2015 r. Przewodniczący posiedzenia Sądu Okręgowego w Krakowie przedłużył powodowi o dalsze dwa tygodnie termin do uzupełnienia braków formalnych oświadczeń o przystąpieniu do grupy. W piśmie złożonym w dniu 14 grudnia 2015 r. powód uzupełnił braki formalne oświadczenia B. S. (2) o przystąpieniu do grupy.

W piśmie złożonym w dniu 3 grudnia 2015 r. powód poinformował o śmierci członka grupy E. G. (2) i wniósł o ustalenie przez Sąd składu grupy z uwzględnieniem wskazanej wyżej okoliczności – jednocześnie powód przedłożył dokumenty w postaci aktu poświadczenia dziedziczenia oraz umowę o częściowy dział spadku zawartą pomiędzy E. G. (1), a S. G., na mocy której wyłącznym dysponentem wierzytelności wobec strony pozwanej w wysokości 68.200 zł – dochodzonej w niniejszym postępowaniu grupowym przez dotychczasowych członków grupy (E. G. (1) oraz E. G. (2)) stała się E. G. (1).

Zarządzeniem z dnia 7 grudnia 2015 r., doręczonym w dniu 18 grudnia 2015 r., Sąd wezwał pełnomocnika strony pozwanej do złożenia w terminie 3 tygodni od doręczenia wezwania pisma przygotowawczego, w którym podniesie zarzuty co do członkostwa w grupie E. G. (1). W wykonaniu wezwania Sądu, w piśmie złożonym w dniu 8 stycznia 2016 r. pełnomocnik strony pozwanej wskazał, że podtrzymuje zarzut kwestionujący przynależność E. G. (1) do podgrupy I, z uwagi na zawyżoną wysokość dochodzonej wierzytelności.

Sąd rozważył, co następuje:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2010 r., nr 7, poz. 44), po upływie wyznaczonego przez sąd terminu, nie krótszego niż miesiąc od dnia doręczenia powodowi zarzutów co do członkostwa, sąd wydaje postanowienie co do składu grupy. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym. Na w/w postanowienie przysługuje zażalenie (art. 17 ust. 2 ustawy). Po wydaniu postanowienia oświadczenie członka grupy o wystąpieniu z grupy jest bezskuteczne (art. 17 ust. 3 ustawy). W orzecznictwie sądowym i doktrynie podkreśla się, iż postanowieniu w przedmiocie składu grupy należy przypisać kluczowe znaczenie w postępowaniu grupowym. Z uwagi na odmienność postępowania grupowego od innych postępowań uregulowanych w kodeksie postępowania cywilnego postanowienie sądu w przedmiocie składu grupy ma konstytutywny charakter. Należy wskazać, iż to nie oświadczenie określonej osoby o przystąpieniu do grupy, lecz dopiero postanowienie sądu o składzie grupy ostatecznie kształtuje skład grupy w postępowaniu grupowym. Oświadczenie o składzie grupy tworzy podmiotową stronę postępowania grupowego, ostatecznie kształtując skład grupy w postępowaniu grupowym. Wobec ostatecznego ustalenia składu osobowego grupy następuje zakreślenie ram podmiotowych postępowania grupowego, istotą postępowania grupowego jest bowiem dochodzenie roszczeń jednego rodzaju przez grupę co najmniej dziesięciu osób. Prawomocne postanowienie sądu o składzie grupy zamyka drugi etap postępowania grupowego, kończąc jednocześnie ustalenia w zakresie przedmiotowego i podmiotowego zakresu sprawy. Postanowienie sądu o składzie grupy w postępowaniu grupowym wywołuje również określone konsekwencje w sferze interesów jej członków. Po jego uprawomocnieniu żaden członek grupy nie może wystąpić z grupy. Ustawodawca w sposób wyraźny unormował konsekwencje złożenie przez członka grupy oświadczenia o wystąpieniu z grupy już po wydaniu przez sąd postanowienia o składzie grupy. Oświadczenie członka grupy o wystąpieniu z grupy po wydaniu postanowienia co do składu grupy jest bezskuteczne. Sankcja bezskuteczności sprawia, że oświadczenie (złożone po upływie wskazanego terminu) nie wywołuje skutków prawnych (por. Małgorzata Sieradzka „Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz”, publ. Oficyna 2010; wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 2 października 2013 r., sygn. akt I ACa 386/13, LEX nr 1378643).

W realiach przedmiotowej sprawy prawomocnym postanowieniem z dnia 28 listopada 2013 r. Sąd zdecydował o rozpoznaniu przedmiotowej sprawy w postępowaniu grupowym, a następnie zarządził stosowne ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego w ogólnopolskim dzienniku – w ogłoszeniu, które ukazało się w dniu 20 listopada 2014 r. w „Rzeczpospolitej” zakreślono 3- miesięczny termin na przystąpienie do grupy z zastrzeżeniem, iż złożenie stosownego oświadczenia o przystąpieniu po tym terminie jest niedopuszczalne.

W tej sytuacji, zarządzeniem z dnia 10 kwietnia 2015 r., doręczonym w dniu 23 kwietnia 2015 r., strona pozwana została zobowiązana do podniesienia ewentualnych zarzutów co do członkostwa określonych osób w grupie, stosownie do art. 15 ustawy o post. grupowym, co też uczyniła. W odpowiedzi powód wniósł o nieuwzględnienie tychże zarzutów.

W ocenie Sądu, zarzuty podniesione przez stronę pozwaną co do składu grupy w przedmiotowej sprawie nie mogły zostać uwzględnione. Zauważyć należy, iż w/w zarzuty dotyczą w części braku prawidłowego ujednolicenia roszczeń członków grupy (tj. E. G. (1), J. i Z. P. oraz R. P., B. D., M. D. (1) i M. D. (2), M. i P. M., K. K. (1) i J. O., A. i K. K. (2), A. N., Z. i T. B., J. i J. Z. (2), B. i T. S., E. M. i S. M., E. i M. B. (2), A. i W. B., J. S. (1), G. i M. G.), którzy brali już udział w niniejszym postępowaniu w dniu rozpoznania wniosku o dopuszczenie sprawy do postępowania grupowego, a w części stanowią w istocie merytoryczną polemikę z wysokością dochodzonych przez niektórych członków grupy (tj. A. S. (2), D. L., J. M. (2) i T. J.) kwot roszczeń. Ustosunkowując się do pierwszej części zarzutów podzielić należy pogląd, iż opisane w art. 15 ustawy o post. grupowym zarzuty nie mogą być instrumentem do ponownego weryfikowania jednolitości sytuacji członków grupy, którzy uczestniczyli w postępowaniu już na etapie rozpoznania przez Sąd wniosku do dopuszczenie sprawy do postępowania grupowego – a zarzuty strony pozwanej do tego w istocie zmierzały. Podkreślić należy, iż przesłanka jednolitości sytuacji członków grupy, w tym jednorodności ich roszczeń oraz jednolitego stanu faktycznego, z którego wywodzone są ich roszczenia, stanowiła już – zgodnie z wymogami określonymi w art. 2 ust. 1 ustawy o post. grupowym – przedmiot analizy Sądu na etapie rozważenia dopuszczenia sprawy do postępowania grupowego. W związku z powyższym ponowne analizowanie tego zagadnienia byłoby w sposób oczywisty bezprzedmiotowe. Jak słusznie w tym kontekście zwrócił uwagę powód, przyjęcie odmiennego rozumienia mechanizmu działania wstępnej fazy postępowania grupowego byłoby nieracjonalne i prowadziłoby do uznania, że Sąd ma ponownie przeprowadzać długotrwałe badanie jednolitości roszczeń członków grupy, także w odniesieniu do tych osób, które swoje roszczenia zgłosiły przed dniem wydania postanowienia o dopuszczeniu sprawy do rozpoznania w postępowaniu grupowym. Dodać należy, iż pogląd odrzucający możliwość wielokrotnego weryfikowania jednolitości sytuacji członków grupy znalazł również akceptację w orzecznictwie sądowym i piśmiennictwie (por. wyrok S.Apel. w Warszawie z dnia 19 października 2012 r., sygn. akt I ACz 1777/12; T. Jaworki, P. Radzimierski „Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz”, Warszawa 2010). W odniesieniu z kolei do drugiej części zarzutów strony pozwanej, także zgodzić należy się ze stanowiskiem powoda argumentującego, iż kwestionowanie wysokości poszczególnych kwot zgłoszonych przez członków grupy (według strony pozwanej, rzekomo zawyżonych przez niektórych członków grupy wobec doliczenia wartości podatku od czynności cywilnoprawnych) może być rozpatrywane dopiero na etapie merytorycznego rozpoznania sprawy, a nie na wstępnym etapie ustalania składu osobowego grupy – w/w zarzuty strony pozwanej są w istocie zarzutami co do zasadności żądania pozwu, a w związku z tym, nie mogły zostać w tym momencie zaakceptowane przez Sąd i to bez potrzeby ich dogłębnego analizowania.

Na marginesie należy wskazać, iż uzasadnione było przyjęcie, iż w związku ze śmiercią członka grupa E. G. (2) wyłącznym dysponentem wierzytelności wobec strony pozwanej w wysokości 68.200 zł – dochodzonej w niniejszym postępowaniu grupowym przez dotychczasowych członków grupy (E. G. (1) oraz E. G. (2)) stała się – na podstawie przedłożonych dokumentów – E. G. (1). W tym kontekście zauważyć należy, iż zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy o post. grupowym, w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego, który w odniesieniu do stron postępowania przyjmuje jako zasadę następstwo procesowe (por. w szczególności art. 180 § 1 k.p.c.) i tę zasadę – zdaniem Sądu – należy stosować także do członków grupy w postępowaniu grupowym. Co prawda rację ma strona pozwana podnosząc, iż sukcesja procesowa jest w k.p.c. przewidziana tylko w wypadu stron (ewentualnie uczestników) postępowania, zaś członek grupy niewątpliwie nie posiada formalnego statusu strony w znaczeniu procesowym. Pomimo jednak powyższego, w ocenie Sądu, status członka grupy w postępowaniu grupowym jest w istotny sposób zbliżony do strony procesowej: po pierwsze bowiem powództwo w postępowaniu grupowym wytacza wprawdzie reprezentant grupy w imieniu własnym, ale na rzecz wszystkich członków grupy (art. 4 ust. 1 i ust. 3 ustawy), po drugie pomiędzy członkiem grupy i pozwanym dochodzi do zawisłości sporu (por. art. 13 ust. 1 ustawy oraz art. 24 ust. 1 ustawy w zw. z art. 192 pkt 1 k.p.c.), a po trzecie sąd wydając wyrok po przeprowadzeniu postępowania grupowego orzeka w odniesieniu każdego z poszczególnych członków grupy, a niej jedynie jej reprezentanta (członek grupy jest więc stroną w znaczeniu materialnoprawnym). Odpowiednie stosowanie art. 180 § 1 k.p.c. w toku postępowania grupowego można uzasadnić również faktem, iż żaden przepis ustawy o post. grupowym nie wyłącza wprost następstwa procesowego zmarłych członków grupy, w szczególności zaś wspomniany art. 24 ustawy nie zakazuje stosowania w/w przepisu art. 180 § 1 k.p.c. (jak czyni to wyraźnie choćby w zakresie przepisów dotyczących kosztów postępowania – vide: art. 24 ust. 2 ustawy).

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd – na podstawie art. 17 ustawy o postępowaniu grupowym – orzekł jak w punkcie I. i II. sentencji postanowienia.


Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 28 kwietnia 2020 r.

  1. Pozwany w zarzutach co do członkostwa w grupie powinien skupić się na wykazaniu, że określona osoba nie może uzyskać statusu członka grupy. W związku z tym zarzuty powinny wskazywać, jak już podniesiono powyżej, że roszczenie określonej osoby nie wykazuje cech określonej grupy lub roszczenie określonej osoby (osób) nie wykazuje związku faktycznego z roszczeniami innych osób bądź też że roszczenie określonej osoby nie jest tego samego rodzaju co roszczenie grupowe. Co przy tym istotne, twierdzenia strony pozwanej, zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami procesowymi, winny zostać w należyty sposób wykazane przez przedłożenie stosownego materiału dowodowego.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anna Pogorzelska

po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa grupowego wytoczonego przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie (…) przeciwko (…) Spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę w przedmiocie ustalenia składu grupy,

postanowił:

  1. na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym ustalić skład grupy w podziale na podgrupy, do których zaliczyć następujące osoby:

– podgrupa 1: [dane 3 osób] (1.785,35 zł)

– podgrupa 2: [dane 3 osób] (2.3788,06 zł)

– podgrupa 3: [dane 3 osób] (2.940,19 zł)

– podgrupa 4: [dane 2 osób] (3.330,17 zł)

– podgrupa 5: [dane 3 osób] (3.409,07 zł)

– podgrupa 6: [dane 2 osób] (3.591,32 zł)

– podgrupa 7: [dane 3 osób] (3.834,91 zł)

– podgrupa 8: [dane 3 osób] (4.587,63 zł)

– podgrupa 9: [dane 2 osób] (5.440,21 zł)

– podgrupa 10: [dane 2 osób] (6.171,05 zł)

– podgrupa 11: [dane 4 osób] (6.661,92 zł)

– podgrupa 12: [dane 2 osób] (7.083,43 zł)

– podgrupa 13: [dane 2 osób] (7.218,11 zł)

– podgrupa 14: [dane 4 osób] (7.387,30 zł)

– podgrupa 15: [dane 2 osób] (7.554,46 zł)

– podgrupa 16: [dane 6 osób] (7.554,54 zł)

– podgrupa 17: [dane 2 osób] (7.702,63 zł)

– podgrupa 18: [dane 3 osób] (7.733,94 zł)

– podgrupa 19: [dane 2 osób] (7.930,64 zł)

– podgrupa 20: [dane 3 osób] (8.166,72 zł)

– podgrupa 21: [dane 3 osób] (8.420,27 zł)

– podgrupa 22: [dane 6 osób] (9.141,55 zł)

– podgrupa 23: [dane 2 osób] (10.223,96 zł)

– podgrupa 24: [dane 2 osób] (10.534,55 zł)

– podgrupa 25: [dane 2 osób] (10.725,08 zł)

– podgrupa 26: [dane 2 osób] (10.801,59 zł)

– podgrupa 27: [dane 3 osób] (10.953,80 zł)

– podgrupa 28: [dane 3 osób] (11.112,98 zł)

– podgrupa 29: [dane 2 osób] (11.501,08 zł)

– podgrupa 30: [dane 2 osób] (11.501,12 zł)

– podgrupa 31: [dane 4 osób] (11.646,00 zł)

– podgrupa 32: [dane 2 osób] (12.112,63 zł)

– podgrupa 33: [dane 5 osób] (12.369,30 zł)

– podgrupa 34: [dane 4 osób] (13.579,64 zł)

– podgrupa 35: [dane 2 osób] (13.883,94 zł)

– podgrupa 36: [dane 4 osób] (13.903,29 zł)

– podgrupa 37: [dane 3 osób] (14.063,05 zł)

– podgrupa 38: [dane 3 osób] (14.497,37 zł)

– podgrupa 39: [dane 2 osób] (14.830,64 zł)

– podgrupa 40: [dane 4 osób] (14.908,01 zł)

– podgrupa 41: [dane 2 osób] (15.455,76 zł)

– podgrupa 42:  [dane 2 osób] (15.829,14 zł)

– podgrupa 43: [dane 2 osób] (16.128,52 zł)

– podgrupa 44: [dane 3 osób] (16.427,42 zł)

– podgrupa 45: [dane 2 osób] (16.567,35 zł)

– podgrupa 46: [dane 3 osób] (16.764,51 zł)

– podgrupa 47: [dane 4 osób] (17.971,13 zł)

– podgrupa 48: [dane 4 osób] (18.598,24 zł)

– podgrupa 49: [dane 3 osób] (18.988,53 zł)

– podgrupa 50: [dane 2 osób] (19.821,13 zł)

– podgrupa 51: [dane 3 osób] (20.806,51 zł)

– podgrupa 52: [dane 2 osób] (21.109,69 zł)

– podgrupa 53: [dane 2 osób] (21.760,75 zł)

– podgrupa 54: [dane 3 osób] (22.146,13 zł)

– podgrupa 55: [dane 2 osób] (23.139,44 zł)

– podgrupa 56: [dane 2 osób] (23.511,12 zł)

– podgrupa 57: [dane 3 osób] (25.155,11 zł)

– podgrupa 58: [dane 3 osób] (28.343,42 zł)

– podgrupa 59: [dane 2 osób] (32.726,27 zł)

– podgrupa 60: [dane 2 osób] (34.796,52 zł)

– podgrupa 61: [dane 3 osób] (36.337,83 zł)

– podgrupa 62: [dane 3 osób] (44.540,22 zł)

– podgrupa 63: [dane 2 osób] (54.094,36 zł)

– podgrupa 64: [dane 4 osób] (63.054,54 zł)

– podgrupa 65: [dane 2 osób] (66.360,70 zł)

– podgrupa 66: [dane 2 osób] (87.692,94 zł)

– podgrupa 67: [dane 2 osób] (8.894,45 zł)

– podgrupa 68: [dane 2 osób] (9.334,29 zł)

– podgrupa 69: [dane 1 osoby] (17.004,60 zł)

– podgrupa 70: [dane 2 osób] (17.172,07 zł)

– podgrupa 71: [dane 3 osób] (17.688,12 zł)

– podgrupa 72: [dane 2 osób] (17.964,84 zł)

– podgrupa 73: [dane 2 osób] (28.494,19 zł)

– podgrupa 74: [dane 3 osób] (33.587,43 zł)

– podgrupa 75: [dane 2 osób] (55.363,92 zł)

– podgrupa 76: [dane 3 osób] (155.940,72 zł)

– podgrupa 77: [dane 3 osób] (4.103,83 zł)

– podgrupa 78: [dane 2 osób] (14.397,49 zł)

– podgrupa 79: [dane 2 osób] (5.659,78 zł)

– podgrupa 80: [dane 2 osób] (8.605,62 zł)

– podgrupa 81: [dane 2 osób] (9.519,14 zł)

– podgrupa 82: [dane 2 osób] (10.061,31 zł)

– podgrupa 83: [dane 1 osoby] (18.048,05 zł)

– podgrupa 84: [dane 3 osób] (31.194,08 zł)

– podgrupa 85: [dane 2 osób] (35.929,29 zł)

– podgrupa 86: [dane 3 osób] (58.691,95 zł)

– podgrupa 87: [dane 1 osoby] (39.770,92 zł)

  1. odmówić statusu członka grupy w stosunku do następujących osób: [dane 27 osób].

 

UZASADNIENIE

Pozwem w postępowaniu grupowym z dnia 1 czerwca 2015 r. (data prezentaty – k. 2), skierowanym przeciwko pozwanemu (…) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W., Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Powiecie K. jako reprezentant grupy wniósł o:

– zasądzenie od pozwanego zwrotu kwot równych wartości korzyści majątkowych uzyskanych przez pozwanego bez podstawy prawnej kosztem członków grupy, w wykonaniu nieważnych czynności prawnych – nieważnych oświadczeń złożonych przez członków grupy pozwanemu o chęci skorzystania z zastrzeżenia na ich rzecz ochrony ubezpieczeniowej oraz nieważnych umów ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,

a w przypadku nieuwzględnienia:

– zasądzenie zwrotu kwot pobranych przez pozwanego od członków grupy bez podstawy prawnej, w oparciu o niedozwolone postanowienia umów ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, przewidujące, że w razie rezygnacji przez członka grupy z ubezpieczenia, pozwany wypłaci na jego rzecz jedynie tzw. wartość wykupu, tj. część środków zgromadzonych na jego rachunku oraz o:

– zasądzenie zwrotu kwot pobranych przez pozwanego od członków grupy bez podstawy prawnej jako opłata administracyjna, w oparciu o niedozwolone postanowienia umów ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;

– zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu. (pozew – k. 2 i nast.)

W odpowiedzi na pozew, pozwany (…) S.A. w W. wniósł o odrzucenie pozwu z uwagi na niedopuszczalność rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym, a w przypadku prawomocnego rozstrzygnięcia o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym wniósł o oddalenie powództwa w całości. (odpowiedź na pozew – k. 5114 i nast.)

Po prawomocnym przyjęciu sprawy do rozpoznania w postępowaniu grupowym i po dokonaniu ogłoszenia prasowego o toczącym się postępowaniu, postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2019 r., w trybie art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 573; dalej „u.d.p.g.”) Sąd wyznaczył pozwanemu termin na podniesienie ewentualnych zarzutów co do członkostwa określonych osób w grupie lub podgrupach.

W piśmie procesowym z dnia 20 listopada 2019 r. (data prezentaty), pozwany wniósł o odmowę przyznania statusu członka grupy:

  1. [dane 7 osób] – z powodu braku udowodnienia przez reprezentanta grupy, że osoby te nie złożyły oświadczenia o przystąpieniu do grupy w zakreślonym do 6 sierpnia 2019 r. terminie;
  2. [dane 13 osób] – z uwagi na złożone przez nich oświadczenia o wystąpieniu z grupy;
  3. [dane 41 osób] – z powodu przystąpienia przez nich do umów ubezpieczenia w charakterze przedsiębiorców;
  4. [dane 2 osób] – z powodu zawartych przez niego z pozwanym ugód;
  5. [dane 26 osób] – z uwagi na dokonane przez nich cesje wierzytelności.

(pismo z dnia 20 listopada 2019 r. – k. 12411 i nast.)

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 u.d.p.g., po upływie terminu do podniesienia zarzutów, o których mowa w art. 15, sąd wydaje postanowienie co do składu grupy.

W związku z upływem terminu na podniesienie zarzutów co do składu grupy i podniesieniem takich zarzutów przez pozwanego, Sąd rozpoznający niniejszą sprawę zobligowany był do wydania postanowienia w przedmiocie ustalenia składu grupy, w którym to postanowieniu Sąd ostatecznie rozstrzyga o składzie grupy w postępowaniu grupowym. Zważyć przy tym należy, że ocenie Sądu podlega przynależność do grupy poszczególnych członków wskazanych przez powoda oraz zarzuty co do tego członkostwa podniesione przez stronę pozwaną.

W tym miejscu podkreślenia wymaga to, ze zgodnie z art. 16 ust. 1 u.d.p.g., w sprawach o roszczenia pieniężne ciężar udowodnienia przynależności członka do grupy spoczywa na powodzie. W innych sprawach do ustalenia przynależności członka do grupy wystarcza uprawdopodobnienie.

Roszczenie dochodzone niniejszym pozwem ma charakter majątkowy i zarazem pieniężny, w związku z czym ciężar dowodowy w zakresie wykazania przynależności poszczególnych członków do grupy spoczywa na stronie powodowej. Zdaniem Sądu powód (Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Powiecie K.) co do zasady sprostał spoczywającemu na nim ciężarowi dowodu i dowiódł przynależności poszczególnych członków do grupy. Sąd dokonał weryfikacji złożonych oświadczeń o przystąpieniu do grupy, jak i pozostałych dowodów, co doprowadziło Sąd do przekonania o zasadności przynależności do grupy większości wskazanych przez powoda osób. Zauważyć należy, że z uwagi na znaczną ilość członków, grupa została zorganizowana w podgrupy i w takiej formie przedstawiony został szczegółowy spis jej członków. Przedstawiciel grupy sklasyfikował członków na zasadzie podobieństwa roszczeń, co również nie budziło zastrzeżeń Sądu. Niemniej jednak, w przypadku niektórych członków grupy wskazanych przez stronę powodową, Sąd podzielił słuszność wywiedzionych przez pozwanego zarzutów i odmówił im statusu członka grupy.

Przechodząc do analizy postawionych przez pozwanego zarzutów dotyczących członkostwa w grupie poszczególnych osób, w pierwszej kolejności należy wskazać, iż jak podkreśla się w doktrynie, podstawą zarzutów zmierzających do wykazania, że dana osoba nie spełnia kryteriów przynależności do grupy, może być: zarzut braku oparcia roszczenia danego członka grupy na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej co roszczenia objęte postanowieniem o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym (np. w związku z tym, że stan faktyczny leżący u podstaw roszczenia danej osoby zawiera elementy specyficzne, niewystępujące w przypadku innych członków grupy, mogące wpływać na ocenę prawną jego roszczeń); zarzut, iż roszczenie danego członka grupy jest roszczeniem innego rodzaju niż roszczenia objęte postanowieniem o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym (np. gdy osoba zgłaszająca roszczenie o naprawienie szkody przez przywrócenie stanu poprzedniego zgłasza akces do grupy osób dochodzących roszczeń o zapłatę odszkodowania pieniężnego); zarzut, iż wysokość roszczenia pieniężnego danego członka grupy nie jest ujednolicona z wysokością roszczeń innych członków grupy lub podgrupy; zarzut, iż ujednolicenie roszczenia danego członka grupy lub podgrupy nie jest uzasadnione wspólnymi okolicznościami (np. gdy z okoliczności faktycznych sprawy wynika, że roszczenie danej osoby jest istotnie niższe niż roszczenia pozostałych członków grupy, a mimo to zostało określone na potrzeby postępowania grupowego w tej samej wysokości co pozostałe roszczenia), czy też zarzut, iż roszczenie danego członka grupy, w przeciwieństwie do roszczeń innych członków grupy, nie mieści się w zakresie przedmiotowym ustawy (np. gdy do grupy konsumentów dochodzących grupowo roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową przystępuje osoba, która zakupiła towar w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą). Uznaje się ponadto, że podstawą zarzutów może być niedopełnienie wymogów formalnych niezbędnych dla przystąpienia do grupy, tj. przykładowo: zarzut, iż dana osoba złożyła oświadczenie o przystąpieniu po upływie terminu wyznaczonego w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania grupowego; zarzut, iż oświadczenie danej osoby o przystąpieniu do grupy nie zawiera wymaganych elementów (np. nie jest podpisane) lub zarzut, iż pomimo umieszczenia danej osoby na wykazie osób, które przystąpiły do grupy, oświadczenie danej osoby nie zostało przedstawione sądowi (tak: Tomasz Jaworski, Patrick Radzimierski: Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz, Warszawa 2010).

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że pozwany w zarzutach co do członkostwa w grupie, powinien skupić się na wykazaniu, że określona osoba nie może uzyskać statusu członka grupy. W związku z tym zarzuty powinny wskazywać, jak już podniesiono powyżej, że roszczenie określonej osoby nie wykazuje cech określonej grupy lub roszczenie określonej osoby (osób) nie wykazuje związku faktycznego z roszczeniami innych osób bądź też że roszczenie określonej osoby nie jest tego samego rodzaju co roszczenie grupowe. Co przy tym istotne, twierdzenia strony pozwanej, zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami procesowymi, winny zostać w należyty sposób wykazane przez przedłożenie stosownego materiału dowodowego.

Przechodząc do analizy poszczególnych zarzutów wywiedzionych przez pozwanego co do członkostwa w grupie poszczególnych osób, wskazać należy, co następuje.

Odnosząc się do pierwszego z postawionych zarzutów, zważenia wymaga to, że Sąd nie podzielił zarzutu pozwanego dotyczącego odmowy przyznania statusu członka grupy A. N. (1), T. R., K. T., K. W., P. Z., H. W. i J. K. (1), a to z powodu braku udowodnienia przez reprezentanta grupy, że osoby te nie złożyły oświadczenia o przystąpieniu do grupy w zakreślonym do 6 sierpnia 2019 r. terminie. Strona powodowa dołączyła bowiem powyższe oświadczenia do pisma procesowego z dnia 30 października 2019 r. (data prezentaty sądowej). Z załączonych oświadczeń wynika, iż wszystkie ze wskazanych powyżej osób złożyły oświadczenie o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody na osobę reprezentanta i ujednolicenie roszczeń w terminie: A. N. (1) w dniu 6 sierpnia 2019 r. (k. 12352), T. R. w dniu 6 sierpnia 2019 r. (k. 12360), K. T. w dniu 5 sierpnia 2019 r. (k. 12368), K. W. w dniu 6 sierpnia 2019 r. (k. 12376), P. Z. w dniu 31 lipca 2019 r. (k. 12389), H. W. w dniu 6 sierpnia 2019 r. (k. 12405) i J. K. (1) (w jej imieniu opiekun prawny A. G.) w dniu 6 sierpnia 2019 r. (k. 12399). W ocenie Sądu, powyższe oświadczenia mają charakter formalny, w związku z czym wiążąca jest data złożenia powyższych oświadczeń reprezentantowi grupy, a nie data przesłania ich przez reprezentanta do sądu. Ustawa nie zakreśla reprezentantowi grupy terminu na przesłanie do Sądu oświadczeń osób, które przystąpiły do grupy. Sama okoliczność tego, że reprezentant przedstawił Sądowi oryginały powyższych oświadczeń dopiero wraz z pismem z dnia 30 października 2019 r., tj. w uzupełnieniu pisma z dnia 8 sierpnia 2019 r. nie ma wpływu na ocenę skuteczności złożenia tych oświadczeń. Nadmienić należy, że kserokopie ww. oświadczeń zostały złożone przez reprezentanta już z pismem z dnia 7 sierpnia 2019 r. Z dat widniejących na oświadczeniach wynika natomiast jednoznacznie, że zostały one złożone reprezentantowi z zachowaniem terminu wyznaczonego w postanowieniu w przedmiocie zarządzenia ogłoszenia o postępowaniu grupowym. Brak zatem podstaw do uwzględnienia zarzutów pozwanego co do członkostwa w grupie powyższych osób.

Sąd odmówił natomiast członkostwa w grupie osobom, które w toku postępowania złożyły oświadczenie o wystąpieniu z grupy, tj. L. C., H. G. (1), R. K. (1), E. K., T. K. (1), D. K. (1), M. M. (1), A. N. (2), M. P., M. U. (1), T. U., J. Z. (1) i A. Z. (1). Podkreślić należy, że zgodnie z art. 17 ust. 3 u.d.p.g., każdy członek grupy, który złożył przednio oświadczenie o przystąpieniu do grupy, może złożyć również skuteczne oświadczenie o wystąpieniu z grupy aż do uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu składu grupy. Wystąpienie powyższych osób z grupy zostało zaś wykazane złożonymi przez nich oświadczeniami o wystąpieniu z grupy, przedłożonymi przez powoda.

Na uwzględnienie nie zasługiwał w ocenie Sądu zarzut pozwanego co do odmówienia przyznania statusu członka grupy osobom wskazanym przez pozwanego w punkcie (…) pisma z dnia 20 listopada 2019 r., tj. A. S. (1), E. Z., T. R., G. Ż., K. W., S. J., M. N., W. S. (1), H. J., K. P. (1), M. M. (2), A. S. (2), M. F., J. W., R. W., E. C., A. S. (3), G. S., K. F., F. K. i W. D. (1), a to w związku z otrzymaniem przez nich dodatkowych wypłat w związku z Decyzją Prezesa UOKiK z dnia 30 grudnia 2015 r. lub Porozumieniem między Prezesem UOKiK a (…) S.A. z dnia 20 grudnia 2016 r. Pozwany wykazał wprawdzie okoliczność wydania ww. Decyzji i zawarcia ww. Porozumienia, na podstawie których określono wymóg stosowania wyższych wartości wykupu niż w obowiązujących tabelach opłat i limitów, z czym z kolei wiązało się dokonanie przez pozwanego dodatkowych wypłat świadczeń na rzecz klientów. Niemniej jednak, pozwany w żaden sposób nie wykazał, aby wymienieni przez niego członkowie grupy otrzymali takie dodatkowe wypłaty (i w jakiej wysokości), co powodowałoby brak istnienia w ich przypadku wspólnej podstawy faktycznej względem pozostałych członków grupy.

Z tego też powodu, w ocenie Sądu brak było podstaw do uwzględnienia ww. zarzutu pozwanego.

Zdaniem Sądu za chybione należało uznać także twierdzenia pozwanego co do odmówienia statusu członków grupy osobom, które w ocenie pozwanego zawarły przedmiotowe umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK, działając jako przedsiębiorcy.

Podnieść należy, że z okoliczności ujawnionych w toku niniejszego postępowania nie wynika, aby którakolwiek z osób wskazanych przez pozwanego w punkcie „F” pisma z dnia 20 listopada 2019 r. zawarła umowę będącą przedmiotem niniejszego postępowania w bezpośrednim związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Po pierwsze, część osób wymienionych przez pozwanego, w dacie przestąpienia do przedmiotowej umowy w ogóle nie prowadziła działalności gospodarczej, zaś jej podjęcie nastąpiło w znacznym odstępie czasu od przystąpienia do umowy ubezpieczenia z UFK. Z wypisów z rejestru CEIDG następujących osób: A. S. (4), W. S. (2), P. K., Ł. S., D. K. (2), P. S., M. R., M. K., M. N., E. O. (2) i D. D. jednoznacznie wynika, iż podjęli oni prowadzenie działalności gospodarczej już po przystąpieniu do umowy ubezpieczenia z UFK. Oczywiste jest zatem, że w dacie zawierania przedmiotowej umowy działali oni jako konsumenci. Co więcej, z pisemnego przesłuchania w charakterze strony: A. Z. (2), M. B. (1), N. G., S. K., I. C., Z. W., W. D. (2), B. J., B. M. (1), K. R., G. N., K. P. (2), R. K. (2), D. S., T. K. (2), J. Z. (2), R. P., B. L., E. O. (1), M. B. (2) , M. S., M. L. (1), W. S. (1), K. P. (1), M. F., K. B., E. C., J. B., T. S. i F. K. jednoznacznie wynika, że przedmiotowe umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK zawierali oni jako konsumenci i wyłącznie na potrzeby osobiste.

Niektórzy z nich (B. M. (1), D. S., M. S., R. K. (2), A. Z. (2), E. C., Z. W., M. F.) przyznali wprawdzie, że przy przystępowaniu do umowy posiadali oni lub zakładali lokaty oszczędnościowe, a niektórzy (R. P., F. K., K. P. (2)) przyznali, iż owo ubezpieczenie było warunkiem do uzyskania przez nich kredytu (podniesienie zdolności kredytowej), niemniej jednak w żadnym przypadku nie wynika z tego, jakoby którakolwiek lokata lub kredyt była powiązana z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, aby była zawarta dla jej celów i pozostawała w bezpośrednim z nią związku.

Abstrahując od powyższego, podnieść należy, że Sąd Okręgowy w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę podziela pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2019 r. (sygn. I ACz 182/19), w którym Sąd Apelacyjny w analogicznej sprawie wskazał, iż umowy ubezpieczenia na życie i dożycie mają charakter ubezpieczenia osobowego (art. 805 § 2 pkt 2 k.p.c.), w związku z czym przedmiot tej umowy wykluczał przystąpienie do niej osób fizycznych w związku z ewentualnie prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, a tym bardziej w bezpośrednim związku koniecznym dla utracenia przymiotu konsumenta w tym zakresie (art. 221 k.c.). Zważenia wymaga to, że konieczne jest rozróżnienie sfery w której dana osoba działa jako osoba fizyczna (konsument) i sfery, w której działa ona jako przedsiębiorca. Umowa ubezpieczenia na życie i dożycie, której celem jest świadczenie na wypadek dożycia do określonego w umowie czasu lub na wypadek śmierci, w ocenie Sądu służy zaspokojeniu wyłącznie osobistych potrzeb strony, niezwiązanych z jej działalnością zawodową. Za irrelewantny dla oceny charakteru, w jakim występowali członkowie grupy przystępując do umowy ubezpieczenia na życie uznać należy także sposób finansowania składek na ubezpieczenie. Nie ma on wpływu na ocenę charakteru, w jakim występowali członkowie grupy przystępując do umowy ubezpieczenia na życie (konsument czy przedsiębiorca). Stąd też, prowadzenie dalszego postępowania dowodowego w tym zakresie Sąd uznał za bezprzedmiotowe, zbędne i w sposób nieuzasadniony zmierzające do przedłużenia niniejszego postępowania.

Mając na uwadze powyższe, Sąd nie uwzględnił zarzutów pozwanego co do członkostwa w grupie wymienionych osób z uwagi na podejrzenie, iż przystępując do umowy ubezpieczenia działali jako przedsiębiorcy.

Sąd podzielił natomiast stanowisko pozwanego co do zasadności odmówienia członkostwa w grupie H. G. (1). Nie ulega bowiem wątpliwości, iż zawarła ona z pozwanym ugodę, na podstawie której strony porozumiały się co do zakończenia sporu o wysokość należnego jej świadczenia. Okoliczność ta została w należyty sposób wykazana przez pozwanego, który przedłożył powyższą ugodę do akt niniejszej sprawy (k. 12609). Zdaniem Sądu, zawarcie przedmiotowej ugody, w której strony rozwiązały spór dotyczący wysokości należnych klientce świadczeń z tytułu umów ubezpieczenia i na podstawie której H. G. (1) uzyskała od pozwanego dodatkowe wypłaty, różnicuje jej sytuację faktyczną i prawną na tyle, że uniemożliwia rozpoznawanie zgłoszonych przez nią roszczeń w niniejszym postępowaniu grupowym.

Niemniej jednak, Sąd nie uwzględnił powyższego zarzutu pozwanego w stosunku do L. N., bowiem okoliczność zawarcia przez niego analogicznej co H. G. (1) ugody z pozwanym, nie została wykazana. Pozwany nie przedłożył przedmiotowej ugody do akt niniejszej sprawy, w związku z czym jego twierdzenia w zakresie otrzymania przez L. N. dodatkowych świadczeń od pozwanego pozostają nieudowodnione.

Odnosząc się natomiast do podniesionego przez pozwanego zarzutu dotyczącego członkostwa w grupie osób, które dokonały przelewu roszczeń z umowy ubezpieczenia (punkt H pisma z dnia 20 listopada 2019 r.) wskazać należy, co następuje.

Sąd nie uwzględnił powyższego zarzutu pozwanego co do: B. R., D. J., J. Z. (1), A. S. (5), M. L. (2), O. C., J. K. (2), K. P. (2), P. C., S. Ł., R. P., D. K. (3) i K. M., a to z powodu niewykazania przez pozwanego okoliczności zawarcia umowy cesji roszczeń wynikających z przedmiotowych umów ubezpieczenia przez te osoby. Na uwzględnienie zasługiwały natomiast twierdzenia pozwanego względem: W. B. (k. 12500), M. U. (2) (k. 12815), M. R. (k. 12885), B. F. (k. 12991), P. Z. (k. 13008), T. K. (3) (k. 13027), H. S. (k. 13548), B. M. (2) (k. 13603), K. W. (k. 13385), G. Ż. (k.13363), M. M. (3) (k. 13831), F. K. (k. 13964) i D. K. (3) (k. 14856). Osoby te dokonały bowiem przelewu wierzytelności przysługujących im z tytułu przystąpienia do umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie na cesjonariusza ((…) Bank S.A.) w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z zawartych przez nich umów o kredyt/pożyczkę. W ocenie Sądu, dokonane cesje wierzytelności skutkują utratą prawa przez powyższe osoby do skutecznego dochodzenia od pozwanego roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia. Podmiotem uprawnionym w tym zakresie jest cesjonariusz, na którego wierzytelności te zostały przeniesione. Z tego też powodu, w ocenie Sądu zasadne było odmówienie powyższym osobom członkostwa w grupie.

Podsumowując, z uwagi na to, że część wywiedzionych przez pozwanego zarzutów dotyczących członkostwa w grupie poszczególnych osób została uznana przez Sąd za zasadna, Sąd postanowił o przyznaniu statusu członka grupy osobom wskazanym w punkcie pierwszym postanowienia oraz jednocześnie odmówił statusu członka grupy w stosunku do osób wymienionych w punkcie drugim postanowienia.

Mając na uwadze powyższe rozważania, orzeczono jak sentencji.


Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie Wydział I Cywilny z dnia 20 marca 2019 r.

  1. Oświadczenie o przystąpieniu do grupy nie jest pismem procesowym, a reprezentant grupy nie jest organem procesowym, dlatego postępowanie zmierzające do sanacji uchybień formalnych pisma procesowego, o którym mowa w art. 130 k.p.c., nie może znaleźć zastosowania w przypadku oświadczenia o przystąpieniu do grupy.
  2. Relacje wewnętrzne między grupą a reprezentantem reguluje art. 16 ust. 2 u.d.p.g., według którego powód może zobowiązać członka grupy do złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych dowodów i wyjaśnień i jedynie ten przepis może stanowić podstawę prawną konwalidacji uchybień formalnych oświadczenia o przystąpieniu do grupy, w tym takich, jak brak podpisu uprawnionego.
  3. Dopuszczalne jest wykazywanie wszelkimi środkami dowodowymi przynależności do grupy osób, które taki akces zgłosiły, choćby z uchybieniami w zakresie formy oświadczenia. Reprezentant grupy może wykazywać dochowanie terminu do złożenia oświadczenia również poprzez dziennik korespondencji czy załączone wiadomości e-mail. Istotne jest jednak to, aby oświadczenie o przystąpieniu do grupy dochodzącej roszczeń w postępowaniu grupowym w sposób stanowczy i jednoznaczny wyrażało wolę uczestnictwa w tym postępowaniu, a nie jedynie potencjalne zainteresowanie w przyszłości przyłączeniem się do grupy.
  4. Oświadczenie złożone ustnie w trakcie rozmowy telefonicznej nie poddaje się konwalidacji w zakresie formy.

Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący:         SSA Marzena Konsek-Bitkowska

Sędziowie:                   SSA Dorota Markiewicz; SSO (del.) Dagmara Olczak-Dąbrowska (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie – reprezentanta grupy przeciwko (…) Towarzystwu Ubezpieczeń (…) Spółce Akcyjnej (…) z siedzibą w W. o zapłatę, na skutek zażaleń obu stron na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 września 2018 r., sygn. akt XXIV C 500/14,

postanawia:

  1. zmienić zaskarżone postanowienie w punkcie pierwszym, odmawiając statusu członka grupy następującym osobom: [dane 31 osób], które złożyły oświadczenia o wystąpieniu z grupy oraz [dane 38 osób];
  2. oddalić zażalenia w pozostałej części.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 20 września 2018 r. Sąd Okręgowy ustalił skład grupy reprezentowanej przez Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów w Szczecinie poprzez wskazanie osób, które skutecznie złożyły oświadczenia o przystąpieniu do grupy (pkt. 1), zaś pozostałym wskazanym przez siebie osobom odmówił przyznania statusu członka grupy (pkt 2). Ocenił podstawę faktyczną zgłoszonych roszczeń, uznając, iż w każdej z umów łączących członków grupy z pozwanym zawarto ten sam mechanizm pobierania nieadekwatnych opłat za wykup w związku z rozwiązaniem umów ubezpieczenia na życie przed upływem terminu, na który zostały zawarte. Same różnice w sposobie redakcji zakwestionowanej klauzuli umownej w poszczególnych umowach nie przesądzają o braku jednorodzajowości roszczeń dochodzonych w postępowaniu grupowym. Sąd zweryfikował także oświadczenia osób przystępujących do postępowania pod kątem terminu ich złożenia, uznając, iż przesłanie kopii oświadczeń korespondencją e-mail czy też załączenie kopii stron dziennika korespondencji, z którego wynikają daty złożenia oświadczeń 18 osób, a następnie dołączenie ich oryginałów jest wiarygodnym wykazaniem dochowania terminu. Przyjął, że ewentualne braki oświadczeń, w tym co do formy, mogły zostać uzupełnione po upływie terminu wskazanego w ogłoszeniu, a przed przedstawieniem Sądowi wykazu członków grupy.

Odnośnie do członkostwa w grupie 27 osób, które zawarły aneksy do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, Sąd uznał, iż taka modyfikacja spowodowała wyłączenie 16 z nich z grupy uprawnionych w przedmiotowym postępowaniu. Pomimo, że złożyły one oświadczenia o uchyleniu się od skutków tej czynności prawnej jako dokonanej pod wpływem błędu, to nie zostały spełnione przesłanki z art. 84 k.c. – błąd miał polegać na niewiedzy i braku stosownej informacji ze strony pozwanego, że zawarcie aneksu wykluczy te osoby z uczestniczenia w pozwie zbiorowym. Oceniając zarzut pozwanego, że część członków grupy prowadziła w dacie zawarcia umowy działalność gospodarczą, Sąd zbadał umowy pod kątem istnienia związku pomiędzy jej przedmiotem a działalnością gospodarczą, uznając, że nie ma pomiędzy nimi powiązania.

Powyższe postanowienie zostało zaskarżone przez pozwanego co do punktu 1, w części ustalającej, że w skład grupy wchodzą następujące osoby:

(1) M. A., (2) E. A., (3) W. B., (4) M. B., (5) P. B., (6) M. B., (7) J. B., (8) T. B., (9) I. B., (10) K. B., (11) M. B., (12) K. C., (13) P. C., (14) J. C., (15) A. C., (16) J. C., (17) J. C., (18) M. D., (19) E. D., (20) R. D., (21) M. D., (22) K. D., (23) P. D., (24) G. D., (25) A. D., (26) R. D., (27) E. D., (28) P. D., (29) J. D., (30) P. D., (31) T. D., (32) G. G., (33) A. G., (34) M. G., (35) P. G., (36) M. G., (37) I. G., (38) M. G., (39) R. G., (40) R. G., (41) M. G., (42) P. G., (43) A. G., (44) M. G., (45) M. H., (46) M. J., (47) P. J., (48) J. J., (49) M. J., (50) P. J., (51) A. J., (52) J. J., (53) P. J., (54) K. K., (55) D. K., (56) M. K., (57) D. K., (58) M. K., (59) I. K., (60) M. K., (61) J. ., (62) P. K., (63) Ł. K., (64) B. K., (65) P. K., (66) P. K., (67) P. K., (68) J. K., (69) H. K., (70) S. K., (71) P. L., (72) J. Ł., (73) P. Ł., (74) M. M., (75) R. M., (76) W. M., (77) T. M., (78) M. M., (79) T. M., (80) K. M., (81) M. M., (82) Z. N., (83) D. N., (84) R. N., (85) M. N., (86) P. O., (87) G. O., (88) M. O., (89) B. O., (90) E. P., (91) J. P., (92) K. P., (93) W. P., (94) P. P., (95) T. P., (96) E. P., (97) K. P., (98) M. P., (99) S. P., (100) A. R., (101) M. R., (102) K. R., (103) W. R., (104) K. S., (105) G. S., (106) J. S., (107) J. S., (108) M. S., (109) I. S., (110) A. S., (111) J. S., (112) M. S., (113) A. S., (114) R. S., (115) A. S., (116) M. Ś., (117) R. S., (118) R. S., (119) S. S., (120) S. S., (121) A. S., (122) T. T., (123) B. T., (124) A. T., (125) W. T., (126) W. W., (127) I. W., (128) T. W., (129) M. W., (130) M. W., (131) G. W., (132) P. W., (133) J. W., (134) R. W., (135) D. W., (136) S. W., (137) R. W., (138) L. W., (139) H. W., (140) A. Z., (141) S. Z., (142) J. Ż., (143) M. Z., (144) I. Z., (145) B. Z., (146) M. Ż.

W zażaleniu pozwany zarzucił naruszenie:

a) art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. 2018, poz. 573, dalej jako d.p.g.) poprzez przyznanie statusu członka grupy osobom, co do których reprezentant grupy nie udowodnił, że złożyły oświadczenia o przystąpieniu do grupy z zachowaniem terminu określonego w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, tj. do 24 grudnia 2016 r.;

b) art. 6 k.c. w zw. z art. 11 ust. 5 u.d.p.g. poprzez uznanie, że to na pozwanym spoczywał ciężar udowodnienia tego, że niektórzy zainteresowani złożyli oświadczenia o przystąpieniu do grupy po 24 grudnia 2016 r., podczas gdy ciężar udowodnienia przeciwnej okoliczności spoczywał na reprezentancie grupy, który był zobowiązany udowodnić, że wszystkie osoby zamieszczone w wykazie członków grupy złożyły oświadczenia o przystąpieniu do grupy do 24 grudnia 2016 r.;

c) art. 217 § 3 k.p.c. na skutek pominięcia wniosku pozwanego z pisma procesowego z dnia 15 marca 2017 r. o zobowiązanie reprezentanta grupy do złożenia dowodów, że oświadczenia 104 osób, które zgłosiły swoje przystąpienie do grupy w piśmie z dnia 27 lutego 2017 r., zostały doręczone reprezentantowi grupy z zachowaniem terminu określonego w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania grupowego, podczas gdy był to wniosek zmierzający do ustalenia okoliczności mającej decydujące znaczenie dla przyznania tym osobom statusu członka grupy;

d) art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 24 ust. 1 u.d.p.g. przez uznanie, że kopie stron dziennika korespondencji stanowią miarodajny dowód na okoliczność tego, że 18 członków grupy złożyło w terminie oświadczenia o przystąpieniu do grupy, podczas gdy pozwany kwestionował wiarygodność tych wpisów ze względu na liczne wątpliwości co do daty złożenia tych oświadczeń;

e) art. 11 ust. 2 pkt 3 u.d.p.g. poprzez uznanie, że do grupy można przyłączyć składając reprezentantowi grupy także ustne oświadczenie o przystąpieniu do grupy (np. przez telefon), podczas gdy dla oświadczeń tych ustawa przewiduje jednoznacznie formę pisemną;

f) art. 130 § 1 k.p.c. przez nieuzasadnione przyjęcie, że możliwe jest uzupełnienie braków formalnych w zakresie pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do grupy już po upływie terminu wskazanego w ogłoszeniu, podczas gdy w ustawie nie przewiduje się takiej możliwości;

g) art. 65 § 1 k.c. w zw. z art. 60 k.c. polegające na błędnej wykładni oświadczeń zawartych w dokumentach załączonych do pisma 3 listopada 2017 r. i niezasadne wywiedzenie, że z ich treści wynika, że 67 osób ujawniło w dostateczny sposób wolę przystąpienia do grupy, podczas gdy w znacznej części tych dokumentów osoby zainteresowane jedynie pytały o warunki, które muszą spełnić celem przystąpienia do grupy i nie deklarowały jeszcze swojej woli dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym;

h) art. 1 ust. 1 u.d.p.g. w zw. z art. 11 ust. 2 pkt 2 u.d.p.g. poprzez uznanie, że do grupy skutecznie przyłączyć mogą się także te osoby, które wywodzą swoje roszczenia z postanowień innych umów niż wymienione w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania i jednocześnie innych niż te, które składały się na podstawę faktyczną powództwa przy wydawaniu postanowienia o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym, podczas gdy na obecnym etapie do grupy nie mogą przystąpić osoby, które opierają swoje roszczenia na innej podstawie niż osoby z grupy inicjatywnej;

i) art. 358 k.p.c. w zw. z art. 24 ust. 1 u.d.p.g. poprzez uznanie, że sąd nie jest związany określeniem przedmiotu sprawy zawartym w postanowieniu z dnia 15 września 2016 r. w przedmiocie ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego;

j) art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 24 ust. 1 u.d.p.g. poprzez dowolne ustalenie, że nikt spośród członków grupy nie zawarł umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy jednoczesnym pominięciu wniosku pozwanego o przeprowadzenie dowodu na tę okoliczność.

W konkluzji skarżący domagał się uchylenia postanowienia w zaskarżonej części i przekazania sprawy Sądowi pierwszej instancji celem przeprowadzenia postępowania dowodowego, w szczególności co do okoliczności czy członkowie grupy zawierali umowy w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ewentualnie wnosił o zmianę postanowienia w zaskarżonej części przez odmowę przyznania statusu członka grupy osobom wskazanym w punkcie 1 zaskarżonego postanowienia, a objętych zakresem zaskarżenia środka odwoławczego.

Przedmiotowe postanowienie zostało zaskarżone także przez stronę powodową, w części odmawiającej uznania jako członków grupy: J. T., B. B., Z. R., R. W., T. K., M. G., P. W., D. W., J. W., T. S., B. Z., M. K., M. K., P. F., M. M., J. O. – przy czym T. K. złożył oświadczenie o wystąpieniu z grupy.

Zaskarżonemu postanowieniu zarzucono naruszenie:

a) art. 17 ust. 1 u.d.p.g. w zw. z art. 130 § 1 k.p.c. poprzez nieprawidłowe uznanie, że w skład grupy reprezentowanej przez powoda nie wchodzi J. T., z uwagi na fakt, że w ocenie Sądu powód nie przedstawił żadnego dowodu na okoliczność złożenia oświadczenia o przystąpieniu do grupy przez J. T., podczas gdy takie dowody przedstawił w pismach procesowych z dnia 27 lutego 2017 r. i z dnia 3 listopada 2017 r., a Sąd pomimo powzięcia wątpliwości, nie wezwał powoda do uzupełnienia braków pisma na podstawie art. 130 § 1 k.p.c., a ponadto wnosił o dopuszczenie i przeprowadzenie w postępowaniu apelacyjnym dowodu z wydruku e-maila J. T. z dnia 19 grudnia 2016 r. na okoliczność złożenia przez niego oświadczenia o przystąpieniu do grupy do dnia 24 grudnia 2016 r.;

b) art. 1 ust. 1 u.d.p.g. w zw. z art. 84 i 86 k.c. poprzez nieprawidłowe uznanie, że w skład grupy reprezentowanej przez powoda nie wchodzą: B. B., Z. R., R. W., T. K., M. G., P. W., D. W., J. W., T. S., B. Z., M. K., M. K., P. F., M. M., J. O., z uwagi na fakt, że w ocenie Sądu umowy tych osób mają odmienną treść od umów stanowiących podstawę faktyczną sporu ze względu na zawarcie z pozwanym aneksów do umowy ubezpieczenia na życie modyfikujących prawa i obowiązki stron tej umowy. Zdaniem powoda za skuteczne należy uznać oświadczenia wskazanych osób o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczeń woli zawartych w aneksach, jako złożonych pod wpływem błędu, który został wywołany przez pozwanego podstępnie (art. 86 k.c.).

W konkluzji strona powodowa domagała się zmiany zaskarżonego postanowienia poprzez ustalenie, że w skład grupy reprezentowanej przez powoda wchodzą również następujące osoby: J. T., B. B., Z. R., R. W., T. K., M. G., P. W., D. W., J. W., T. S., B. Z., M. K., M. K., P. F., M. M., J. O.; ewentualnie wnosiła o uchylenie postanowienia w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

W zażaleniu oraz w piśmie z dnia 28 grudnia 2018 r. strona powodowa przedłożyła dokumenty obejmujące oświadczenia członków grupy o wystąpieniu z grupy, złożone po wydaniu zaskarżonego postanowienia, wnosząc w związku z tym o odmówienie im udziału w postępowaniu.

W odpowiedziach na zażalenia obie strony wzajemnie wnosiły o ich oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanego zasługuje na częściowe uwzględnienie. Zasadny okazał się zarzut naruszenia art. 11 ust. 2 pkt 3 i ust 5 u.d.p.g., art. 6 k.c. oraz art. 65 § 1 k.c. w zw. z art. 60 k.c. Pozostałe zarzuty pozwanego nie zasługiwały na uwzględnienie.

W myśl art. 1 ust. 1 u.d.p.g. ustawa normuje sądowe postępowanie cywilne w sprawach, w których są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, co najmniej 10 osób, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Ustawa ma zastosowanie do roszczeń o ochronę konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych (ust. 2).

Sąd Apelacyjny stoi na stanowisku, że oświadczenie o przystąpieniu do grupy jest rodzajem oświadczenia woli uprawnionego o dołączeniu do grupy dochodzącej roszczeń w postępowaniu grupowym, którego adresatem jest reprezentant grupy. W doktrynie kwalifikowane jest jako procesowe bądź o podwójnej naturze, tj. jako materialno-procesowe. Jego złożenie zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 3 u.d.p.g. wymaga zachowania formy pisemnej oraz zachowania terminu wskazanego w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania grupowego. Ponadto zgodnie z art. 12 u.d.p.g. w tym oświadczeniu uprawniony powinien określić swe żądanie oraz wskazać okoliczności uzasadniające żądanie, a także przynależność do grupy oraz przedstawić dowody. Wykaz osób, które przystąpiły do grupy, sporządza powód i przedstawia sądowi, dołączając oświadczenia o przystąpieniu do grupy. Sąd doręcza wykaz pozwanemu. Oświadczenie o przystąpieniu do grupy nie jest pismem procesowym, a reprezentant grupy nie jest organem procesowym, dlatego postępowanie zmierzające do sanacji uchybień formalnych pisma procesowego, o którym mowa w art. 130 k.p.c., nie może znaleźć zastosowania w przypadku oświadczenia o przystąpieniu do grupy. Relacje wewnętrzne między grupą a reprezentantem reguluje art. 16 ust. 2 u.d.p.g., według którego powód może zobowiązać członka grupy do złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych dowodów i wyjaśnień i jedynie ten przepis może stanowić podstawę prawną konwalidacji uchybień formalnych oświadczenia o przystąpieniu do grupy w tym takich jak brak podpisu uprawnionego. Nie do przyjęcia jest bowiem taka wykładnia art. 11 ust. 1 pkt 3 u.d.p.g. w zakresie obowiązku zachowania formy pisemnej oświadczenia o przystąpieniu do grupy, która wyklucza jakikolwiek sposób konwalidacji jego uchybień formalnych. Tak restrykcyjne rozwiązania nie są przewidziane dla czynności procesowych, których uchybienia formalne mogą być konwalidowane zgodnie z art. 130 k.p.c. ani dla oświadczeń woli na gruncie prawa materialnego z uwagi na możliwość wykazania innymi środkami dowodowymi, że czynność prawna, dla której nie jest wymagana forma ad solemnitatem, została dokonana (art. 74 § 2 k.c.). Mając na uwadze, że uprawnieni są konsumentami, niereprezentowanymi przez zawodowych pełnomocników na etapie składania oświadczenia o przystąpieniu do grupy, a celem postępowania grupowego jest m.in. ułatwienie dochodzenia roszczeń w sprawach konsumenckich, należy zaaprobować stanowisko Sądu pierwszej instancji, że powód mógł wszelkimi środkami dowodowymi wykazywać przynależność do grupy osób, które taki akces zgłosiły choćby z uchybieniami w zakresie formy oświadczenia. Zasadnie uznał wobec powyższego, iż reprezentant grupy może wykazywać dochowanie terminu również poprzez dziennik korespondencji czy załączone wiadomość e-mail. Istotne jest jednak to, aby oświadczenie o przystąpieniu do grupy dochodzącej roszczeń w postępowaniu grupowym w sposób stanowczy i jednoznaczny wyrażało wolę uczestnictwa w tym postępowaniu, a nie jedynie potencjalne zainteresowanie w przyszłości przyłączeniem się do grupy. Natomiast ewentualne braki formalne, w tym także co do formy pisemnej oraz dodatkowych elementów oświadczenia wynikających z treści art. 12 u.d.p.g. mogą zostać uzupełnione. Trafnie zatem pozwany wskazywał na konieczność weryfikacji oświadczeń zawartych w korespondencji e-mail (k. 29133-29202) złożonej przez reprezentanta grupy pod kątem tego, czy z ich treści, przy zastosowaniu zasad wykładni z art. 60 i 65 k.c., wynika wola przystąpienia do grupy dochodzącej roszczeń w pozwie zbiorowym.

Analiza tych oświadczeń prowadzi do wniosku, że należy odmówić udziału w grupie następującym osobom: M. A., A. C., M. H., J. Ł., T. D. T. M., T. P., K. P., K. S., A. S., B. T. i J. T., J. W. i L. W., którzy w sposób stanowczy nie złożyli oświadczeń o przystąpieniu do grupy, lecz wyrazili jedynie zainteresowanie postępowaniem grupowym. Świadczą o tym sformułowania typu: jakie informacje są państwu potrzebne, jestem zainteresowana/y pozwem, proszę zająć się sprawą. Statusu członka grupy należało odmówić także: J. D., P. D., M. G., A. G., M. G., W. M., T. S., D. W., którzy przed 24 grudnia 2016 r. złożyli jedynie wypełniony formularz kontaktowy, nie wyrażając woli przystąpienia do postępowania grupowego. W przypadku M. G., B. Z. i G. G. nie ma dowodów wskazujących na złożenie oświadczeń przed 24 grudnia 2016 r. Należało odmówić udziału w grupie również: R. G., R. G., M. J., P. J. i M. J., M. K., P. K., J. K., E. P., J. S., T. W., którzy wypełnili formularz kontaktowy i przesłali skany polis, co nie może być uznane za wyrażenie woli udziału w postępowaniu grupowym. Należało odrzucić także oświadczenie P. L. złożone ustnie w trakcie rozmowy telefonicznej jako niepoddające się konwalidacji w zakresie formy.

W konsekwencji zarzuty pozwanego odnośnie do przekroczenia terminu do złożenia oświadczeń o przystąpieniu do grupy okazały się co do wymienionych osób zasadne, albowiem zebrany materiał dowodowy nie pozwala na przyjęcie, że przed 24 grudnia 2016 r. wyraziły one w sposób jednoznaczny wolę udziału w postępowaniu grupowym.

Niezasadny jest natomiast zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 24 ust. 1 u.d.p.g. poprzez dowolne ustalenie, że nikt spośród członków grupy nie zawarł umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy jednoczesnym pominięciu wniosku pozwanego o przeprowadzenie dowodu na tę okoliczność. Sąd Apelacyjny przyjmuje za własne i podziela rozważania Sądu Okręgowego w tej mierze, wskazując iż przeprowadzenie dowodu wnioskowanego przez pozwanego nie tylko jest bezcelowe, ale także prowadziłoby do zbędnego przedłużenia postępowania. Pozwem zbiorowym objęte zostały umowy dotyczące tzw. polisolokat tj. ubezpieczenia na życie (i dożycie), których cechą charakterystyczną jest inwestowanie środków pochodzących ze składek ubezpieczonych w celu zwiększenia efektywności gromadzenia środków, które mają zostać wypłacone w momencie realizacji warunku w nich zastrzeżonego. Według ogólnych warunków umów każdy z zakwestionowanych wzorców był skierowany do osób fizycznych (według słowniczka „Ubezpieczony” jest określany każdorazowo jako osoba fizyczna, której życie jest przedmiotem umowy), które zawierały z przedsiębiorcą (tu: pozwanym) umowę, której przedmiotem było życie ubezpieczonego, dożycie do określonego terminu, czyli umowę ubezpieczenia osobowego (art. 805 § 2 pkt 2 k.c.). Ponadto przedmiotem umowy zgodnie z ogólnymi warunkami było inwestowanie środków pochodzących ze składek w ramach ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w okresie, na jaki umowa została zawarta (§ 1 o.w.u. przedmiot umowy). Tak określony przedmiot umowy wyklucza przyjęcie, że możliwe było jej zawarcie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do takich wniosków prowadzi również decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 15 marca 2016 r. nr RKT – 01/2016, w której wskazano, że oferta pozwanego była skierowana do konsumentów w rozumieniu art. 221 k.c. Z tych przyczyn trafne jest stanowisko Sądu Okręgowego, że przedmiot umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie może być wiązany z działalnością gospodarczą osoby fizycznej, która umowę taką zawiera jako konsument.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 358 k.p.c. w zw. z art. 24 ust. 1 u.d.p.g. Sąd Apelacyjny stoi na stanowisku, że istotna dla oceny dopuszczalności objęcia postępowaniem wzorców umów niewymienionych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania grupowego jest tożsamość mechanizmu pobierania opłat z tytułu wykupu z tym, jaki został zastosowany we wzorcach wymienionych w tym ogłoszeniu. W tym zakresie należy podzielić stanowisko Sądu Okręgowego, że ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego nie determinuje ani nie ogranicza podstawy faktycznej, na której oparte są roszczenia poszczególnych członków grupy, gdyż ma charakter informacyjny i jego celem jest dostarczenie informacji o przedmiocie sprawy. W postępowaniu cywilnym zakres rozpoznania sprawy wyznacza powód, podając podstawę faktyczną swojego roszczenia. Nie jest przy tym bezwzględnie konieczne, by zbieżność zachodziła co do wszystkich okoliczności tworzących podstawę faktyczną żądań poszczególnych członków grupy (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2014 r., I ACa 1209/13, postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie: z dnia 6 lutego 2015 r., I ACz 43/15; z dnia 24 lipca 2014 r., I ACz 1005/14; z dnia 21 września 2015 r., I ACz 1648/15; z dnia 4 października 2018 r. I ACz 861/18). Stąd w rozpoznawanej sprawie Sąd jest związany treścią postanowienia o ogłoszeniu o wszczęciu postępowania grupowego w części, w której zakwestionowany jest określony mechanizm pobierania opłat likwidacyjnych. Kwestionowane przez pozwanego wzorce umowne oznaczone symbolami (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…) a także (…), (…) i (…) były przedmiotem kontroli w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zakończonym decyzją z dnia 15 marca 2016 r. (znak: RKT –01/2016) i mechanizmy w nich zawarte zostały uznane za tożsame z tymi, które są wskazane w treści ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował sposób ustalania wysokości świadczenia wykupu we wskazanych wzorcach umów jako naruszający w sposób rażący interesy konsumentów, zobowiązując (…) Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. do zwiększenia części świadczenia wykupu ustalanej w oparciu o część bazową rachunku obliczoną zgodnie z warunkami zawartej umowy poprzez zwiększenie jej udziału procentowego w części bazowej do takiego poziomu, aby ww. część świadczenia wykupu była w pierwszym roku obowiązywania polisy nie mniejsza niż 71% części bazowej rachunku (decyzja z 15 marca 2016 r.). Mechanizm występujący we wszystkich wymienionych wzorcach umownych, jak i tych wyszczególnionych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania grupowego sprowadza się do pobierania rażąco zawyżonych opłat likwidacyjnych w sytuacji rozwiązania umowy przed terminem, na który została zawarta. Dla ustalenia tożsamości mechanizmów pobierania tych opłat w poszczególnych wzorcach nie jest istotny matematyczny model, przy pomocy którego opłaty są wyliczane, lecz rezultat tych wyliczeń dla konsumenta w postaci rażąco zawyżonej opłaty z tytułu wykupu, która nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia ekonomicznego.

Oceniając zatem umowy zawarte według innego wzorca umownego niż wskazany w postanowieniu o ogłoszeniu o wszczęciu postępowania grupowego pod kątem tożsamości mechanizmu pobierania opłat likwidacyjnych, Sąd Apelacyjny uznał, że w zakres przedmiotowy niniejszego postępowania także wchodzą roszczenia R. D. (ubezpieczenie (…) (…)), M. G., G. O., E. P. i S. Z. (ubezpieczenie (…) (…)), przy czym S. Z. złożył oświadczenie o wystąpieniu z grupy. Wprawdzie trzy ostanie wskazane wzorce umowne, tj. (…), (…) i (…) nie zostały objęte porozumieniem zawartym pomiędzy Prezesem UOKiK a pozwanym w dniu 19 grudnia 2016 r. w ramach procedury leniency, jednakże w opinii Sądu Apelacyjnego mechanizm pobierania opłat likwidacyjnych, zakwestionowany przez Prezesa UOKiK, jest w nich analogiczny jak w przypadku pozostałych wzorców. Nie jest także przeszkodą do  rozpoznania w postępowaniu grupowym roszczeń wynikających z kilku zawartych umów przez tę samą osobę, jeśli w każdej z nich były tożsame, niekorzystne dla konsumentów wzorce.

Zażalenie powoda zasługiwało na uwzględnienie tylko w części dotyczącej wyłączenia z grupy tych członków, którzy złożyli oświadczenia o wystąpieniu z grupy po wydaniu zaskarżonego postanowienia. Odnosząc się natomiast do wykluczenia uczestnictwa osób, które zawarły aneksy do umów, którymi uchylono zakwestionowany w niniejszej sprawie mechanizm pobierania opłat likwidacyjnych, należy wskazać, że Sąd Okręgowy w sposób trafny i przekonujący wyjaśnił, że błąd podpisującego aneks co do skutków procesowych modyfikacji umowy, nie jest błędem co do treści czynności prawnej, lecz błędem co do pobudki nieobjętym hipotezą art. 84 k.c. Nie można podzielić także argumentów zażalenia, że błąd ten został wywołany podstępnie, gdyż sposób modyfikacji umów został ustalony w postępowaniu prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i znajduje swoje odzwierciedlenie w treści decyzji RKT 01/2016. Ponadto konieczność oceny skuteczności oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu istotnie modyfikuje podstawę faktyczną roszczenia dochodzonego w ramach pozwu grupowego.

Z tych przyczyn zaskarżone postanowienie należało częściowo zmienić (art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.), a w pozostałym zakresie zażalenia stron zostały oddalone (art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.).


Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie Wydział V Cywilny z dnia 23 stycznia 2019 r.

  1. Możliwym jest uzupełnienie braków formalnych w postaci podpisu po upływie terminu do złożenia oświadczeń o przystąpieniu do grupy, a przed przedstawieniem sądowi wykazu osób, które przystąpiły do grupy.

Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział V Cywilny w składzie:

Przewodniczący:         SSA Ewa Kaniok

Sędziowie:                   SSA Alicja Fronczyk, SSO (del.) Elżbieta Wiatrzyk – Wojciechowska (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2019 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Z.P. (…) reprezentanta grupy działającej na rzecz [dane 83 osób] przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w C. i Prezydenta Miasta C. o ustalenie na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2018 r., sygn. akt II C 172/15

  1. oddala apelację;
  2. zasądza od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w C. i Prezydenta Miasta C. na rzecz Z.P. jako reprezentanta grupy kwotę 4.050 zł (cztery tysiące pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

 

UZASADNIENIE

Z. P. działająca jako reprezentant grupy wniosła o ustalenie, że Skarb Państwa – Minister Skarbu Państwa ponosi odpowiedzialność wobec członków grupy za szkodę wyrządzoną katastrofą budowlaną pawilonu wystawowego nr (…) Międzynarodowych Targów (…) z dnia 28 stycznia 2006 r. w C. na zasadzie art. 434 k.c. oraz o ustalenie, że Skarb Państwa – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (lub ewentualnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w C.) ponosi na zasadzie art. 417 § 1 k.c. odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną katastrofą budowlaną przez niezgodne z prawem zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej przez PINB w C. o okresie od 4 stycznia 2002 r. do 28 stycznia 2006 r.

W uzasadnieniu wskazano, że w dniu 28 stycznia 2006 r. podczas wystawy (…), zawalił się dach hali Międzynarodowych Targów (…) położonej na terenie C.. W czasie katastrofy w hali znajdowało się około 700 osób, zwiedzających i wystawców. W jej wyniku zginęło 65 osób, a ponad 170 zostało rannych.

Powołując przepisy art. 434 k.c. i 48 k.c. pełnomocnik wskazał, że hala wystawowa, która uległa katastrofie, była trwale związana z gruntem, a wobec tego odpowiedzialność za katastrofę budowlaną ponosi samoistny posiadacz nieruchomości w czasie, gdy doszło do katastrofy. Samoistnym posiadaczem nieruchomości był Skarb Państwa – Minister Skarbu Państwa na zasadzie art. 336 k.c.

Natomiast odpowiedzialność Głównego lub Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) strona powodowa wywodziła z art. 417 § 1 k.c., wskazując na zaniechania organu administracji.

Z protokołu kontroli przeprowadzonej przez NIK wynikają zaniechania PINB, naruszające odpowiednie przepisy ustawy Prawo budowlane. Pawilon wystawowy nr (…) nie nadawał się do eksploatacji przez cały okres jego użytkowania, tj. począwszy od wydania w dniu 26 kwietnia 2000 r. przez Prezydenta Miasta C. pozwolenia na użytkowanie, ze względu na wady konstrukcyjne dachu. PINB miał możliwość podjęcia odpowiednich kroków zabezpieczających konstrukcję, gdyż już w dniu 4 stycznia 2002 r. otrzymał faks z informacją o wadliwym funkcjonowaniu konstrukcji pawilonu od Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w C.. Pomimo tego organ ten pozostał bezczynny. Okres bezczynności organu administracji w odniesieniu do pawilonu wystawowego nr (…) (…), w znaczeniu formalnym i faktycznym, zakończył się wraz z wnioskiem Ministra Skarbu Państwa z 20 stycznia 2003 r., dotyczącym użytkowania pawilonu wystawowego, w którym wskazywano na awarię konstrukcji dachowej oraz domagano się oceny co do podjęcia dalszych kroków. Na skutek tego PINB miał wszcząć postępowanie administracyjne w przedmiocie stanu technicznego pawilonu i zarządzenia wizji lokalnej, o czym zawiadomił Ministra. Sporządzony protokół miał wskazywać na zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą uszkodzonego elementu oraz z opinią biegłego. W zapisach protokołu wskazano, że wyłączną przyczyną powstania uszkodzenia było ponadnormatywne obciążenie śniegiem połaci dachowej od strony północnej przy świetliku. PINB miał zaprzestać dodatkowych działań, co w ocenie powoda oznacza, że nie miał jakichkolwiek zastrzeżeń co do prac przeprowadzonych celem usunięcia uszkodzenia. To zaniechanie, według powódki, stanowiło naruszenie prawa, ponieważ ekspertyza odkształceń, przeprowadzona w 2003 r. przesądza, że uszkodzenie dźwigara w osi nr (…), będące bezpośrednią przyczyną zdarzenia (pęknięcia belki), mieściło się w pojęciu katastrofy budowlanej i zobowiązywało PINB w C. do szeregu działań nakazanych przez ustawę, w tym w szczególności zobowiązywało do zbadania przyczyn katastrofy. W ocenie strony powodowej, nawet bez takiego ustalenia, PINB był zobowiązany do ustalenia przyczyn awarii, gdyż nadal istniało realne zagrożenie ponownego pojawienia się potężnych ilości śniegu na dachu, które mogły prowadzić do kolejnego zagrożenia konstrukcji budynku i uszkodzeń. Strona powodowa podnosiła, że PINB w C. nie zweryfikował także informacji o nadmiernych opadach śniegu w styczniu 2002 r., do czego był zobowiązany.

Powódka powoływała się również na treść opinii Politechniki Krakowskiej, według której awaria dachu w sezonie zimowym 2001/2002 r. miała tę samą przyczynę, co katastrofa budowlana z 28 stycznia 2006 r. (wada konstrukcyjna dachu – niedostateczna nośność konstrukcji stalowej oraz wadliwa konstrukcja styków montażowych dźwigarów kratowych). W opinii wskazano również, że obiekt bezwarunkowo należało wyłączyć z eksploatacji do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości związanych z bezpieczeństwem hali, a decyzję tę winien podjąć PINB. W ocenie powódki, nieprzeprowadzenie dodatkowej opinii w 2002 r., skutkowało brakiem wykluczenia innych przyczyn uszkodzeń od obciążenia dachu pawilonu śniegiem, prowadziło do podjęcia działań nieodpowiednich do istniejącego wówczas stanu faktycznego. Wykonanie dodatkowej opinii było obowiązkiem PINB, a wówczas jasne okazałoby się, że przyczyną uszkodzeń jest wada konstrukcji dachowej. To z kolei skutkowałoby podjęciem innych działań przez organ nadzorujący, tj. wydaniem decyzji o zakazie użytkowania budynku lub decyzji zmierzającej do usunięcia istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego poprzez nałożenie na inwestora obowiązku uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. W obydwu przypadkach nie doszłoby do powstania katastrofy z 2006 r., gdyż wady zostałyby naprawione na wcześniejszym etapie.

Powódka podnosiła dodatkowo, że remont pawilonu nr (…) został przeprowadzony przez Skarb Państwa – Ministra Skarbu Państwa w 2002 r. bez zachowania procedury przewidzianej prawem budowlanym. Ponadto wskazywała, że roszczenia powódki oraz pozostałych członków grupy nie przedawniły się, bowiem wnioskiem z 28 stycznia 2009 r. bezskutecznie zawezwała Skarb Państwa do próby ugodowej. Zdaniem powódki zasadniczą przyczyną katastrofy była niedostateczna nośność konstrukcji stalowej obiektu, za co odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie, jednak pozwany jest współodpowiedzialny na podstawie art. 441 § 1 k.c.

W piśmie z dnia 15 lutego 2013 r. pełnomocnik powódki sprecyzował żądanie, domagając się ustalenia, że Skarb Państwa – Minister Skarbu Państwa jako samoistny posiadacz budowli ponosi odpowiedzialność względem powódki i członków grupy za szkody będące następstwem znacznego pogorszenia ich sytuacji życiowej w związku ze śmiercią najbliższego członka rodziny, spowodowanej zawaleniem się pawilonu wystawowego nr (…) Międzynarodowych Targów (…) z dnia 28 stycznia 2006 r., na zasadzie art. 434 i 446 § 3 k.c. oraz ustalenia, że Skarb Państwa – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (lub ewentualnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w C.) ponosi na zasadzie art. 417 § 1 k.c. i 446 § 3 k.c. odpowiedzialność za szkody będące następstwem znacznego pogorszenia ich sytuacji życiowej w związku ze śmiercią najbliższego członka rodziny, spowodowanej zawaleniem się pawilonu wystawowego nr (…) Międzynarodowych Targów (…) z dnia 28 stycznia 2006 r. będącego w adekwatnym związku przyczynowo – skutkowym z niezgodnym z prawem zaniechaniem przy wykonywaniu władzy publicznej przez PINB w C. w czasie od 4 stycznia 2002 r. do 28 stycznia 2006 r. Wniósł dodatkowo o wydanie wyroku wstępnego. Do pisma dołączone zostały oświadczenia członków grupy obejmujące żądanie sprecyzowane – zmodyfikowane w piśmie.

W odpowiedzi na pozew Skarb Państwa zastępowany przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa (obecnie Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej) wniósł o odrzucenie pozwu, wskazując że w sprawie nie zachodzą przesłanki do rozpoznania w postępowaniu grupowym. Zdaniem pozwanego strona powodowa nie wykazała okoliczności świadczących o tożsamości lub jednakowości podstawy faktycznej w kontekście żądań członków grupy. Podniósł, że oświadczenia członków grupy obejmują wyłącznie określenie żądań bez szerszego wskazania okoliczności je uzasadniających, a także bez przedstawienia jakichkolwiek dowodów świadczących o wystąpieniu szkody w rozumieniu art. 446 § 3 k.c. oraz jej charakteru.

Zarzucił brak jednorodzajowości roszczeń wywodzonych przez członków grupy w niniejszym postępowaniu z art. 446 § 3 k.c., jak również brak dopuszczalności ich dochodzenia w postępowaniu grupowym z uwagi na art. 1 ust. 2 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (u.d.p.g.).

Wskazał, że więź emocjonalna łącząca osoby bliskie jest dobrem osobistym, zatem doznany na skutek śmierci osoby bliskiej uszczerbek polega nie tylko na osłabieniu aktywności prowadzącej do pogorszenia sytuacji życiowej, lecz jest także następstwem naruszenia dobra osobistego. Stosownie do treści art. 1 ust. 2 u.d.p.g., nie znajduje ona zastosowania do spraw o ochronę dóbr osobistych.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych. Podniósł zarzut przedawnienia roszczeń powodów, powołując się na treść art. 4421 § 1 k.c., którego termin winien być liczony a tempore scientiae, gdyż już w dniu katastrofy budowlanej (28 stycznia 2006 r.) strona powodowa powzięła wiedzę o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Powoływała się dodatkowo na zawezwanie do próby ugodowej z dnia 28 stycznia 2009 r., która jednak nie dotyczyła kilkunastu osób stanowiących grupę, wchodzących w skład grupy pozwu zbiorowego. Wskazywano również, że upłynął także trzyletni termin przedawnienia liczony od daty zakreślenia sprawy z wniosku o zawezwanie pozwanego do zawarcia próby ugodowej (8 października 2009 r.), bowiem pozew wpłynął do sądu w dniu 31 stycznia 2013 r.

W zakresie odpowiedzialności PINB, pozwany podnosił, że argumentacja pozwu sprowadza się do ustaleń faktycznych, które ujawniły się dopiero po katastrofie hali przez zespół biegłych, a tym samym PINB, w zakresie swoich uprawnień i obowiązków, nie miał możliwości zareagowania przed zdarzeniem w inny sposób aniżeli uczynił to w rzeczywistości.

Postanowieniem z dnia 3 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił pozew. Postanowieniem z dnia 27 lutego 2014 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie powódki na postanowienie o odrzuceniu pozwu.

Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy uchylił postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2014 r. i zmienił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 września 2013 r., oddalając wniosek o odrzucenie pozwu. Sąd Najwyższy wyjaśnił, że o dopuszczalności postępowania grupowego na podstawie art. 1 ust. 2 u.d.p.g., jeżeli powództwo ogranicza się do żądania ustalenia odpowiedzialności pozwanego (art. 2 ust. 3 u.d.p.g.) decyduje kwalifikacja prawna roszczenia, którego członkowie grupy zamierzają dochodzić w późniejszych procesach, z wykorzystaniem prejudykatu uzyskanego w postępowaniu grupowym. Jeżeli takie roszczenie mieści się w zakresie przedmiotowym u.d.p.g. określonym w art. 1 ust. 2, dopuszczalne jest postępowanie grupowe o ustalenie odpowiedzialności pozwanego. Pojęcie „odpowiedzialności pozwanego” na gruncie art. 2 ust. 3 u.d.p.g. ma swoiste, autonomiczne znaczenie, inne niż w art. 318 k.p.c., jak również inne niż w art. 189 k.p.c., zdeterminowane przede wszystkim celem i funkcjami postępowania grupowego, jako postępowania szczególnego, mającego ułatwić i usprawnić rozwiązywanie konfliktów, w które zaangażowana jest duża liczba osób. Wydanie w tym postępowaniu wyroku ustalającego, dotyczącego dużej grupy osób, ma na celu jedynie ustalenie odpowiedzialności pozwanego za określone zdarzenie, nie chodzi natomiast o ustalenie także poniesienia szkody przez każdego z poszczególnych powodów, co może, ale nie musi, stać się przedmiotem oceny dopiero w indywidualnych procesach, o ile po uwzględnieniu powództwa o ustalenie nie dojdzie do zawarcia indywidualnych ugód pozasądowych, co jest jednym z celów wydania takiego wyroku. Jeżeli zaś dojdzie do postępowań indywidualnych, w których wyrok wydany na podstawie art. 2 ust. 3 u.d.p.g. będzie stanowił prejudykat, to dopiero w tych postępowaniach zostaną zbadane okoliczności indywidualne, a więc powstanie szkody i jej wysokość, związek przyczynowy, przyczynienie się, czy także ewentualnie przedawnienie, jeżeli odnosi się jedynie do indywidualnych roszczeń, a nie do wszystkich członków grupy. Przedmiotem postępowania grupowego przy żądaniu ustalenia są więc tylko okoliczności wspólne wszystkim członkom grupy, a nie okoliczności indywidualne dotyczące poszczególnych członków, które będą badane dopiero w późniejszych indywidualnych procesach. Obowiązek określenia już w takim pozwie przyszłych roszczeń pieniężnych, z którymi poszczególni powodowie będą występować po ustaleniu odpowiedzialności pozwanego, usunie wspomniane przez Sąd Apelacyjny niebezpieczeństwo występowania z pozwem grupowym o ustalenie przez osoby nie mające interesu prawnego, gdyż istnienie tego interesu sąd będzie mógł ustalić na podstawie określonych przyszłych roszczeń pieniężnych. W konsekwencji za dopuszczalne Sąd Najwyższy uznał uwzględnienie przewidzianego w tym przepisie powództwa o ustalenie odpowiedzialności pozwanego w sprawie o roszczenie pieniężne wynikające z deliktu bez konieczności przesądzenia, że u każdego z członków grupy doszło do powstania szkody, jeżeli okoliczności dotyczące szkody są na tyle zróżnicowane, że ich ocena w postępowaniu grupowym byłaby niecelowa. Za wystarczające należy wówczas uznać prawdopodobieństwo, że szkoda taka wystąpiła, choć sąd może także przesądzić stanowczo w tym postępowaniu tę okoliczność jeżeli jest to możliwe i celowe w ramach postępowania grupowego. Jeżeli nie, badanie i ustalenie tej przesłanki odbywać się będzie w przyszłych postępowaniach indywidualnych. Ponadto Sąd Najwyższy uznał, że żądania członków grupy są takie same nie tylko pod względem charakteru żądanej ochrony prawnej oraz jednakowej podstawy faktycznej, lecz także podstawy prawnej, której źródłem jest taki sam stosunek prawny oparty na art. 446 § 3 k.c. w zw. z art. 434 k.c. oraz na art. 446 § 3 k.c. w zw. z art. 417 § 1 k.c. Roszczenia te zatem spełniają wszystkie wymagania „jednorodzajowości” czy „tożsamości” w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.p.g.

Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy sprostował niedokładność w punkcie 1 sentencji postanowienia z dnia 28 stycznia 2015 r. przez dodanie po słowach „oddala wniosek o odrzucenie pozwu” słów „i postanawia o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym”.

W piśmie z dnia 29 maja 2015 r. pełnomocnik powódki sprecyzował żądanie pozwu w ten sposób, że wniósł o ustalenie, że Skarb Państwa – Minister Skarbu Państwa, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i Prezydent Miasta C. ponosi odpowiedzialność za katastrofę budowlaną hali wystawowej Międzynarodowych Targów (…) z dnia 28 stycznia 2006 r. w C.. Dodatkowo wniósł o umieszczenie w końcowym rozstrzygnięciu wzmianki, że ustalenie odpowiedzialności pozwanego odnosi się wyłącznie do roszczeń odszkodowawczych najbliższych członków rodzin ofiar katastrofy budowlanej hali wystawowej Międzynarodowych Targów (…) z dnia 28 stycznia 2006 r. w C. w związku ze znacznym pogorszeniem ich sytuacji życiowej i stanowi prejudykat wyłącznie w tych sprawach. Jednocześnie powódka cofnęła wniosek o przesłuchanie wszystkich członków grupy i powódki, a także wniosek o wydanie wyroku wstępnego w sprawie.

Postanowieniem z dnia 22 września 2015 r. Sąd Okręgowy dokonał publicznego ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego w sprawie.

Pismem z dnia 1 lutego 2016 r. strona powodowa przesłała zaktualizowane oświadczenia uczestników przystępujących do sprawy po ogłoszeniu o wszczęciu postępowania w prasie .

W piśmie z dnia 09 maja 2016 r. pozwany wniósł o odrzucenie pozwu w zakresie roszczenia F.O. i ustalenie, że w skład grupy nie wchodzą [dane 4 członków grupy].Dołączył kopię wyroku z dnia 27 listopada 2012 r. (I ACa 699/12) wydanego przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, w którym sąd ten oddalił apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach, zasądzającego na rzecz F. O m. in. od Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta C. kwotę 35.456 zł tytułem odszkodowania na podstawie art. 446 § 3 k.c.

Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2016 r. sąd ustalił, że w skład grupy wchodzą: [dane 83 członków grupy] a jednocześnie odmówił przyznania statusu członka grupy W. S. i E. S., a także odrzucił pozew w zakresie roszczenia zgłoszonego przez F. O..

Postanowieniem z dnia 20 lipca 2016 r. powyższe postanowienie zostało sprostowane w ten sposób, że w miejsce oznaczenia członków grupy „J. P.” wpisano „J. P.” i w miejsce oznaczenia „S. B.” wpisano „S. B.” – każdorazowo w odpowiednim przypadku.

Postanowieniem z dnia 28 września 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił postanowienie z dnia 20 czerwca 2016 r. w ten sposób, że ustalił, że W. S. i E. S. wchodzą w skład grupy i odmówił odrzucenia pozwu w stosunku do F. O., wskazując że kwestia zakresu roszczeń F.O. będzie przedmiotem ustaleń w postępowaniu indywidualnym, któremu ma służyć ustalenie odpowiedzialności pozwanego na podstawie art. 2 ust. 3 u.d.p.g.

Postanowieniem wydanym na rozprawie 15 marca 2017 r. sąd ustalił, że jednostkami reprezentującymi Skarb Państwa są Prezydent Miasta C., Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w C..

W toku postępowania pełnoletniość uzyskała M. B. (urodzona (…) r. oraz M. M. (urodzona (…) r.), natomiast wskazana pierwotnie w pozwie M. W. w dniu (…) 2015 r. wyszła za mąż, przyjmując nazwisko O. (odpis aktu małżeństwa).

Na rozprawie w dniu 15 stycznia 2018 r., pełnomocnik powodów wniósł o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z załączonym spisem kosztów. Pozwany wniósł o oddalenie wniosku o przyznanie kosztów procesu zgodnie z załączonym spisem kosztów. Zakwestionowała przy tym celowość wysyłanych pism procesowych poza procesem oraz wskazał, że udział pełnomocnika w postępowaniach karnych nie ma znaczenia dla oceny jego zaangażowania w proces cywilny.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 23 kwietnia 2018 r. w pkt I ustalił, że Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta C. oraz przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w C. ponosi odpowiedzialność w związku z zawaleniem się hali wystawowej nr (…) w C. w dniu 28 stycznia 2006 r. podczas trwania w niej (…) Ogólnopolskiej Wystawy (…), Śląskiej Wystawy (…) oraz targów „(…)”, z tytułu roszczeń o odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej wskutek śmierci najbliższych członków rodziny, tj.: [dane 83 członków grupy].

W zakresie kosztów procesu w punkcie II Sąd Okręgowy ustalił, że Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta C. i przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w C. ponosi w całości koszty procesu, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu, przyjmując wysokość wynagrodzenia pełnomocnika reprezentanta grupy w wysokości trzykrotności stawki minimalnej.

Powyższy wyrok został wydany w oparciu o następujące ustalenia faktyczne i ocenę prawną:

Sąd Okręgowy ustalił, że hala wystawowa nr 1 znajdowała się na nieruchomości położonej w C. przy ul. (…), której właścicielem jest Skarb Państwa. W dniu 22 kwietnia 1995 r. Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta miasta C. zawarł umowę dzierżawy tej nieruchomości z Międzynarodowymi Targami (…) spółką z o.o. w K. W § 2 umowy ustalono, że Skarb Państwa oddaje (…) całą nieruchomość do używania na cele związane z realizacją zadań statutowych (…). W dacie zawarcia umowy nieruchomość zabudowana była budynkami i trwałymi urządzeniami opisanymi w załączniku do kontraktu. Hala nr (…) wówczas jeszcze nie istniała. W § 9 umowy strony zawarły postanowienie, że dzierżawca może na terenach oddanych mu w dzierżawę realizować inwestycje związane ze statutowymi zadaniami (…), w szczególności – wznosić pawilony handlowe i wystawowe, urządzenia reklamowe oraz obiekty małej architektury i infrastruktury związanej z funkcjonowaniem targów. Rozliczeniu nie podlegały nakłady poczynione przez dzierżawcę, a ulepszenia przedmiotu uzyskane w ten sposób zatrzymywał nieodpłatnie wydzierżawiający. (…) nie miało możliwości oddawać przedmiotu dzierżawy osobom trzecim do bezpłatnego używania ani do poddzierżawy (§ 6 ust. 1). Wydzierżawiającemu przysługiwało prawo przeprowadzenia kontroli nieruchomości pod względem jej wykorzystania zgodnie z umową (§ 7). W § 8 umowy szczegółowo określono kwestię płatności czynszu oraz rodzaju jego zapłaty. Umowa, zawarta pierwotnie na okres 10 lat, ulegała automatycznie przedłużeniu o kolejne 10 lat, pod warunkiem dokonywania zmian podmiotowych za zgodą Wojewody (§ 10 ust. 2). W razie rozwiązania umowy poprzez wypowiedzenie przez wydzierżawiającego – wszelkie wydatki i nakłady wykraczające poza zakres korzystania określony w umowie, miały podlegać rozliczeniu w drodze odrębnego porozumienia. Ulepszenia przedmiotu dzierżawy uzyskane w wyniku nakładów zatrzymywał nieodpłatnie wydzierżawiający. W razie wygaśnięcia umowy w związku z wniesieniem przedmiotu dzierżawy w formie aportu Skarbu Państwa do (…) – wartość tego aportu miała zostać pomniejszona o wartość nakładów poczynionych przez dzierżawcę (§ 9 ust. 2, 3, 4). (…) wybudowała przedmiotową halę wystawową nr (…) po wydzierżawieniu nieruchomości od Skarbu Państwa, na działce nr (…). Wybudowany pawilon miał wymiary 97,5 m x 103 m. W części środkowej wysokość obiektu wynosiła 13,2 m, w pozostałej zaś 10,2 m. Główna konstrukcja nośna wykonana była ze stali konstrukcyjnej (słupy, dźwigary, płatwie). Do fundamentów został użyty beton i stal zbrojeniowa. Podpiwniczenie było fragmentaryczne. Pokrycie hali stanowiła blacha fałdowa. Część fundamentów spoczywała na tzw. palach czyli głębokich elementach nośnych, było ich kilkanaście, a część słupów była posadowiona na tzw. fundamentach bezpośrednich. Obiekt z punktu widzenia budowlanego był trwale związany z gruntem.

W styczniu 2002 r. w hali wystawowej nr (…) miała miejsce awaria polegająca na nadmiernym ugięciu się dźwigarów konstrukcji dachowej obiektu. Bezpośrednią przyczyną było przeciążenie konstrukcji dachu przez zalegający na nim śnieg. Na połaci niższej części dachu zalegał „worek śnieżny” o powierzchni ok. 15 m2, którego wysokość lokalnie wynosiła ok. 3 m. Była to grubość przekraczająca normę obciążenia śniegiem przyjętą dla hali. Państwowa Straż Pożarna w dniu 3 stycznia 2002 r. sporządziła protokół, wstrzymała użytkowanie obiektu i powiadomiła o tym PINB. Wskazała przy tym na zagrożenie katastrofą budowlaną oraz prawdopodobną przyczynę zdarzenia – przeciążenie konstrukcji. PINB nie dokonał czynności kontrolnych mających na celu ustalenie, czy obiekt ten znajduje się w odpowiednim stanie technicznym i czy spełnia warunki bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Inżynier [dane inżyniera] w styczniu 2002 r. sporządził ekspertyzę odkształceń i wytyczne sposobu naprawy uszkodzonej konstrukcji stalowej dachu. Zgodnie z tymi zaleceniami, latem 2002 r. wykonana została naprawa. Dokonano wzmocnienia niektórych elementów składowych trzech podciągów, ale było ono nieefektywne, nie wzmacniało dźwigarów podciągowych, nie było wykonanych spoin.

W piśmie z 20 stycznia 2003 r. spółka zwróciła się do PINB o dokonanie oceny, czy „koniecznym jest podjęcie czynności niezbędnych do sprawdzenia czy stan obiektu zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia”, równocześnie informując, że latem dokonała naprawy uszkodzonej konstrukcji. PINB w dniu 17 lutego 2003 r. dokonał oględzin pawilonu, podczas których uzyskał pismo z dnia 15 października 2002 r. wystawione przez spółkę (…) kierowane do (…), z którego treści wynikało, że twórcy projektu wykonawczego hali już po dokonaniu jej naprawy, po awarii ze stycznia 2002 r., wbrew obowiązującym przepisom wydawali tymczasowe dopuszczenia do użytkowania tego obiektu i nakazywali użytkownikowi kontrolowanie poziomu śniegu na dachu pawilonu i niedopuszczanie do przekroczeń wskazanych w tym piśmie wartości.

W dniu 28 stycznia 2006 r. podczas trwania wystawy gołębi pocztowych, zawalił się dach hali Międzynarodowych Targów (…). W czasie katastrofy w hali znajdowało się około 700 osób. W jej wyniku zginęło 65 osób, w tym: [dane bliskich członków grupy którzy zginęli].

Osoby, które weszły w skład grupy, są osobami spokrewnionymi z osobami, które zmarły w wyniku katastrofy budowlanej z dnia 28 stycznia 2006  r., a ich stopień pokrewieństwa jest następujący: [dane członków grupy ze wskazaniem stopnia pokrewieństwa].

Katastrofa budowlana hali wystąpiła w wyniku niedostatecznej wytrzymałości i stateczności jej konstrukcji, przeciążonej ponadnormatywnym obciążeniem śniegiem i lodu. Bezpośrednimi przyczynami były: przeciążenie dźwigarów głównych i płatwi, niekorzystny układ konstrukcyjny całego budynku, błędna prognoza obciążenia śniegiem dachu hali przyjęta w obliczeniach statycznych projektu wykonawczego, błędna konstrukcja stalowych podpór ramowych podatnych na rozerwanie, wadliwa konstrukcja oparcia stalowego dachu na pasach dźwigarów nośnych. Konstrukcja hali była wadliwa. W trakcie budowy dokonano niekorzystnych zmian w projekcie budowlanym. Miały też miejsce nieprawidłowości wykonawcze polegające na niewłaściwie wykonanych spoinach i niektórych połączeniach śrubowych. Przyjęto nieadekwatny model obliczeniowy konstrukcji w stosunku do rozwiązań rzeczywistych, zbyt małą nośność elementów konstrukcji do przeniesienia obciążeń dachu śniegiem. Konstrukcja hali nie spełniała wielu norm projektowania. Wadliwe były rozwiązania elementów konstrukcyjnych: dźwigarów i głowic słupów, brak stężeń połaciowych i pionowych konstrukcji dachowej. Niestarannie wykonano montaż konstrukcji, która nie spełniała wymagań norm odbioru konstrukcji stalowych. Słupy hali nie miały głowic, tj. poziomej płyty na wierzchu każdego słupa. Brak było kratowań na ścianach.

Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z 17 czerwca 2016 r., sygn. XVI K 133/08 uznał [dane powiatowego inspektora nadzoru budowlanego] winną tego, że w okresie od 4 stycznia 2002 r. do 28 stycznia 2006 r. w C. będąc funkcjonariuszem publicznym, to jest Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w C., wbrew ciążącemu na niej prawnemu szczególnemu obowiązkowi, wynikającemu z art. 81 ust. 1 pkt. 1 litera b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 1999 r., nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych oraz wbrew ciążącemu na niej prawnemu szczególnemu obowiązku, wynikającemu z art. 81 ust. 1 pkt. 1 litera c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 10 lipca 2003 r., nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a w brzmieniu obowiązującym od dnia 11 lipca 2003 r. do dnia 28 stycznia 2006 r., w szczególności w zakresie zgodności rozwiązań architektoniczno –budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej przez zaniechanie i umyślne w zamiarze ewentualnym niedopełnienie obowiązków polegających na tym, że: po uzyskaniu w dniu 4 stycznia 2002 r. informacji Państwowej Straży Pożarnej w C., z której wynikało, że uszkodzeniu uległ pierwszorzędny element konstrukcji nośnej dachu pawilonu wystawowego nr (…), położonego w C. przy ulicy (…), na terenie należącym do „Międzynarodowych Targów (…)” sp. z o.o. oraz, z której wynikało zagrożenie katastrofą budowlaną, a nadto z informacji tej wynikało, że obiekt ten był w nieodpowiednim stanie technicznym i zagrażał zdrowiu i życiu ludzi, którzy by w nim przebywali: nie podjęła żadnych czynności, a w szczególności nie przeprowadziła z urzędu postępowania administracyjnego i wbrew treści art. 81 ust. 4 i art 81 a ust. 1 pkt. 1 prawa budowlanego, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 1999 r.; nie dokonała czynności kontrolnych w postaci oględzin obiektu, mających na celu ustalenie, czy obiekt ten znajduje się w odpowiednim stanie technicznym i czy spełnia warunki bezpieczeństwa ludzi i mienia, a w konsekwencji wbrew treści art. 62 ust. 3 prawa budowlanego nie zażądała od użytkownika przedstawienia ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego obiektu, nie zakreśliła jej zakresu, wbrew treści art. 66 prawa budowlanego, w brzmieniu obowiązującym do dnia 10 lipca 2003 r. nie wydała decyzji nakazującej usunięcie nieprawidłowości, wbrew treści art. 68 ust. 1 prawa budowlanego nie stwierdziła potrzeby opróżnienia budynku i nie nakazała w drodze decyzji wyłączenia wskazanego wyżej pawilonu wystawienniczego w określonym terminie z użytkowania, a nadto po wpłynięciu w dniu 24 stycznia 2003 r. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w C. pisma Międzynarodowych Targów (…) z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie użytkowania pawilonu wystawowego nr (…) i dokonania oceny, czy koniecznym jest podjęcie czynności niezbędnych do sprawdzenia, czy stan obiektu zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz po odebraniu podczas oględzin pawilonu nr (…), przeprowadzonych w dniu 17 lutego 2003 r. pisma z dnia 15 października 2002 r., wystawionego przez spółkę (…), a podpisanego przez J. J. i S. K. kierowanego do (…), z którego treści wynikało, że twórcy projektu wykonawczego hali (…) już po dokonaniu jej naprawy, po awarii ze stycznia 2002 r. wbrew obowiązującym przepisom wydawali tymczasowe dopuszczenia do użytkowania tego obiektu i nakazywali użytkownikowi kontrolowanie poziom śniegu na dachu pawilonu nr (…) i niedopuszczanie do przekroczeń wskazanych w tym piśmie wartości, nie przeprowadziła w sposób odpowiadający obowiązującym przepisom prawa administracyjnego postępowania, a w szczególności nie dokonała merytorycznej kontroli i oceny przedłożonych jej dokumentów, nie sprawdziła zakresu zleconej po awarii hali ekspertyzy, nadto tego, czy zalecenia tej ekspertyzy wykonano w całości, a w szczególności te dotyczące sprawdzenia całości konstrukcji dachu hali nr (…), nie ustaliła, że zakres napraw wykonanych w 2002 r. w hali nr (…) był szerszy niż opis uszkodzeń zawarty w ekspertyzie sporządzonej przez G. S., nie ustaliła, że z powołanej wyżej ekspertyzy wynikało, że w trakcie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wszystkie przebadane złącza spawane nie spełniały wymagań, nie wyjaśniła dlaczego projektanci projektu wykonawczego hali nr (…) wydali użytkownikowi nakaz monitorowania stanu zaśnieżenia dachu hali nr (…), a w konsekwencji nie dokonała we właściwy sposób kontroli tego, czy obiekt znajduje się w odpowiednim stanie technicznym i czy spełnia warunki bezpieczeństwa ludzi i mienia, a w konsekwencji wbrew treści art. 62 ust. 3 prawa budowlanego nie zażądała od użytkownika przedstawienia pełnej ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego obiektu, nie zakreśliła jej zakresu, wbrew treści art. 66 prawa budowlanego, w brzmieniu obowiązującym do dnia 10 lipca 2003 roku nie wydała decyzji nakazującej usunięcie nieprawidłowości, wbrew treści art. 68 ust. 1 prawa budowlanego nie stwierdziła potrzeby opróżnienia budynku i nie nakazała w drodze decyzji wyłączenia wskazanego wyżej pawilonu wystawienniczego w określonym terminie z użytkowania, a w konsekwencji, na skutek wskazanych wyżej zaniechań nie ustaliła, że opisany wyżej pawilon wystawienniczy nr (…) nie spełniał warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach, w tym w szczególności w projekcie wykonawczym konstrukcji stalowej oraz utrzymywaniu tego obiektu budowlanego oraz nie ustaliła, że opisany wyżej pawilon wystawienniczy nr (…) został zaprojektowany w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przez co M. K. działając na szkodę interesu publicznego, nieumyślnie, na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, sprowadziła zdarzenie polegające na zawaleniu się hali wystawowej nr (…) w dniu 28 stycznia 2006 r., podczas trwania w nim (…) Ogólnopolskiej Wystawy (…), Śląskiej Wystawy (…) oraz targów „(…)”. Zdarzenie to zagrażało życiu lub zdrowiu co najmniej 1.238 ustalonych osób, który to skutek oskarżona M. K. obiektywnie mogła przewidzieć i za to sąd wymierzył jej karę 4 lat pozbawienia wolności. Wyrok zyskał walor prawomocności na mocy wydanego orzeczenia przez Sąd Apelacyjny w Katowicach wyroku z dnia 21 września 2017 r. (sygn. II AKa 506/16), który zmienił wyrok sądu pierwszej instancji jedynie co do wymierzonej kary (z 4 lat na 2 lata kary pozbawienia wolności), utrzymując wyrok w pozostałym zakresie w mocy.

W ramach oceny prawnej Sąd Okręgowy wskazał, że powództwo co do zasady zasługiwało na uwzględnienie, jednak w stosunku do innych statio fisci Skarbu Państwa niż wskazywane przez stronę powodową. Postępowaniem grupowym zostały objęte roszczenia przewidziane w art. 446 § 3 k.c. w zw. z art. 434 k.c. oraz roszczenia przewidziane w art. 446 § 3 k.c. w zw. z art. 417 k.c., których źródłem jest to samo zdarzenie faktyczne (określona katastrofa budowlana), będące przyczyną śmierci członka najbliższej rodziny powodów. Kwestia dopuszczalności powództwa ustalającego, wskazanego w art. 2 ust. 3 u.d.p.g., została rozstrzygnięta w niniejszej sprawie przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 28 stycznia 2015 r. (I CSK 533/14), który wyjaśnił, iż na podstawie przepisów ww. ustawy możliwe jest ustalenie odpowiedzialności pozwanego w sprawie o roszczenie pieniężne wynikające z deliktu bez konieczności przesądzenia, że u każdego z członków grupy doszło do powstania szkody, jeżeli okoliczności dotyczące szkody są na tyle zróżnicowane, że ich ocena w postępowaniu grupowym byłaby niecelowa. W uzasadnieniu wskazano, że wydanie w niniejszym postępowaniu wyroku ustalającego dotyczącego dużej grupy osób ma na celu jedynie ustalenie odpowiedzialności pozwanego za określone zdarzenie, nie chodzi natomiast o ustalenie także poniesienia szkody przez każdego z poszczególnych powodów. Sąd Najwyższy wyjaśnił przy tym, że jeżeli dojdzie do postępowań indywidualnych, w których wyrok wydany na podstawie art. 2 ust. 3 u.d.p.g. będzie stanowił prejudykat, to dopiero w tych postępowaniach zostaną zbadane okoliczności indywidualne, a więc powstanie szkody i jej wysokość, związek przyczynowy, przyczynienie się, czy także ewentualnie przedawnienie, jeżeli odnosi się jedynie do indywidualnych roszczeń, a nie do wszystkich członków grupy.

Oceniając podniesiony zarzutu przedawnienia Sąd Okręgowy wskazał, że dotyczył on jedynie wąskiej grupy osób, które zdaniem pozwanego nie zgłosiły stosownych roszczeń w trakcie postępowania pojednawczego. Ponadto sąd ten uznał, że tak sformułowany zarzut przedawnienia, nieodnoszący się do wszystkich członków grupy, nie może zostać poddany ocenie w niniejszym postępowaniu, a jego rozstrzygnięcie winno zostać dokonane w ewentualnych przyszłych indywidualnych postępowaniach. Zasadność tego stanowiska umacnia również okoliczność przystąpienia, na dalszym etapie postępowania, kolejnych osób do grupy, co do których pozwany nie podniósł omawianego zarzutu procesowego. Z tych względów w swoich rozważaniach sąd pierwszej instancji pominął kwestię przedawnienia roszczeń w stosunku do osób wymienionych w odpowiedzi na pozew.

Odpowiedzialność pozwanego Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta C., według Sądu Okręgowego, wynika z faktu samoistnego posiadania hali wystawowej nr (…) w chwili zdarzenia. W tym zakresie Sąd Okręgowy powołał art. 434 k.c., który przewiduje odpowiedzialność samoistnego posiadacza budowli za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części. Jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, którą zawsze ponosi samoistny posiadacz budowli. Uchylić zaś się może od tej odpowiedzialności, tylko jeśli sam wykaże, że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło z braku utrzymania budowli w należytym stanie ani z wad w budowie. Samoistny posiadacz odpowiada więc za skutki zawalenia się budowli także w sytuacji, gdy nie sposób mu przypisać winy. Do wyłączenia odpowiedzialności nie wystarczy zatem dowód, że szkoda powstała z powodu siły wyższej albo na skutek działania poszkodowanego lub osoby trzeciej (art. 433 k.c.) lecz należy także wykazać, że do zawalenia się budowli lub jej części na skutek wspomnianych przyczyn doszło, mimo tego że budowla była w dobrym stanie i nie miała wad w budowie albo do zawalenia się doszłoby także wówczas, gdyby budowla była utrzymana w dobrym stanie i gdyby nie miała wad. Powołując stanowisko doktryny (por. G. Bieniek, J. Gudowski, w: Gudowski, Komentarz KC, Ks. III, cz. 1, 2013, s. 613; A. Olejniczak, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, 2010, s. 431) Sąd Okręgowy przywołał, że określenie pojęcia zawalenie się budowli należy rozumieć załamanie się jej konstrukcji. Zawalenie może dotyczyć całości obiektu bądź tylko jego części. Oderwanie się części budowli znamionuje natomiast naruszenie spoistości połączeń części budowli z pozostałymi jej elementami.

Według Sądu Okręgowego nie budziło wątpliwości, że do takiego zawalenia się hali wystawowej nr (…) w istocie doszło. Jej część (dach) zawaliła się w wyniku zalegającej warstwy śniegu, która następczo spowodowała naruszenie pozostałych elementów konstrukcyjnych. Poza sporem była okoliczność, że właścicielem nieruchomości, na której posadowiona była hala, był w dacie zdarzenia i jest nadal Skarb Państwa – Prezydent Miasta C., z którym spółka (…) podpisała umowę dzierżawy. Po wtóre poza sporem był także fakt, że (…) wybudowano halę wystawową po podpisaniu umowy dzierżawy. Sąd pierwszej instancji powołując art. 48 k.c. i art. 47 § 1 i 2 k.c. wskazał, że teść art. 48 k.c. oraz art. 191 k.c. stanowi normatywny wyraz zasady superficies solo cedit, w myśl której własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą połączoną z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową. Zasada ta ma charakter normy iuris cogentis. Oznacza ona, że wszystko, co jest trwale związane z gruntem, staje się własnością właściciela nieruchomości gruntowej i dzieli los prawny gruntu. Budynki lub inne urządzenia połączone w sposób trwały z gruntem stanowią części składowe gruntu nawet wtedy, gdy możliwe jest ich oddzielenie od gruntu bez uszkodzenia lub istotnej zmiany gruntu lub przedmiotu odłączonego. Dla kwalifikacji budynku lub innego urządzenia jako części składowej gruntu istotna jest więc sama trwałość jego połączenia z gruntem. W tym zakresie zostało powołane stanowisko doktryny (T. Dybowski, Części, s. 89; Wolter, Ignatowicz, Stefaniuk, Prawo cywilne, 2001, s. 237). Trwałość związania w zasadzie oznacza, że istnieć musi solidne i ścisłe w sensie technicznym połączenie budynku lub innego urządzenia z gruntem (T. Dybowski, Części, s. 89). Sąd wskazał, że w doktrynie przyjmuje się, iż nie można mówić o spełnieniu przesłanki trwałości połączenia w przypadku obiektów tymczasowych w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawa prawo budowlane (por. S. Rudnicki, R. Trzaskowski, w: Gudowski, Komentarz, 2014, Ks. I, art. 48, Nb 1; E. Skowrońska-Bocian, M. Warciński, w: Pietrzykowski, Komentarz, 2015, t. I, art. 48, Nb 2). W oparciu o tak określoną podstawę prawną, Sąd Okręgowy przyjął, że hala wystawowa nr (…), która uległa zawaleniu 28 stycznia 2006 r., była trwale związana z gruntem, o czym świadczy w głównej mierze sposób jej posadowienia. Istotne w tym zakresie jest, że hala była częściowo podpiwniczona, a do wykonania jej fundamentów posłużył beton oraz stal zbrojeniowa. Pokrycie hali stanowiła blacha fałdowa, a część fundamentów spoczywała na tzw. palach czyli głębokich elementach nośnych, a część słupów była usadowiona na tzw. fundamentach bezpośrednich. Tak użyte rozwiązania projektowe oraz rodzaj wykorzystanych materiałów jednoznacznie świadczy o tym, że hala nie miała być użytkowana w sposób czasowy, przemijający czy ustalony z góry. Również z ustnych wyjaśnień biegłych wynika, iż budynek był trwale związany z gruntem. Wykluczyć należy możliwość jego przeniesienia, czy zdemontowania w sposób nienaruszający jego elementów. Sam rozmiar hali uniemożliwiał dokonanie takich czynności. Trwałość związania z gruntem Sąd Okręgowy dostrzegł także w treści umowy dzierżawy jaka łączyła Skarb Państwa ze spółką (…), a także okres faktycznego jej funkcjonowania. Przewidywała ona 10-letni okres obowiązywania oraz jego automatyczne przedłużenie o kolejne 10 lat przy spełnieniu odpowiednich przesłanek. Wybudowanie hali było przy tym głównym celem dzierżawy. Sam fakt, że hala była wykorzystywana przez okres ponad 5 lat i miała w założeniu służyć przez długi jeszcze okres czasu, świadczy o trwałości związania tej hali z gruntem, na którym została posadowiona.

Sąd Okręgowy ustalał, czy samoistnym posiadaczem hali wystawowej był Skarb Państwa jako właściciel gruntu, na którym został postawiony budynek czy też dzierżawca, który go wybudował, a następnie do dnia katastrofy użytkował. W tym zakresie przywołał art. 336 k.c. i art. 337 k.c. oraz wskazał, że posiadanie samoistne polega na sprawowaniu władztwa faktycznego nad rzeczą w zakresie prawa własności, natomiast posiadanie zależne polega na sprawowaniu władztwa faktycznego w zakresie innego niż własność prawa, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą. Rodzaj posiadania jest zdeterminowane zakresem faktycznego władztwa nad rzeczą oraz faktem, czy odbywa się ono za wyraźną lub dorozumianą zgodą innej osoby. Ustalenie samoistnego posiadania jest możliwe w przypadku, gdy faktyczne władztwo nad rzeczą ma ogólne cechy umożliwiające stwierdzenie posiadania, a ponadto polega na korzystaniu z rzeczy z wyłączeniem innych osób i jest niezależne od wyraźnej lub dorozumianej zgody innej osoby, w tym w szczególności niezależne od zgody właściciela. Progowym warunkiem umożliwiającym uznanie określonego władztwa faktycznego za posiadanie samoistne jest rzeczywista możliwość korzystania przez określony podmiot z rzeczy w zakresie odpowiadającym treści prawa własności niezależnie od woli innych podmiotów (tak: E. Skowrońska-Bocian, M. Warciński, w: Pietrzykowski, Komentarz, 2015, t. I, art. 336, Nb 17).

Odwołując się do treści umowy dzierżawy łączącej Skarb Państwa ze spółką (…) Sąd Okręgowy wykluczył przypisanie dzierżawcy przymiotu samoistnego posiadania hali wystawowej nr (…), gdyż z umowy wynikał dla spółki obowiązek zapłaty czynszu na rzecz Skarbu Państwa, a także zezwolenie na wzniesienie na dzierżawionym gruncie hal wystawienniczych. Skarb Państwa zastrzegł sobie prawo kontrolowania, czy przedmiot dzierżawy wykorzystywany jest zgodnie z umową. Powyższe okoliczności, zdaniem Sądu Okręgowego wskazywały, że spółka władała faktycznie halą, przy czym było to posiadanie zależne. Obie strony umowy miały świadomość, że nakład w postaci wzniesionej hali wystawienniczej stanowić będzie część składową nieruchomości. Świadczą o tym postanowienia § 9 umowy, w których kontrahenci dokładnie określili, jak rozliczona zostanie wartość tych właśnie nakładów (wykraczających poza zakres nakładów koniecznych) w zależności od sposobu rozwiązania lub innego zakończenia umowy dzierżawy. Od chwili zawarcia umowy dla stron jasne było, że wzniesione w przyszłości przez dzierżawcę „inwestycje związane ze statutowymi zadaniami (…)” będą objęte prawem własności Skarbu Państwa. Wynika to z faktu, że przewidziana została możliwość, iż Skarb Państwa wniesie przedmiot dzierżawy, jako aport do spółki, a wtedy wartość aportu zostanie pomniejszona o wartość nakładów w postaci pawilonów i obiektów wybudowanych na nieruchomości będącej przedmiotem aportu. Postanowienia umowy dzierżawy precyzowały wzajemne relacje stron, podkreślając wynikającą ze stosunków prawnorzeczowych zasadniczą pozycję Skarbu Państwa jako właściciela, sprawującego samoistne posiadanie przedmiotowej nieruchomości. Podlegając stale kontroli właściciela, (…) nie mogło ani w zakresie działań faktycznych (corpus), ani stanu woli (animus) działać w sposób odpowiadający pojęciu posiadania samoistnego. Wobec tego Skarb Państwa, jako właściciel gruntu, jest również właścicielem wzniesionej na tym gruncie hali wystawienniczej, a tym samym samoistnym posiadaczem, natomiast spółka (…) jest posiadaczem zależnym, gdyż włada halą, w zakresie wynikającym z umowy dzierżawy.

Natomiast pozwany Skarb Państwa nie wykazał żadnej z dwóch zwalniających go z odpowiedzialności okoliczności egzoneracyjnych. Wobec faktu, że przyczyną katastrofy była wadliwość konstrukcji i wykonania hali wystawienniczej, pośrednio zaś nadmierne obciążenie dachu śniegiem i lodem oraz, że wadliwe były rozwiązania elementów konstrukcyjnych, brak było podstaw do uwolnienia się od odpowiedzialności wynikającej z samoistnego posiadania budowli, która uległa zawaleniu. Zatem chodzi o co do zasady odpowiedzialność pozwanego Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta C. na podstawie art. 434 k.c.

Sąd pierwszej instancji wskazał, że zgodnie z art. 67 § 2 zdanie pierwsze k.p.c., za Skarb Państwa podejmuje czynności procesowe organ państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie, lub organ jednostki nadrzędnej. Według tego przepisu, kryterium wyboru jednostki reprezentującej Skarb Państwa ma charakter materialnoprawny. Niezależnie od ewentualnej wielości państwowych jednostek organizacyjnych, z których działalnością wiąże się dochodzone roszczenie, stroną postępowania będzie zawsze Skarb Państwa jako jeden podmiot, który zgodnie z treścią art. 33 k.c. jest osobą prawną. W każdej sprawie przeciwko Skarbowi Państwa zachodzi potrzeba ustalenia właściwej statio fisci. Treść art. 67 § 2 k.p.c. nie pozostawia wątpliwości, że za Skarb Państwa czynności procesowe musi podejmować organ państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie lub organ jednostki nadrzędnej. Obowiązkiem sądu jest w związku z tym czuwanie z urzędu nad tym, aby Skarb Państwa był reprezentowany w procesie przez właściwą państwową jednostkę organizacyjną.

Według sądu pierwszej instancji Minister Finansów nie mógł być uznany jako właściwe statio fisci Skarbu Państwa. Stosownie do art. 8 ustawy z dnia 04 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762) dział finanse publiczne obejmuje sprawy realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa z wyjątkiem spraw, które na mocy odrębnych przepisów przypisane są innym działom. Odpowiednikiem powyższej regulacji był art. 25 ustawy, który tożsame kompetencje przyznawał działowi Skarbu Państwa (Ministrowi Skarbu Państwa). W uchwale z dnia 29 czerwca 2000 r. (III CZP 19/00) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że przepis ten nie daje podstaw do wnioskowania, że Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa jest organem upoważnionym z mocy prawa do występowania w imieniu Skarbu Państwa przed sądami w imieniu innych stationes fisci i zawsze kiedy nie da się ustalić organu właściwego do prowadzenia spraw sądowych w imieniu Skarbu Państwa jest nim Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. Z jego treści wynika domniemanie kompetencji Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w zakresie ogólnych zadań tego działu i w takim jedynie zakresie można mówić o domniemaniu reprezentacji Skarbu Państwa przez tego ministra. Domniemanie to znajduje zastosowanie tylko wówczas, gdy z przepisów nie wynika, że jakiś organ administracji rządowej jest uprawniony do gospodarowania określonym składnikiem mienia Skarbu Państwa i ochrony jego interesów lub też w zakresie tych spraw uprawnionych do reprezentowania Skarbu Państwa.

Według Sądu Okręgowego, w sprawie nie zachodziły okoliczności uprawniające do rozszerzenia odpowiedzialności również na Ministra Finansów jako ministra, któremu ustawa przyznaje tożsame uprawnienia jak Ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa. Uprawnienie do zarządzania i gospodarowania przedmiotową nieruchomością wynikało z praw właścicielskich, a posiadanie hali miało charakter samoistny. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 121) (u.g.n.) statuuje ogólną zasadę, zgodnie z którą prawa i obowiązki reprezentowania Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami powierzone zostały starostom, a w przypadku miast na prawach powiatu – prezydentom tych miast (art. 11 u.g.n.) – co znajduje również zastosowanie w niniejszej sprawie. Natomiast „sprawy gospodarowania nieruchomościami” powierzone m. in. prezydentom są rozumiane w sposób szeroki, przy czym nie budzi wątpliwości, że do takich spraw zaliczyć należy kwestię prawa własności do nieruchomości oraz zawarcie umowy dzierżawy.

Z powyższych przepisów Sąd Okręgowy przyjął, że jako statio fisci po stronie Skarbu Państwa należy oznaczyć Prezydenta miasta C. Nie było tym samym podstaw do oznaczenia po stronie pozwanej Ministra Finansów. Ponadto Sąd Okręgowy zauważył też, że strona pozwana tę jednostkę organizacyjną wskazywała jako właściwą do reprezentowania Skarbu Państwa.

Dodatkowo sąd pierwszej instancji wskazał, że w sentencji wyroku nie znalazł się punkt oddalający powództwo w stosunku do Skarbu Państwa – Ministra Finansów, gdyż takie rozstrzygnięcie stanowiłoby o dwoistości wydanego orzeczenia, tj. uwzględniającego powództwo i jednocześnie oddalającego w stosunku do jednego podmiotu jakim jest Skarb Państwa.

W takiej sytuacji, podstawy nieuwzględnienia jednego z podmiotów winny zostać podane w uzasadnieniu końcowego rozstrzygnięcia. W tym zakresie sąd powołał orzeczenia Sądu Najwyższego: z dnia 29 lipca 1970 r., II CR 301/70, OSNCP 1971, nr 3, poz. 55; z dnia 28 stycznia 1970 r., II CR 445/68, OSNCP 1970, nr 10, poz. 190.

Odpowiedzialność Skarbu Państwa – Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wynika z niedopełnienia obowiązków przez PINB wynikających z ustawy. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji rządowej, który na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) wykonuje zadania nadzoru budowlanego. Przepis art. 86 ust. 1 i ust. 3 ustawy prawo budowlane stanowi, że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany przez starostę i wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Działa on w ramach własnych ustawowych kompetencji oraz w imieniu własnym. Zadania i kompetencje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego nie stanowią przy tym zadań powiatu. Odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody wynikające z wykonywania zadań zastrzeżonych dla powiatowego inspektora nadzoru budowlanego ponosi Skarb Państwa, ponieważ powiatowy inspektor nadzoru budowlanego działa w strukturze administracji rządowej (Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 marca 2015 roku, V CSK 304/14). To zatem Skarb Państwa odpowiadać winien w niniejszej sprawie za działania (i zaniechania) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Odpowiedzialność pozwanego Skarbu Państwa – Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynika z przepisów dotyczących odpowiedzialności państwa, państwowych osób prawnych, jak i jednostek samorządu terytorialnego tj. art. 417 § 1 k.c., który wskazuje, że za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Cytowana regulacja przewiduje odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, zdefiniowanym jako „niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej”. Stanowi więc on ogólną podstawę odpowiedzialności władz publicznych za ich władcze działania. Dla określenia odpowiedzialności odszkodowawczej władz publicznych, obok zdarzenia sprawczego, konieczne jest ustalenie pozostałych przesłanek odpowiedzialności deliktowej, a więc szkody i związku przyczynowego. Przepis art. 417 k.c. nie zawiera w tej kwestii żadnej regulacji, a tym samym znajdą zastosowanie ogólne reguły dotyczące kompensaty szkody w mieniu (majątkowej) i na osobie (majątkowej i niemajątkowej) oraz koncepcji związku przyczynowego (ujęte w szczególności w art. 361 k.c.). Do stwierdzenia przyjęcia odpowiedzialności na zasadzie art. 417 k.c., konieczne jest łączne wystąpienie następujących przesłanek: działanie niezgodne z prawem lub zaniechanie sprawcy szkody przy wykonywaniu władzy publicznej, z którym ustawa, a także przyjęte zasady, wiążą obowiązek odszkodowawczy; powstanie szkody oraz związek przyczynowy pomiędzy szkodą, a działaniem niezgodnie z prawem lub zaniechaniem sprawcy (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 8 stycznia 2002 r., I CKN 581/99, OSNC 2002 r., nr 10, poz. 128 i z dnia 26 kwietnia 2006 r., V CSK 195/05, MoP 2006 r., nr 10, s. 513). Odpowiedzialność Skarbu Państwa na podstawie art. 417 k.c. oparta jest na zasadzie niezgodności z prawem, co oznacza, że poszkodowany nie musi wykazywać, iż działanie lub zaniechanie, które stanowiło przyczynę szkody, było zawinione.

Obowiązki PINB wynikających z ustawy – prawo budowlane. Do podstawowych obowiązków organów nadzoru budowlanego, w tym również Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należały i w dalszym ciągu należą: nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności: warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych; zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 81 ust. 1 pkt. 1 lit. b i c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –prawo budowlane). Ponadto, organy nadzoru budowlanego przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego mogły dokonywać czynności kontrolnych (art. 84 ust. 4 prawo budowlane). Z przepisów prawa budowlanego wynika również, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Z kolei organ nadzoru budowlanego w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części (art. 62 ust. 1 i 3 prawa budowlanego). W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany: jest w nieodpowiednim stanie technicznym albo powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia albo jest użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem bądź w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, środowisku lub bezpieczeństwu mienia – właściwy organ wydaje decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości (art. 66 prawo budowlane – stan prawny aktualny do 10 lipca 2003 r., tj. w czasie powzięcia wiadomości o nieprawidłowościach związanych z konstrukcją hali). W razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem, organ nadzoru budowlanego był obowiązany nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu oględzin, właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania (art. 68 pkt 1 prawo budowlane).

Sąd Okręgowy podkreślił, że kluczowe dla ustalenia odpowiedzialności pozwanego ma prawomocne rozstrzygnięcie sądu karnego w sprawie dotyczącej M. K., która pełniła funkcję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w C. w okresie bezpośrednio przed katastrofą, a także w czasie, gdy wobec hali zgłaszane były nieprawidłowości związane z jej konstrukcją i bezpieczeństwem. Z tych względów powołując art. 11 k.p.c., sąd ten wskazał, że istota związania sądu cywilnego skazującym wyrokiem karnym wyraża się w tym, że w skład podstawy faktycznej rozstrzygnięcia sądu cywilnego wchodzi: czyn opisany w sentencji karnego wyroku skazującego, a sąd cywilny jest wówczas pozbawiony możliwości dokonywania ustaleń w tym zakresie. Ustalenia zawarte w wydanym w postępowaniu karnym prawomocnym wyroku skazującym za popełnienie przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym co do faktu popełnienia przestępstwa. Nie są przy tym wiążące w postępowaniu cywilnym wszystkie ustalenia faktyczne, których dokonał sąd w wyroku karnym.

W postępowaniu cywilnym możliwe jest dokonanie dodatkowych ustaleń, istotnych z punktu widzenia przesłanek odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody, które nie były istotne dla określenia znamion przestępstwa i podstaw odpowiedzialności karnej, powołując w tym zakresie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2017 r. (I CSK 614/16).

Według sądu pierwszej instancji, zaniechania Skarbu Państwa – Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego naruszały obowiązujące wówczas przepisy prawa. Natomiast ustalenia sądu karnego, którymi sąd jest związany, nie pozostawiają wątpliwości, że PINB po uzyskaniu informacji ze straży pożarnej o uszkodzeniu elementu konstrukcyjnego oraz zagrożeniu katastrofą budowlaną, a także o nieodpowiednim stanie technicznym zagrażającym zdrowiu i życiu ludzi, nie przeprowadził z urzędu postępowania administracyjnego, którego obowiązek został nałożony na organ przepisami ustawy (art. 84 ust 4 oraz art. 81 1 ust 1 pkt 1 prawo budowalne). Ponadto, PINB nie dokonał czynności kontrolnych mających na celu ustalenie, czy obiekt ten znajduje się w odpowiednim stanie technicznym i czy spełnia warunki bezpieczeństwa ludzi i mienia, co w konsekwencji prowadziło do naruszenia art. 62 ust. 3 prawa budowlanego, przewidującego obowiązek przeprowadzenia kontroli i możliwość zażądania stosownej ekspertyzy. Następnie PINB nie wydał również decyzji nakazującej usunięcie nieprawidłowości i nie stwierdził potrzeby opróżnienia budynku oraz nakazania w drodze decyzji wyłączenia pawilonu z użytkowania, co z kolei stanowiło niedopełnienie obowiązków wynikających z art. 68 ust. 1 prawo budowlane.

Po otrzymaniu informacji od (…) w sprawie dokonania oceny, czy stan obiektu zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia, a także po powzięciu wiedzy o treści pisma z dnia 15 października 2002 r., PINB nie przeprowadził odpowiedniego postępowania, nie dokonał merytorycznej kontroli i oceny przedłożonych dokumentów, nie sprawdził także zakresu zleconej po awarii hali ekspertyzy. Nie ustalił również zakresu poczynionych napraw, a także nie ustalił, że z ww. ekspertyzy wynikało niespełnienie wymagań przez złącza spawane. Ponadto, nie wyjaśnił okoliczności wydania nakazu monitorowania stanu zaśnieżenia dachu, a w konsekwencji nie dokonał w sposób właściwy kontroli czy obiekt znajduje się we właściwym stanie technicznym, co naruszało art. 62 ust. 3 prawo budowlane. Następczo, PINB nie wydał decyzji nakazującej usunięcie nieprawidłowości i nie stwierdził potrzeby opróżnienia budynku. Powyższe zaniechania doprowadziły do nieustalenia, że pawilon nie spełniał warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia przyjętych w rozwiązaniach projektowych, a także że został zaprojektowany w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przedmiotem oceny była kwestia, czy te zaniechania pozostają w adekwatnym związku przyczynowym ze szkodą, w postaci znacznego pogorszenia sytuacji po śmierci osób bliskich członków grupy w niniejszym postępowaniu, wywołaną katastrofą budowlaną z 28 stycznia 2006 r. W tym zakresie sąd pierwszej instancji wskazał, że przypadku stwierdzenia, że przy wykonywaniu władzy publicznej dopuszczono się działań lub zaniechań bezprawnych, odpowiedzialność Skarbu Państwa ogranicza się jedynie do tych następstw, które pozostają z nimi w związku przyczynowym i które jednocześnie można uznać za normalne, rozsądnie przewidywalne konsekwencje przedmiotowego działania lub zaniechania. Według sądu, zaniechania PINB ustalone również w procesie karnym, zakończonym prawomocnym skazującym wyrokiem, miały charakter ciągły, a ich zakres czasowy został precyzyjnie określony tj. od 4 stycznia 2002 r. aż do dnia katastrofy, tj. 28 stycznia 2006 r. PINB miał narzędzia i uprawnienia przewidziane w przepisach ustawy prawo budowlane, a przede wszystkim obowiązek skorzystania z nich, co pozwoliłoby już w 2002 r. na podjęcie działań zmierzających w pierwszej kolejności do opróżnienia budynku, a następczo – bądź do prawidłowej naprawy konstrukcji obiektu, bądź do jego zamknięcia i finalnej rozbiórki ze względów bezpieczeństwa. Przy takim biegu wydarzeń, będących następstwem działań podjętych przez PINB zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do wystawy w dniu 28 stycznia 2006 r. w ogóle by nie doszło albo odbyłaby się ona w innej lokalizacji bądź w hali wystawowej nr (…), tyle że po dokonaniu prac budowlanych niezbędnych do usunięcia wad konstrukcyjnych i skutkujących zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Niezasadne, według sądu pierwszej instancji, było oznaczenie właściwej jednostki Skarbu Państwa jako Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB), gdyż opisane zaniechania dotyczące niniejszego sporu wprost dotyczyły PINB. To ten organ nie podjął działań, których obowiązek wykonania wynikał z przepisów ustawy prawo budowlane. Brak jest przy tym podstaw, by odpowiedzialność cywilną za zawalenie się hali wystawowej przypisać GINB. Podmiot ten nie odpowiada za działania i zaniechania PINB, gdyż działa samodzielnie, a co za tym idzie, na własny rachunek i ponosi ewentualną odpowiedzialność również samodzielnie. Zadania powierzone GINB wskazane w art. 88a ust. 1 prawo budowlane, również nie mogły stanowić o przypisaniu odpowiedzialności temu organowi Skarbu Państwa. Kontrola, o której mowa w tym przepisie, przy jednoczesnej samodzielności obowiązków ciążących na PINB i wynikających z omawianej ustawy, nie daje podstaw do ustalenia takiej zależności pomiędzy tymi organami, która uzasadniałyby odpowiedzialność GINB za działania lub zaniechania PINB.

Rozstrzygnięcie w zakresie kosztów procesu wynika z zasady odpowiedzialności za wynik procesu określonej, na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. Szczegółowe wyliczenie kosztów zostało pozostawione referendarzowi sądowemu, na podstawie art. 108 § 1 k.p.c. Określono przy tym potrójną stawkę minimalną wynagrodzenia dla pełnomocnika reprezentującego grupę. Podstawę rozstrzygnięcia w tym zakresie stanowi m. in. przepis § 2 ust 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 261), który przewiduje możliwość podwyższenia stawki minimalnej maksymalnie do sześciokrotności stawki, przy zastosowaniu art. 109 § 2 k.p.c. Sąd Okręgowy wskazał, że wysokość stawek minimalnych należnych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego została przez ustawodawcę określona w rozdziale 2 przywołanego wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Uwzględniając zatem racjonalność działań ustawodawcy, przyjąć należy, że wysokość tych stawek została ustalona także w oparciu o wszelkie okoliczności charakterystyczne dla danego typu spraw. Tym samym w stawkach minimalnych odzwierciedlona została swoista wycena koniecznego nakładu pracy pełnomocnika związana ze specyfiką określonego rodzaju postępowań. Jednocześnie ustawodawca pozostawił sądom orzekającym możliwość ingerencji w wysokość przyznanych kosztów oraz uwzględnienia indywidualnych i nadzwyczajnych dla danej sprawy okoliczności, które pojawiając się zwiększają nakład pracy niezbędnej do prawidłowej realizacji obowiązków profesjonalnego pomocnika procesowego. Rozstrzygając zatem o zgłoszonym przez pełnomocnika powodów wniosku o przyznanie sześciokrotności stawki minimalnej określonej w odpowiednim Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości i ustalając ją ostatecznie w wysokości trzykrotności stawki, sąd miał na uwadze fakt, że określone wysokości stawek nie są przypadkowe, a nadto kierował się następującymi okolicznościami (podobnie SN w postanowieniu z 24 października 2012 r., sygn. III CZ 57/12). Sąd Okręgowy odnosząc się do argumentacji dotyczącej udziału pełnomocnika w sprawach karnych, które ostatecznie miały wpływ na końcowe rozstrzygnięcie w przedmiotowym postępowaniu uznał, że okoliczność nie mogła stanowić podstawy do podwyższenia przyznanej stawki minimalnej. Nie negując w żaden sposób nakładu pracy poczynionego przez pełnomocnika na potrzeby innych postępowań, sąd pierwszej instancji stwierdził, że ten rodzaj pracy winien zostać ewentualnie uwzględniony w orzeczeniu o kosztach zastępstwa procesowego w sprawie karnej, a nie w sprawie prowadzonej przed Sądem Okręgowym. Odmienne stanowisko mogłoby przede wszystkim doprowadzić do ponownego orzeczenia o kosztach w odniesieniu do tych samych czynności procesowych. Wskazał też, że ustawodawca wyraźnie odróżnił w omawianym rozporządzeniu stawki minimalne w sprawach cywilnych i w sprawach karnych. Oceny tej nie zmienia okoliczność, że w istocie treść prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie przeciwko osobom odpowiedzialnym za spowodowanie katastrofy budowlanej w dniu 28 stycznia 2006 r. miała bezpośredni wpływ na końcowy wynik w sprawie prowadzonej przed Sądem Okręgowym. Sama jednak zależność pomiędzy prawomocnym orzeczeniem w sprawie karnej, a wyrokiem w sprawie cywilnej nie jest niczym wyjątkowym i wynika wprost z art. 11 k.p.c. Gdyby ustawodawca chciał powiązać oba te postępowania również w zakresie kosztów zastępstwa procesowego, dokonałby tego w przepisach rozporządzenia lub przepisach k.p.c. Ponadto Sąd pierwszej instancji wskazał na specyfikę postępowania prowadzonego przeciwko Skarbowi Państwa. Niezależnie od ilości wskazywanych przez strony właściwych państwowych jednostek organizacyjnych, po stronie pozwanej pozostaje zawsze jeden podmiot, reprezentowany w zależności od charakteru roszczenia przez różnych statio fisci. Wpływa to również na aspekt praktyczny dochodzenia roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa, który za każdym razem dysponuje i ewentualnie odpowiada jednym budżetem. W konsekwencji prowadzenie procesu przeciwko Skarbowi Państwa oznacza, że przy zgłoszeniu wielości roszczeń, w stosunku do różnych jednostek organizacyjnych, uwzględnienie choćby jednego z nich w praktyce oznacza wygranie procesu w całości. Taki wyrok, po uzyskaniu prawomocności zyskuje charakter tytułu wykonawczego, na podstawie którego wierzyciel może się zaspokoić w takim samym stopniu jakby powództwo zostało uwzględnione co do każdego ze statio fisci. Okoliczność ta miała kluczowe znaczenie przy obciążaniu pozwanego kosztami procesu w całości. Sąd Okręgowy podkreślił, że strona powodowa od początku trwania procesu wskazywała na odpowiedzialność dwóch jednostek organizacyjnych, a roszczenie w stosunku do każdego z nich oparte było na odmiennych podstawach prawnych. Oznaczało to konieczność prowadzenia postępowania dowodowego oraz analizy prawnej w sposób dwutorowy, co wobec ugruntowanego orzecznictwa w zakresie odpowiedzialności Skarbu Państwa jako posiadacza samoistnego gruntu, na którym doszło do zawalenia się budowli (tak orzeczenia sądów w Katowicach, powoływane przy tym w toku procesu przez stronę powodową) nie było konieczne, a wystarczające było powołanie się jedynie na jedną z podstaw odpowiedzialności cywilnej. Prowadzenie zatem postępowania, którego ramy i kierunek wyznacza strona powodowa, w stosunku do kilku organów Skarbu Państwa prowadziło do zwiększenia nakładu pracy, który w okolicznościach niniejszej sprawy nie był niezbędny do obrony praw przysługujących powodom. Z uwagi również na okoliczność wydania w podobnych sprawach wyroków przez Sąd Okręgowy i Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawach cywilnych, jak i sprawie karnej, nie sposób uznać, by zgromadzenie materiału dowodowego wymagało szczególnie dużego nakładu czasu pracy. Świadczy o tym chociażby posiłkowanie się w niniejszym postępowaniu dowodem z opinii biegłych przeprowadzonych w innej sprawie dot. zawalenia hali nr 1. Ponadto, przedmiotem rozpoznania przez Sąd Okręgowy nie były wszystkie okoliczności związane z przebiegiem tej katastrofy, a jedynie ich wycinek, który był wystarczający do przypisania odpowiedzialności pozwanemu. Również gromadzenie całej dokumentacji dotyczącej przebiegu katastrofy, a także uchybień PINB wobec przedmiotu niniejszej sprawy, nie sposób było uznać za czynności stanowiące niezbędny nakład pracy pełnomocnika. Jednocześnie zauważyć należy, że umiejętne gromadzenie materiału dowodowego, nawet przy jego złożoności, nie może prowadzić do zwiększenia stawki należnej z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Czynności te dotyczą każdego rodzaju postępowań i zostały uwzględnione przez ustawodawcę przy ustalaniu stawek minimalnych.

Miarkując wysokość przyznanego wynagrodzenia z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, Sąd Okręgowy wskazał, że powództwo nie zostało uwzględnione w stosunku do żadnej z jednostek organizacyjnych wskazywanych przez stronę powodową (Ministra Finansów oraz GINB), a sąd orzekł o odpowiedzialność za skutki katastrofy w stosunku do PINB oraz Prezydenta Miasta C. Tym samym stanowisko procesowe prezentowane w toku postępowania było uzasadnione jedynie w zakresie oznaczenia Skarbu Państwa jako strony pozwanej, a ustalając właściwe statio fisci sąd działał w głównej mierze z urzędu, co również należało brać pod uwagę przy orzeczeniu w przedmiocie kosztów zastępstwa procesowego.

Ponadto sąd pierwszej instancji uznał, że okoliczności niniejszej sprawy uzasadniają jednak zwiększenie stawki minimalnej wynagrodzenia pełnomocnika powodów, natomiast nie w takim wymiarze w jakim zostało to zgłoszone we wniosku z 15 stycznia 2018 r. W ramach prowadzonego postępowania została wyklarowana linia orzecznicza w zakresie dopuszczalności dochodzenia w postępowaniu grupowym roszczeń o ustalenie odpowiedzialności za szkodę (krzywdę) bez konieczności ustalania indywidualnych okoliczności dla każdej z osób wchodzących w skład grupy. Sąd miał również na uwadze specyfikę prowadzenia postępowania w postępowaniu grupowym, wymagającą szczególnego nakładu pracy, skoordynowania czynności związanych z kontaktem z członkami grupy, a przede wszystkim uzyskaniem stosownych oświadczeń. Sąd pierwszej instancji uwzględnił również czynności, które pełnomocnik poczynił w kierunku ugodowego zakończenia sporu, w tym przede wszystkim wszczęcie spraw o zawezwanie do prób ugodowych. Powyższe działania zostały uwzględnione jako wprost wynikające z treści art. 109 § 2 k.p.c., przy czym ich wpływ na wysokość kosztów nie był na tyle istotny jak wskazywała na to strona powodowa. Kierowanie pism w sprawie polubownego załatwienia sporu do tak wielu podmiotów wynikało z nieumiejętności ustalenia właściwego organu odpowiedzialnego za skutki katastrofy, a także braku lub odmownych odpowiedzi w sprawie zawarcia ugody, co nie może usprawiedliwiać zwiększenia kosztów z uwagi na szeroki zakres czynności podjętych celem polubownego zakończenia sporu.

Apelację od powyższego wyroku wniosła strona pozwana. Wyrok ten zaskarżyła w całości podnosząc zarzuty dotyczące naruszenia przepisów prawa procesowego oraz materialnego, tj.:

a) 233 § 1 w związku z art. 278 § 1 k.p.c. i art. 11 k.p.c. w związku z art. 24 ust. 1 u.d.p.g.- przez przyjęcie, że art. 11 k.p.c. pozwala sądowi na zaniechanie dokonania wszechstronnej oceny dowodów przeprowadzonych w procesie cywilnym i zaniechanie zbadania okoliczności faktycznych objętych wyrokiem karnym, czy poczynienia ustaleń istotnych z punktu widzenia przesłanek odpowiedzialności cywilnej pozwanego niebędącego oskarżonym w procesie karnym, chociaż opinia biegłych Politechniki Krakowskiej powołanych w sprawie cywilnej, którzy wydawali opinię także w sprawie karnej, wyklucza określenie wymaganej, właściwej w tamtych okolicznościach reakcji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej także: PINB) w związku z faksem Państwowej Straży Pożarnej w 2002 r. (czy też w ramach naprawy po awarii z 2002 r. w sposób pozwalający zapobiec katastrofie w (…) r.);

b) 199 § 1 pkt 2) k.p.c. w związku z art. 365 § 1 k.p.c. i art. 366 k.p.c. w związku z art. 24 ust. 1 u.d.p.g. oraz art. 2 ust. 3 u.d.p.g. w związku z art. 446 § 3 k.c. przez przyjęcie, że członkowi grupy F. O. przysługuje przeciwko Skarbowi Państwa roszczenie o odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej wskutek śmierci syna G. O., o którym prawomocnie już rozstrzygnięto w sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 listopada 2012 r. sygn. akt I ACa 699/12;

c) 6 § 2, art. 11 ust. 2 pkt 3 i ust. 5 oraz art. 12 i art. 17 ust. 4 u.d.p.g., że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność względem członków grupy W. S. i E. S., chociaż osoby te nie złożyły reprezentantowi grupy w terminie oświadczenia o przystąpieniu do grupy;

d) 417 § 1 k.c. w związku z art. 4 pkt 1 ust. 11 oraz art. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez przyjęcie, że Skarb Państwa odpowiada za działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, chociaż ten jest pracownikiem samorządowym;

e) 2 ust. 3 u.d.p.g. w związku z art. 446 § 3 k.c. i art. 417 § 1 k.c. przez ustalenie odpowiedzialności Skarbu Państwa „w związku z zawaleniem się hali wystawowej nr (…) w C. w dniu 28 stycznia 2006 r. (…) z tytułu roszczeń o odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej wskutek śmierci najbliższych członków rodziny”, chociaż sąd nie poczynił jakichkolwiek ustaleń faktycznych, czy też ocen prawnych pozwalających przyjąć, że śmierć wskazanych członków rodziny spowodowała znaczne pogorszenie sytuacji życiowej każdego z członków grupy wymienionych w pkt I wyroku, a zatem że stanowi okoliczność wspólną dla każdego z członków grupy;

f) 417 § 1 k.c. w związku z art. 361 § 1 k.c. przez uznanie, że zaniechanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w C. w 2002 r. i 2003 r. doprowadziło do zawalenia hali nr (…) w 28 stycznia 2006 r.;

g) 98 § 1-4 k.p.c. w związku z art. 99 k.p.c., art. 109 § 1-2 k.p.c. przez zaniechanie wskazania, czy wysokość kosztów procesu obciążających pozwanego stanowi spis kosztów, czy też normy przepisane oraz przez przyjęcie, że na każdym dotychczasowym etapie postępowania stronie powodowej należy się zwrot kosztów procesu obejmujący wynagrodzenie pełnomocnika reprezentanta grupy w wysokości trzykrotności stawki minimalnej.

Pozwany wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku co do roszczeń F. O., W. S. i E. S. i odrzucenie pozwu w tym zakresie, a w pozostałym zakresie zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powoda Z. P. działającej jako reprezentant grupy na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej kosztów procesu obejmujących koszty zastępstwa przed sądem pierwszej instancji, w postępowaniu zażaleniowym oraz przed Sądem Najwyższym według norm prawem przepisanych. Ponadto pozwany domagał się zasądzenia od Z. P. działającej jako reprezentant grupy na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej kosztów procesu za postępowanie apelacyjne według norm prawem przepisanych.

Strona powodowa w piśmie procesowym z dnia 27 lipca 2018 r. wniosła o oddalenie apelacji i zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania w postępowaniu apelacyjnym, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego na poziomie trzykrotności stawki minimalnej określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja jest niezasadna. Sąd Apelacyjny podziela w całości ustalenia faktyczne poczynione przez sąd pierwszej instancji, które nie naruszają zasad określonych w 233 § 1 k.p.c., czyniąc je podstawą własnego rozstrzygnięcia. Prawidłowa jest także ocena prawna wyrażona w zaskarżonym wyroku.

Pozwany w wywiedzionej apelacji akcentując zdanie drugie art. 11 k.p.c. zarzuca Sądowi Okręgowemu naruszenie art. 233 § 1 w związku z art. 278 § 1 k.p.c. i art. 11 k.p.c. w związku z art. 24 ust. 1 u.d.p.g. przez przyjęcie, że art. 11 k.p.c. pozwalał sądowi na: brak dokonania oceny dowodów przeprowadzonych w procesie cywilnym, brak zbadania okoliczności faktycznych objętych wyrokiem karnym, poczynienia ustaleń przesłanek odpowiedzialności cywilnej pozwanego niebędącego oskarżonym w procesie karnym, chociaż opinia biegłych Politechniki Krakowskiej powołanych w sprawie cywilnej, którzy wydawali opinię także w sprawie karnej, wyklucza określenie wymaganej, właściwej w tamtych okolicznościach reakcji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w związku z faksem Państwowej Straży Pożarnej w 2002 r., czy też w ramach naprawy po awarii z 2002 r. w sposób pozwalający zapobiec katastrofie w 2006 r.

Z zarzutem tym nie sposób się zgodzić. Głównym celem normy art. 11 k.p.c. jest uniknięcie konieczności prowadzenia postępowania dowodowego w dwóch odrębnych postępowaniach sądowych w celu ustalenia tych samych faktów, a w konsekwencji możliwości wydania sprzecznych rozstrzygnięć w sprawach karnych i cywilnych na podstawie tych samych faktów (jedność jurysdykcji karnej i cywilnej). Istota mocy wiążącej wyroków karnych wyrażona w art. 11 k.p.c. oznacza, że sąd rozpoznający sprawę cywilną musi przyjąć, że skazany popełnił przestępstwo przypisane mu wyrokiem karnym (tak: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 1977 r., IV PR 63/11). Orzecznictwo Sądu Najwyższego na tle tego przepisu akcentuje, że do obalenia tych ustaleń może dojść tylko przez wzruszenie prawomocnego wyroku karnego za pomocą nadzwyczajnych środków zaskarżenia (tak: uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2009 r., II CSK 484/08, OSNC 2009, Nr D, poz. 104). Zatem dopóki prawomocny skazujący wyrok karny nie zostanie wzruszony w drodze nadzwyczajnych środków odwoławczych (skargi kasacyjnej, wznowienia postępowania), póty sąd cywilny związany jest ustaleniami sądu karnego (art. 11 k.p.c.), gdyż sam nie jest uprawniony do badania zasadności skazania (tak: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 listopada 1970 r., I PR 78/70). Również w doktrynie podkreśla się, że okoliczności te nie mogą być przedmiotem postępowania dowodowego, zaś ustalenia co do popełnienia przestępstwa wyłączają możliwość dowodzenia okoliczności sprzecznych z tymi, które ustalił sąd karny. Zwraca się także uwagę na potrzebę zapobieżenia przeciwdziałania rozbieżnościom między wyrokami karnymi a orzeczeniami cywilnymi, jeżeli ten sam czyn rodzi odpowiedzialność zarówno na gruncie prawa karnego i cywilnego (tak: komentarz do art. 11 k.p.c. pod red. T. I. red Piasecki 2016 r., wyd. 7, komentarz do art. 11 k.p.c., Marszałkowska-Krześ 2018, wydanie 23, Legalis).

Podzielając powołane poglądy orzecznictwa i doktryny, zdaniem Sądu Apelacyjnego opinia biegłego (…), na którą strona pozwana powołuje się w apelacji, z uwagi na treść art. 11 k.p.c., nie może skutkować zmianą zaskarżonego wyroku w oczekiwanym przez skarżącego zakresie. Wyrok skazujący M. K. pełniącą obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie został wzruszony, także przez Sąd Najwyższy za pomocą nadzwyczajnych środków zaskarżenia, w tym przypadku kasacji (k. 2840-2841). W zaskarżonym wyroku sąd pierwszej instancji wskazał, że art. 417 k.c. jest podstawą prawną odpowiedzialności Skarbu Państwa. Ponadto określił na czym polegało działanie niezgodne z prawem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wskazując na poszczególne przepisy prawa budowlanego (str. 12-14 uzasadnienia) oraz powołał prawomocny wyrok wydany w postępowaniu karnym przeciwko M. K., która pełniła funkcję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w C. w okresie bezpośrednio przed katastrofą, a także w czasie, gdy były zgłaszane nieprawidłowości związane z konstrukcją hali i brakiem jej bezpieczeństwa. Sąd cywilny związany jest ustaleniami dokonanymi przez sąd karny także co do czasu popełnienia przestępstwa, która to okoliczność obok znamion czynu, miejsca i sytuacji, w jakiej czyn został popełniony należy do elementów składowych przypisanego pozwanym czynu przestępnego (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 lipca 1972 r. (I PR 343/71). Niezasadne są zatem zarzuty apelacji zmierzające do wykazania, że M. K. pełniąc funkcję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w C. w okresie od 4 stycznia 2002 r. do 28 stycznia 2006 r. nie popełniła czynu opisanego w wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Katowicach z dnia 17 czerwca 2016 r., sygn. XVI K 133/08. Ustalenia takie byłyby sprzeczne z art. 11 k.p.c., zaś mocy wiążącej wyroku skazującego wydanego w postępowaniu karnym z dnia 17 czerwca 2016 r., sygn. XVI K 133/08, ani też okoliczności ujętych w opisie czynu, za który została skazana M. K., nie mogą podważyć zeznania świadków: I. Ś., czy też M. K. Podkreślić należy, że opis czynu, za jaki została skazana M. K. (nie jako osoba fizyczna ale przecież będąca funkcjonariuszem publicznym) pełniąca funkcję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w C. określa znamiona czynu zabronionego, czas i miejsca popełniania przestępstwa, ale także o sytuacji, w jakiej czyn został popełniony. Te okoliczności zostały prawidłowo podniesione przez Sąd Okręgowy w zaskarżonym wyroku.

Niezasadny jest także zarzut dotyczący naruszenia art. 199 § 1 pkt 2) k.p.c. w związku z art. 365 § 1 k.p.c. i art. 366 k.p.c. w związku z art. 24 ust. 1 u.d.p.g. oraz art. 2 ust. 3 u.d.p.g. w związku z art. 446 § 3 k.c. przez przyjęcie, że członkowi grupy F. O. przysługuje przeciwko Skarbowi Państwa roszczenie o odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej wskutek śmierci syna G. O., o którym prawomocnie już rozstrzygnięto w sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 listopada 2012 r. sygn. akt I ACa 699/12.

Z akt sprawy wynika, że w toku postępowania Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 28 września 2016 r. wydanym w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2016 r. (k.1062-1068) w przedmiocie odrzucenia pozwu wobec F. O., zmienił to postanowienie i odmówił odrzucenia pozwu w tej części (k.1113-1119) wskazując, że kwestia zakresu roszczeń F. O. będzie przedmiotem ustaleń w postępowaniu indywidualnym, któremu ma służyć żądanie ustalenia odpowiedzialności pozwanego na podstawie art. 2 ust. 3 u.d.p.g. Ponadto Sąd Apelacyjny, mając na uwadze treść pisma powódki z dnia 22 września 2016 r., z którego wynika, że wskazała na zamiar dochodzenia „dalej idących roszczeń” uznał, że brak jest podstaw do przyjęcia, że ustalenie odpowiedzialności w sprawie niniejszej będzie służyło do dochodzenia przez tę powódkę tych samych roszczeń, które były już przedmiotem oceny w zakończonej już sprawie. Ponadto Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu tego postanowienia zwracał uwagę na brak tożsamości roszczeń powódki F. O. w sprawie niniejszej oraz w sprawie prawomocnie zakończonej, w której F. O. nie występowała przeciwko Skarbowi Państwa z żądaniem wywodzonym z art. 434 k.c. Nie zachodzi więc ani tożsamość podstawy prawnej ani też faktycznej roszczenia. Po wydaniu postanowienia z dnia 28 września 2016 r., Sąd Okręgowy był związany oceną prawną wyrażoną przez ten sąd, co także jest wiążące przy rozpoznaniu apelacji. Dodatkowo wskazać trzeba, że kwestia kolejnego wniesienia pozwu w indywidualnej sprawie przez F. O. będzie przedmiotem oceny przez inny sąd. Brak jest podstawy do uznania, że w niniejszej sprawie następuje tożsamość roszczeń. Do akt sprawy została złożona kserokopia odpisu wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 listopada 2012 r. (sygn. akt I ACa 699/12) oddalającego apelację F. O. od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 12 czerwca 2012 r., II C 144/09 w sprawie o zapłatę (k.1031-1054). W postępowaniu tym, została przyjęta odpowiedzialność Skarbu Państwa – Prezydenta miasta C., na podstawie art. 434 k.c. ale nie została przyjęta odpowiedzialność Skarbu Państwa, na podstawie art. 417 § 1 k.c. (k.1031-1054). Zgodnie z ugruntowanym w orzecznictwie Sądu Najwyższego poglądem, tożsamość przedmiotu uprzedniego orzeczenia oraz kolejnego powództwa, wykluczająca możliwość jego merytorycznej oceny i uzasadniająca odrzucenie pozwu na podstawie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. w zw. z art. 366 k.p.c. zachodzi w przypadku jednakowej podstawy faktycznej i prawnej rozstrzygnięcia zapadłego wcześniej między tymi samymi stronami oraz ponownego żądania powoda, przy czym przesłanki te muszą wystąpić kumulatywnie (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2017 r. II CSK 683/16 i judytakty tam powołane).

Niezasadne są także zarzuty podniesione w apelacji dotyczące odpowiedzialności Skarbu Państwa względem członków grupy w zakresie oświadczeń o przystąpieniu złożonych przez V. S. i E. S.. Apelujący wywodzi, że osoby te nie złożyły reprezentantowi grupy w terminie oświadczenia o przystąpieniu do grupy, zaś Sąd Okręgowy w tym zakresie dokonał błędnych ustaleń. Odnosząc się do tego zarzutu wskazać należy, że również kwestia dotycząca daty złożenia oświadczenia przez V. S. i E. S. została oceniona przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, który rozpoznawał zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 20 czerwca 2016 r. Sąd Apelacyjny w składzie obecnym tę ocenę podziela. Niewątpliwie złożenie oświadczenia przez przystępującego do grupy jest działaniem podejmowanym w celu wywołania określonego skutku procesowego, a skutek ten występuje, gdy następuje przedstawienie sądowi wykazu osób, które przystąpiły do grupy (art. 12 zdanie 2 u.d.p.g.). Dopuszczalne było uzupełnienie podpisu pod oświadczeniami dotyczącymi V. S. i E. S., co w sprawie uczyniono przed złożeniem wykazu przystępujących do grupy. Z akt wynika, że V. S. i E. S. złożyły oświadczenie o przystąpieniu do grupy w dniu 28 stycznia 2016 r. (k.1010-1018), zaś ich pełnomocnik wraz z pismem datowanym na dzień 11 lutego 2016 r. złożył wykaz członków grupy (k.1019-1023) z tym, że wykazał, że V. S. i E. S. złożyły oświadczenia w dniu 28 stycznia 2016 r., co wynika z dowodów złożonych w postępowaniu zażaleniowym, a oświadczenia te zostały dołączone do akt w późniejszym terminie. Mając na uwadze datę publikacji postanowienia o publicznym wszczęciu postępowania grupowego (28 października 2015 r. – k. 795) zgodzić się należy z poglądem wyrażonym w postanowieniu Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 września 2016 r. (k.1113-1119) także, co do charakteru złożonych oświadczeń o przystąpieniu do grupy i skutkach złożenia takiego oświadczenia przez V. S. i E. S..

Niezasadny jest również zarzut dotyczący naruszenia art. 417 § 1 k.c. w związku z powołanymi przepisami ustaw o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych i prawa budowlanego w związku z art. 4 pkt 1 ust. 11 oraz art. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane przez przyjęcie, że Skarb Państwa odpowiada za działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, chociaż ten jest pracownikiem samorządowym.

Określając odpowiedzialność pozwanego trafnie został przywołany wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2015 r. (V CSK 304/14). Wyrok ten został wydany na kanwie sprawy dotyczącej zapłaty przez Skarb Państwa-Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby, która znalazła się pod gruzami budynku, Sąd Najwyższy wyraził pogląd istotny także dla niniejszej sprawy, który Sąd Apelacyjny podziela, a odnoszący się do odpowiedzialności Skarbu Państwa za działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w oparciu o przepis art. 434 k.c. i 417 k.c. Otóż, w sprawie tej sąd I instancji oddalił powództwo przeciwko Skarbowi Państwa – Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego na podstawie art. 434 k.c. i art. 417 § 1 k.c., zaś sąd II instancji oddalił apelację uznając, że Skarb Państwa nie ma biernej legitymacji procesowej, gdyż odpowiedzialność powinien ponosić powiat, a nie Skarb Państwa. Sąd ten wskazał, że w wypadku gdy źródłem zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego jest ustawa, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem wykonywanie tego zadania ponosi wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego powołując art. 33 i art. 33 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Powołał także okoliczność, że powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego jest powiatową jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych i w konsekwencji uznał, że skoro powiat otrzymuje środki finansowe z budżetu centralnego na działalność powiatowych jednostek budżetowych, to ponosi odpowiedzialności za wykonywanie przez osoby kierujące tymi jednostkami zadań publicznych, tym bardziej, że jednostki ulokowane są w strukturze powiatowej administracji zespolonej.

Z powyższą koncepcją nie zgodził się Sąd Najwyższy, który wskazał, że „źródłem wątpliwości dotyczących oznaczenia podmiotu odpowiedzialnego za szkody, jakie mogą wyniknąć z działalności powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest jego podwójne podporządkowanie z jednej strony organom rządowym a z drugiej samorządowym, wyrażające się w jego usytuowaniu organizacyjno-ustrojowym, powiązaniach budżetowych oraz w zakresie wykonywanych przez niego zadań”. Sąd Najwyższy wskazał jednoznacznie, że „zadania i kompetencje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego nie stanowią zadań powiatu, lecz zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane samodzielnie i we własnym imieniu przez ten organ. Starosta jako organ administracji samorządowej nie uzyskuje w tym zakresie jakiejkolwiek kompetencji do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych, a stworzony przez niego aparat pomocniczy stanowi jedynie zaplecze umożliwiające powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego wykonywanie ustawowych zadań. W rezultacie powiat nie ponosi na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) odpowiedzialności odszkodowawczej za ewentualne szkody wynikające z wykonywania zadań zastrzeżonych dla powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, odpowiedzialność ta ciąży natomiast na Skarbie Państwa, ponieważ powiatowy inspektor nadzoru budowlanego działa w strukturze administracji rządowej. Ponadto Sąd Najwyższy podzielił też pogląd zawarty w wyroku z dnia 9 stycznia 2013 r. (III CSK 89/12), w myśl którego „zadanie powiatu przewidziane w art. 4 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, nie polega na wykonywaniu kompetencji wymienionych w nim kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, ale na umożliwieniu i zagwarantowaniu samodzielnego ich wykonywania przez te służby”.

Dodać należy, że także we wcześniejszym orzecznictwie sądów administracyjnych wyrażany był podobny pogląd. Mianowicie, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w postanowieniach z dnia 2 lutego 2011 r. (II OW 100/10) i z dnia 6 maja 2010 r.(II CW 5/10) wskazując, że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w przeciwieństwie do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, który działa w imieniu wojewody, wykonuje powierzone mu zadania w imieniu własnym, a nie starosty. W związku z tym nie jest on organem zaliczanym do organów jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 6 k.p.a. W uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjny wskazywał, że „Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane wykonuje zadania nadzoru budowlanego. Jak wynika z art. 86 ust. 1 i ust. 3 ustawy prawo budowlane powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany przez starostę i wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, jednak podkreślenia wymaga, że działa on w ramach własnych ustawowych kompetencji, nie zaś w imieniu starosty. Tym samym nie sposób zaliczyć powiatowego inspektora nadzoru budowlanego do kręgu podmiotów, o których mowa w art. 5 § 2 pkt 6 k.p.c.”. Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Gliwicach w wyroku z dnia 14 grudnia 2016 r. (II SA/Gl 1039/16) wskazał, że w miastach stanowiących powiat, organem administracji architektoniczno-budowlanej I instancji jest prezydent miasta (art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym).

W świetle powołanego orzecznictwa, w ocenie Sądu Apelacyjnego, nie sposób podzielić wywodu zawartego w apelacji, że Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w niniejszej sprawie. Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji rządowej, realizującym zadania nadzoru budowlanego na obszarze miasta na prawach powiatu, a zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 872) przepisy prowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, z dniem 1 stycznia 1999 r. w miastach będących siedzibami władz powiatów tworzy się powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego. Prawidłowo więc Sąd Okręgowy uznał, że w sprawie zachodzi odpowiedzialność co do zasady Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta C. na podstawie art. 434 k.c., zaś odpowiedzialność Skarbu Państwa – Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynika z art. 417 § 1 k.c.

Niezasadny jest również zarzut pozwanego, iż Sąd Okręgowy nie poczynił ustaleń faktycznych, czy też ocen prawnych pozwalających przyjąć, że śmierć wskazanych członków rodziny spowodowała znaczne pogorszenie sytuacji życiowej każdego z członków grupy wymienionych w pkt I wyroku. Odnosząc się do tego zarzutu należy przywołać uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2015 r. (I CSK 533/14) zapadłego w niniejszej sprawie (k. 650-656v) w związku z rozpoznaniem skargi kasacyjnej w przedmiocie odrzucenia pozwu. Sąd Najwyższy uznał, że wyrok wydany w niniejszej sprawie stanowi prejudykat, a w postępowaniu indywidualnie prowadzonym w każdej sprawie, będzie oceniana kwestia poniesienia szkody przez każdego z powodów, jej wysokość, związek przyczynowy, przyczynienie się oraz ewentualne przedawnienie odnoszące się do indywidualnych roszczeń, a nie wszystkich członków grupy.

Nietrafne są zarzuty podniesione w wywiedzionej apelacji dotyczące naruszenia art. 417 § 1 k.c. w związku z art. 361 § 1 k.c. przez uznanie, że zaniechanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w C. w 2002 i 2003 r. doprowadziło do zawalenia hali nr (…) 28 stycznia 2006 r. Ocena tego zarzutu w istocie została wyrażona już wcześnie, przy ocenie pierwszego ze sformułowanych zarzutów. Wskazać więc należy na związanie sądu cywilnego prawomocnym wyrokiem karnym skazującym M. K. pełniącą obowiązki Inspektora Powiatowego Nadzoru Budowlanego (k. 1224-1225 wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 17 czerwca 2016 r., XVI 133/08), co zostało przez Sąd Okręgowy prawidłowo ustalone i ocenione. Prawomocny wyrok skazujący nie został wzruszony w wyniku wniesienia skargi kasacyjnej, zaś Sąd Okręgowy w sposób prawidłowy ocenił odpowiedzialność pozwanego Skarbu Państwa.

Ostatni z zarzutów apelacji dotyczy kosztów procesu, o których sąd orzekł w punkcie drugim zaskarżonego wyroku. Powód wniósł zażalenie na postanowienie w przedmiocie kosztów procesu. Niezasadne są zarzuty dotyczące naruszenia art. 98 §1-4 k.p.c. w związku z art. 99 k.p.c., art. 109 § 1-2 k.p.c. Sąd Apelacyjny podziela pogląd zawarty w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2013 r. (VI ACa 1216/12), w myśl którego przepis art. 109 § 2 k.p.c. w obecnym brzmieniu pozwala sądowi weryfikować przedstawiony spis kosztów mając na uwadze poniesiony nakład pracy pełnomocnika związany ze stopniem faktycznego i prawnego skomplikowania sprawy, w kontekście zasad i stawek zawartych w przepisach rozporządzenia. Pogląd ten znajduje oparcie w stanowisku doktryny przywołanym w uzasadnieniu tego wyroku. Również w postanowieniu Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów z dnia 27 listopada 2002 r. (III CZP 13/02) zostało podkreślone, że spis kosztów podlega ocenie sądu na zasadach ogólnych (art. 233 k.p.c.) co oznacza, że może być weryfikowany przez sąd z urzędu, jak i na zarzut strony przeciwnej. Zatem złożenie w niniejszej sprawie spisu kosztów w piśmie z dnia 15 stycznia 2018 r. nie oznacza, że wysokość przyjętej w niej stawki (sześciokrotnego wynagrodzenia w stawce minimalnej w postępowaniu wywołanym złożonymi zażaleniami i skargą kasacyjną) nie mogła podlegać weryfikacji przez sąd. Zasadą jest zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w stawce minimalnej, zaś w sytuacji zasądzenia jej w stawce wyższej wymaga zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 109 § 2 k.p.c. oraz odpowiednich przepisach wykonawczych normujących kwestię wysokości kosztów zastępstwa adwokackiego, obowiązujących według reguł intertemporalnych, do których należy m.in. § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Sąd Okręgowy przy rozstrzyganiu o kosztach procesu nie naruszył żadnego przepisów wymienionych w zarzutach apelacji.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 385 k.p.c. Sąd Apelacyjny apelację oddalił. O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono, na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w związku z art. 24 ust. 1 u.d.p.g., przy uwzględnieniu zasady odpowiedzialności za wynik postępowania. Wysokość wynagrodzenia pełnomocnika w stawce minimalnej tj. w kwocie 4.050 zł została ustalona w związku ze wskazaną w apelacji wartością przedmiotu zaskarżenia, zgodnie z § 2 pkt 6 w związku z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r. Nr 1800). Brak jest uzasadnienia aby przyjąć, że w postępowaniu apelacyjnym zaistniały przesłanki wynikające z § 15 ust. 3 tego rozporządzenia, do ustalenia wynagrodzenia dla pełnomocnika reprezentanta grupy w stawce wyżej niż minimalna.


Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział I Cywilny z dnia 14 stycznia 2019 r.

Postanowienie zostało zmienione postanowieniem Sadu Apelacyjnego w Warszawie Wydział I Cywilny z 27 sierpnia 2019 r., I ACz 618/19.

  1. Oświadczenie o przystąpieniu do grupy nie może zostać złożone przez członka grupy bezpośrednio sądowi z pominięciem reprezentanta grupy.
  2. Okoliczność dokonywania spłaty raty kredytu bezpośrednio w walucie CHF nie może mieć wpływu na możliwość udziału w postępowaniu osób, które dokonywały spłaty w taki właśnie sposób. Podstawa faktyczna ich roszczeń jest bowiem taka sama, jak podstawa faktyczna pozostałych członków grupy, a fakt dokonywania spłaty bezpośrednio w walucie CHF może mieć znaczenie jedynie dla wysokości roszczenia o zapłatę kwot pobranych jako nienależne świadczenie pieniężne w związku ze stosowaniem przez bank w umowach kredytu klauzul waloryzacyjnych sformułowanych przez bank w sposób nieuczciwy.
  3. Nie sposób jest twierdzić, że z żądaniem, którego podstawą jest art. 189 k.p.c., nie może wystąpić każdy ze współkredytobiorców, niezależnie od stosunku łączącego go z drugim bądź kolejnym zobowiązanym z umowy kredytu.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący:          SSO Andrzej Kuryłek

Sędziowie:                    SSO Jacek Bajak; SSR (del.) Tadeusz Bulanda

po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w O. przeciwko Bank (…) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o ustalenie,

postanawia:

  1. na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym ustalić, że w skład grupy reprezentowanej przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w O. wchodzą następujące osoby: [dane 5358 osób],
  2. odmówić statusu członka grupy następującym osobom: [dane 3 osób].

 

UZASADNIENIE

Pozwem z 13 czerwca 2014 r. Miejski Rzecznik Konsumentów w O., działając jako Reprezentant Grupy, domagał się ustalenia, że pozwana Bank (…) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. ponosi odpowiedzialność wobec Członków Grupy z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, wynikającą z zawartych z Członkami Grupy umów o kredyt hipoteczny, zawierających bezpośrednio lub za pośrednictwem wzorca umownego znajdującego zastosowanie do tych umów (regulaminu, cennika, aneksu lub pełnomocnictwa) niedozwolone postanowienia umowne dotyczące indeksacji kwoty udzielonego kredytu do kursu franka szwajcarskiego według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku (…) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. oraz niedozwolone postanowienia umowne dotyczące indeksacji rat spłaty kredytu do kursu franka szwajcarskiego według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku (…) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W., w których to umowach ani we wzorcach umownych mających zastosowanie do tych umów nie określono sposobu ustalania kursu franka szwajcarskiego w Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku (…) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

(pozew – k. 7-31)

Wraz z pozwem w niniejszej sprawie powód złożył wykaz Członków Grupy, którzy złożyli wobec Reprezentanta Grupy oświadczenia o przystąpieniu do Grupy przed dniem złożenia pozwu i przed dniem złożenia pozwu przedstawili Reprezentantowi Grupy komplet dokumentów niezbędnych do przedłożenia w Sądzie wraz z oświadczeniem o przystąpieniu do Grupy (Członkowie Grupy Tury I).

(okoliczność bezsporna)

W odpowiedzi na pozew z 31 grudnia 2014 r. strona pozwana wniosła w pierwszej kolejności o odrzucenie pozwu z uwagi na niedopuszczalność rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym. W przypadku prawomocnego rozstrzygnięcia o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym strona pozwana wnosiła o oddalenie powództwa w całości.

(odpowiedź na pozew – k. 14891-14979)

W dniu 5 marca 2015 r. powód – Reprezentant Grupy – przedstawił Sądowi oświadczenia o przystąpieniu do Grupy kolejnych uprawnionych (Członkowie Grupy Tury II) wraz z dokumentacją kredytową nowych Członków Grupy i wykazem nowych Członków Grupy.

(pismo procesowe powoda z 5 marca 2015 r. – k. 26769-26771)

Postanowieniem z 28 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił pozew powoda o ustalenie, że pozwana Bank (…) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. ponosi odpowiedzialność wobec członków grupy z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, wynikającą z zawartych z członkami grupy umów o kredyt hipoteczny oraz o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym.

(postanowienie – k. 39610-39623)

Postanowieniem z 21 września 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił zaskarżone postanowienie Sądu Okręgowego w ten sposób, iż odmówił odrzucenia pozwu.

(postanowienie – k. 39734-39742v.)

Kolejni nowi Członkowie Grupy zostali zgłoszeni do akt sprawy w dniu 17 lutego 2016 r. (Członkowie Grupy Tury III).

(pismo procesowe powoda z 17 lutego 2016 r. – k. 39781-39782)

Postanowieniem z 12 sierpnia 2016 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił rozpoznać przedmiotową sprawę w postępowaniu grupowym. W zażaleniu na powyższe rozstrzygnięcie pozwany zaskarżył je w całości. Sądowi Okręgowemu w Warszawie zarzucił nieważność postępowania i pozbawienie możliwości obrony swych praw wskutek naruszenia art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44, dalej jako: u.d.p.g.).

(postanowienie – k. 48672-48672v.)

Postanowieniem z 16 grudnia 2016 r. Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżone postanowienie i wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym przekazał Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

(postanowienie – k. 48779-48783)

Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 15 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił rozpoznać przedmiotową sprawę w postępowaniu grupowym.

(postanowienie z 15 marca 2017 r. – k. 48861)

Oświadczenia kolejnych nowych Członków Grupy zostały przedstawione przez Reprezentanta Grupy Sądowi w dniu 30 czerwca 2017 r. (Członkowie Grupy Tury IV).

(pismo procesowe powoda z 30 czerwca 2017 r.)

Postanowieniem z 20 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził zamieszczenie w dzienniku „(…)” ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego, o treści:

„Przed Sądem Okręgowym w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1281/15, toczy się postępowanie z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w O. przeciwko Bankowi (…) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o ustalenie. W toku przedmiotowej sprawy Miejski Rzecznik Konsumentów w O. jako reprezentant grupy, na podstawie art. 3851 § 1 k.p.c., art. 405 k.c. i art. 410 § 1 i 2 k.c., domaga się ustalenia, że pozwany Bank (…) S. A. ponosi odpowiedzialność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia względem Członków Grupy, wynikającą z zawartych z tymi osobami umów o kredyt hipoteczny, zawierających bezpośrednio lub za pośrednictwem wzorca umownego znajdującego zastosowanie do tych umów (regulaminu, cennika, aneksu lub pełnomocnictwa) niedozwolone postanowienia umowne dotyczące indeksacji kwoty udzielonego kredytu do kursu franka szwajcarskiego według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku (…) S. A. oraz niedozwolone postanowienia umowne dotyczące rat spłaty kredytu do kursu franka szwajcarskiego według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku (…) S. A., w których to umowach ani we wzorcach umownych mających zastosowanie do tych umów nie określono sposobu ustalania kursu franka szwajcarskiego w Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku (…) S. A., przy czym nienależne świadczenie polegało na tym, że pozwany Bank pobierał od Członków Grupy wyższe kwoty tytułem spłaty kredytu niż pobierałby, gdyby nie stosował niedozwolonych postanowień umownych dotyczących indeksacji walutowej, co doprowadziło do powstania bezpodstawnego wzbogacenia Banku kosztem każdego z Członków Grupy w części odpowiadającej różnicy pomiędzy pobranymi przez Bank (…) S. A. od każdego z Członków Grupy kwotami tytułem spłaty kredytu wyliczonymi z zastosowanie niedozwolonych postanowień umownych dotyczących indeksacji wysokości świadczeń kredytobiorcy do waluty obcej a należnymi Bankowi (…) S. A. od każdego Członka Grupy tytułem spłaty kredytu kwotami obliczonymi bez indeksacji wysokości świadczeń kredytobiorcy.

Każda osoba, której roszczenie może być objęte powództwem grupowym (roszczenie tego samego rodzaju co wskazane powyżej, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej) może przystąpić do sprawy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia i przekazując je reprezentantowi grupy – Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów w O., za pośrednictwem jednego z reprezentujących go pełnomocników w osobach adw. Z. D. (4), adw. M. S. (28), adw. K. W. (14) (adres do doręczeń: Kancelaria (…), (…) Sp. k., ul. (…), (…)-(…) W., e-mail: (…) ).

Na wynagrodzenie pełnomocnika składa się podstawowa opłata za obsługę prawną w wysokości 250 zł brutto od każdego Członka Grupy, przy czym szczegółowe warunki wynagrodzenia określa umowa zawarta pomiędzy Członkiem Grupy a (…), (…) Sp. k. z siedzibą w W.

Wyrok prawomocny ma skutek wiążący wobec wszystkich Członków Grupy, tj. osób, które przed upływem terminu wskazanego w tym ogłoszeniu przekażą reprezentantowi grupy podpisane oświadczenie o przystąpieniu do grupy i zostaną uwzględnione w postanowieniu Sądu określającym skład grupy.”

(postanowienie z 20 listopada 2017 r.)

Ostateczny termin na złożenie do rąk Reprezentanta Grupy oświadczeń nowych Członków Grupy o przystąpieniu do Grupy upływał w dniu 23 kwietnia 2018 r. W przypisanym do tego terminie strona powodowa złożyła do akt sprawy oświadczenia nowych Członków Grupy (Członkowie Grupy Tury V).

Pismem procesowym z 28 sierpnia 2018 r. pozwany podtrzymał wcześniejsze twierdzenia i zarzuty zgłoszone w odpowiedzi na pozew oraz w dalszych pismach procesowych i rozszerzył te zarzuty również na Członków Grupy IV i V Tury.

(pismo procesowe pozwanego z 28 sierpnia 2018 r. – k. 63739-63747)

W odpowiedzi na powyższe, pismem z 28 grudnia 2018 r. powód wniósł o oddalenie wszystkich zarzutów pozwanego odnośnie składu Grupy i wydanie postanowienia o ustaleniu, że w skład Grupy w niniejszym postępowaniu wchodzą osoby wymienione w załączniku nr 1 do ww. pisma.

(pismo procesowe powoda z 28 grudnia 2018 r. – k. 69702-69741)

Sąd Okręgowy ustalił i zważył co następuje:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 u.d.p.g. po upływie wyznaczonego przez sąd terminu, nie krótszego niż miesiąc od dnia doręczenia powodowi zarzutów co do członkostwa, sąd wydaje postanowienie co do składu grupy. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym.

Stosownie natomiast do dyspozycji przepisu art. 11 ust. 1 u.d.p.g. po uprawomocnieniu się postanowienia o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym sąd zarządzi ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego. W myśl ust. 2 punktu 3 tego artykułu ogłoszenie powinno zawierać m. in. informacje o możliwości przystąpienia do grupy przez osoby, których roszczenia mogą być objęte powództwem grupowym poprzez złożenie reprezentantowi grupy, w oznaczonym terminie, nie krótszym niż jeden, a nie dłuższym niż trzy miesiące od daty ogłoszenia, pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do grupy. Jednocześnie w oświadczeniu o przystąpieniu do grupy uprawniony powinien określić swe żądanie oraz wskazać okoliczności uzasadniające żądanie, a także przynależność do grupy oraz przedstawić dowody (art. 12 ust. 1 u.d.p.g.).

Na gruncie niniejszej sprawy Sąd wyznaczył trzymiesięczny termin na złożenie oświadczeń o przystąpieniu do grupy, a zarządzone ogłoszenia ukazały się w dzienniku „(…)” w dniu 23 stycznia 2018 r. Tym samym termin na składanie oświadczeń o przystąpieniu do grupy upływał ostatecznie w dniu 23 kwietnia 2018 r.

W przypisanym do tego terminie strona powodowa złożyła do akt sprawy oświadczenia nowych Członków Grupy oraz wykaz wszystkich Członków Grupy, którzy jak dotąd złożyli oświadczenia o przystąpieniu do Grupy.

W odpowiedzi na powyższe, w piśmie procesowym z 28 sierpnia 2018 r., pozwany ostatecznie podniósł i ujednolicił swoje zarzuty odnośnie członkostwa zgłoszonych przez powoda osób w Grupie.

Pozwany w pierwszej kolejności podniósł zarzut niedopuszczalności przystępowania nowych osób do Grupy przed dniem ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego. Zarzut ten dotyczył wszystkich Członków Grupy, których oświadczenia o przystąpieniu do Grupy zostały złożone do akt sprawy w dniach od 5 marca 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. Nie dotyczył on Członków Grupy Tury I, których oświadczenia o przystąpieniu do Grupy złożono do akt sprawy wraz z pozwem oraz Członków Grupy Tury V. Sąd w składzie orzekającym zarzutu powyższego nie podzielił. W ocenie Sądu, za dopuszczalne uznać należy możliwość złożenia oświadczenia o przystąpieniu do Grupy również przed publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego. Oświadczenie takie nie może jedynie zostać złożone przez Członka Grupy bezpośrednio Sądowi z pominięciem Reprezentanta Grupy. W niniejszej sprawie wszystkie oświadczenia o przystąpieniu do Grupy zostały przekazane przez Członków Grupy na ręce Reprezentanta Grupy, który następnie złożył je do akt sprawy. Stąd też wymogi formalne dla skutecznego złożenia tych oświadczeń zostały zachowane.

Kolejny zarzut dotyczył braku statusu konsumenta niektórych Członków Grupy, gdzie brak statusu konsumenta miał wynikać według pozwanego Banku m.in. z faktu wykonywania przez Członka Grupy działalności gospodarczej, rodzaju wykonywanego przez niektórych Członków Grupy zawodu, posiadanego wykształcenia, a także posiadanych wcześniej innych kredytów.

Wbrew zarzutom pozwanego, żadna z umów kredytowych złożonych do akt niniejszej sprawy nie została zawarta przez pozwany Bank z przedsiębiorcą. Wszyscy kredytobiorcy, którzy przystąpili do niniejszego postępowania jako Członkowie Grupy, występują w relacji z pozwanym Bankiem jako konsumenci. Status Członków Grupy jako konsumentów wynika z samej treści umów, które są przedmiotem niniejszego sporu oraz ze złożonych przez pozwanego do akt sprawy wniosków kredytowych Członków Grupy.

Analizując przedłożone przez powoda dokumenty, jak również twierdzenia pozwu, nie było podstaw do podważania statusu konsumentów Członków Grupy. Zgodnie z treścią art. 221 k.c., konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Na gruncie powołanego przepisu istotny jest cel działania podmiotu prawa cywilnego, który nie ma aspektu gospodarczego lub zawodowego. Za konsumenta należy zatem uznać również osobę, która, działając jako potencjalny nabywca towaru lub usługi, wstępuje w stosunek prawny pozostający w bezpośrednim związku z działaniem przedsiębiorcy jako producenta lub sprzedawcy towarów albo świadczącego usługi (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 maca 2000 r., I CKN 1325/99, OSNC 2000, nr 9, poz. 1690).

Cel umów kredytu wskazany w każdej z umów związany był z nabyciem nieruchomości zaspokajającej potrzeby mieszkaniowe kredytobiorców bądź spłatą wcześniejszych zobowiązań związanych z nabyciem takiej nieruchomości, co zostało wskazane w umowach o kredyt hipoteczny i w umowach o kredyt konsolidacyjny, złożonych do akt niniejszej sprawy wraz z oświadczeniami kredytobiorców o przystąpieniu do Grupy.

W ocenie składu orzekającego pozwany nie wykazał, jakoby poszczególni Członkowie Grupy prowadzili działalność gospodarczą, dla której zakup mieszkania był typowym przejawem działalności profesjonalnej oraz że konkretna umowa została zawarta w ramach tejże działalności. Z dokumentów przedłożonych przez pozwanego wynika tylko tyle, że jeśli nawet niektórzy Członkowie Grupy prowadzą działalność gospodarczą albo prowadzili taką działalność w przeszłości, to działalność ta pozostaje przedmiotowo bez żadnego związku z zawartą przez nich umową kredytową.

Kolejny zarzut strony pozwanej koncentrował się wokół kwestii związanej z przedmiotem umów zawartych pomiędzy pozwany Bankiem, a Członkami Grupy. Zgodnie z treścią umów kredytowych załączonych do pozwu, przedmiotem tych umów były każdorazowo kredyt hipoteczny, pożyczka hipoteczna, ew. kredyt konsolidacyjny. W ocenie strony pozwanej, już sama okoliczność, iż umowy kredytowe dotyczyły różnych produktów i zostały zawarte w różnych celach i na różnych zasadach wyklucza przyjęcie, że fakty uzasadniające istnienie określonych stosunków prawnych są jednakowe w odniesieniu do wszystkich Członków Grupy.

Skład orzekający podziela w tym względzie argumentację strony powodowej, która wskazuje, iż kredyt hipoteczny, pożyczka hipoteczna i kredyt konsolidacyjny stanowią podgrupy jednego produktu w postaci kredytu hipotecznego, co wynika wprost z treści regulaminów kredytowania stosowanych przez pozwany Bank, zgodnie z którymi przez kredyt należy rozumieć każdą transakcję obciążoną ryzykiem kredytowym, w tym kredyt mieszkaniowy, pożyczkę hipoteczną czy kredyt konsolidacyjny, zaś przez umowę kredytową rozumie się każdą umowę obejmującą którąś z wymienionych transakcji. Ponadto, nie może stanowić skutecznego zarzutu odnośnie udziału konkretnego kredytobiorcy w tym postępowaniu fakt, że zawarł on z Bankiem umowę o kredyt konsolidacyjny albo umowę o pożyczkę hipoteczną, gdyż osoby, które takie umowy z Bankiem zawarły, mieszczą się we wzorcu roszczenia określonym w postanowieniu o rozpoznaniu niniejszej sprawy w postępowaniu grupowym.

W dalszej kolejności pozwany podnosił zarzut zawarcia przez część Członków Grupy pierwotnie umowy o kredyt złotowy, a następnie wprowadzenie spornych klauzul do umów kredytowych niektórych Członków Grupy. Wbrew temu co twierdzi pozwany, wśród Członków Grupy nie ma kredytobiorcy, któremu udzielono kredytu we frankach szwajcarskich. Wszyscy Członkowie Grupy otrzymali od Banku kredyt w walucie polskiej. Każda umowa kredytowa złożona do akt niniejszego postępowania określa kwotę kredytu w walucie polskiej i w każdym przypadku kredyt został udostępniony (wypłacony) kredytobiorcom w walucie polskiej. Innej możliwości wypłaty kredytu Bank nie przewidywał, co wynika zarówno z treści umów kredytowych, jak i z treści regulaminów kredytowania mających do tych umów zastosowanie. W ocenie Sądu, fakt, że kwestionowane w niniejszym postępowaniu walutowe klauzule waloryzacyjne zostały wprowadzone do umów kredytowych kilku Członków Grupy mocą aneksów do tych umów, nie stanowi przeszkody w zaliczeniu kredytobiorców, których ta sytuacja dotyczy, w poczet Członków Grupy. Warunkiem zaliczenia w poczet Członków Grupy jest wykazanie, że do treści stosunku zobowiązaniowego łączącego danego kredytobiorcę z pozwanym Bankiem wprowadzone zostały sporne walutowe klauzule waloryzacyjne. Bez znaczenia jest przy tym, czy wprowadzono je do treści umowy kredytowej w dniu jej zawarcia, czy też w dacie późniejszej (np. w drodze aneksu do umowy kredytowej). Z tego też względu zarzut strony pozwanej jako nieuzasadniony nie mógł się ostać.

Pozwany wskazywał ponadto, że określona przez niego część Członków Grupy nie powinna znaleźć się w postanowieniu tut. Sądu dotyczącego określenia jej składu albowiem dokonywała ona spłat kredytu bezpośrednio w walucie CHF na podstawie postanowień kredytowych albo na podstawie ustawy/aneksu, a ewentualnie dlatego, iż zawarła aneksy do przedmiotowych umów kredytu dotyczące zasad ustalania kursów walut.

Sąd w niniejszym składzie wskazuje, iż okoliczność dokonywania spłaty raty kredytu bezpośrednio w walucie CHF nie może mieć wpływu na możliwość udziału w postępowaniu osób, które dokonywały spłaty w taki właśnie sposób.

Podstawa faktyczna ich roszczeń jest bowiem taka sama, jak podstawa faktyczna pozostałych Członków Grupy, a fakt dokonywania spłaty bezpośrednio w walucie CHF może mieć znaczenie jedynie dla wysokości roszczenia o zapłatę kwot pobranych jako nienależne świadczenie pieniężne w związku ze stosowaniem przez Bank w umowach kredytu klauzul waloryzacyjnych sformułowanych przez Bank w sposób nieuczciwy. Wobec powyższego należało przyjąć, iż w niniejszej sprawie fakt dokonywania spłat kredytu bezpośrednio w walucie CHF nie powodował braku możliwości udziału w postępowaniu, ponieważ podstawa faktyczna roszczeń również w tym przypadku pozostawała jednakowa dla wszystkich Członków Grupy.

Pozwany podnosił również zarzut, w myśl którego brak jest w aktach przedmiotowej sprawy oświadczeń o przystąpieniu do Grupy wszystkich współkredytobiorców w ramach umów kredytowych, podczas gdy zachodzi pomiędzy nimi współuczestnictwo konieczne. W ocenie składu orzekającego pozwany nie wykazał, że pomiędzy wskazanymi przez niego współkredytobiorcami zachodzi tego rodzaju współuczestnictwo procesowe. Pozwany przede wszystkim nie wskazał argumentów natury prawnej, które przemawiałyby za uznaniem, że z uwagi na charakter dochodzonego roszczenia, po stronie osób przez niego wskazanych mamy do czynienia z tego rodzaju współuczestnictwem. Współuczestnictwo konieczne musi wynikać wprost z jednoznacznie brzmiącego przepisu prawa bądź z charakteru stosunku prawnego, którego emanacją na gruncie sprawy procesowej jest dochodzone roszczenie.

Zważywszy zatem na charakter żądania, którego podstawą jest (wbrew temu co twierdzi strona powodowa) przepis art. 189 k.p.c., nie sposób jest stwierdzić, że z takim oto roszczeniem o ustalenie nie może wystąpić każdy ze współkredytobiorców, niezależnie od stosunku łączącego go z drugim bądź kolejnym zobowiązanym z umowy kredytu.

Kolejny zarzut pozwanego dotyczył braku oświadczenia o przystąpieniu do Grupy konkretnych jej członków pomimo ujęcia ich w wykazie Członków Grupy.

Pozwany w odpowiedzi na pozew wskazał, że do akt sprawy nie zostały złożone oświadczenia o przystąpieniu do Grupy Członków Grupy wymienionym w pierwszym wykazie, tj. E. A. (13) i A. A. Po analizie akt sprawy okazuje się, że stosowne oświadczenia obojga ww. Członków Grupy znajdują się w aktach sprawy (k. 267-270). Z uwagi na powyższe zarzut pozwanego okazał się bezzasadny i nie zasługiwał na uwzględnienie.

Na uwzględnienie nie zasługiwał również zarzut pozwanego odnoszący się do braku oświadczenia i przystąpieniu do Grupy jednego z kredytobiorców, tj. M. B. (28). Należy wskazać, iż z dniem złożenia pozwu do Grupy przystąpił jedynie R. B. (7). Jednocześnie powód odrębnym pismem procesowym z 28 kwietnia 2015 r. rozszerzył listę Członków Grupy o M. B. (26), której stosowne oświadczenie znajduje się na w aktach sprawy na kartach 33939-33941.

W dalszej kolejności pozwany Bank podnosił brak oświadczeń o przystąpieniu do Grupy M. K. (43), D. K. (20), K. K. (240) oraz Ł. Ś. Powyższe również nie zasługiwało na uwzględnienie. Oświadczenia ww. osób znajdują się w aktach sprawy, odpowiednio na kartach: 33915-33917 (M. K. (43)), 33918-33920 (D. K. (20)), 33925-33926 (K. K. (240)) oraz 33932-33934 (Ł. Ś.).

Pozwany wskazywał również, że w aktach sprawy brak jest oświadczenia o przystąpieniu do Grupy G. W. (9). Jej oświadczenie znajduje się w aktach sprawy na kartach 33935-33937.

W piśmie procesowym z 8 maja 2015 r. pozwany wskazywał, że kredytobiorcy A. T. (7) i K. T. (14) złożyli oświadczenie o przystąpieniu do Grupy, które nie obejmowało swoim zakresem umowy kredytowej będącej przedmiotem sporu w niniejszej sprawie. Wyjaśniając powyższe należy wskazać, że kredytobiorcy A. T. (7) i K. T. (14) tego samego dnia zawarli z pozwanym Bankiem wspólnie (jako współkredytobiorcy) dwie umowy kredytowe – Umowę o kredyt hipoteczny nr (…)/ (…) – k. 32910-32915 oraz Umowę o kredyt hipoteczny nr (…)/ (…) – k. 32917-32922).

Każdy z ww. współkredytobiorców wskazał w treści oświadczenia o przystąpieniu do Grupy (odpowiednio k. 32904-32906 oraz k. 32907-32909) wspólną dla obu umów kredytowych datę ich zawarcia, a także wymienił obie umowy kredytowe jako załączniki do oświadczenia o przystąpieniu do Grupy i przedstawił je jako dowody do akt sprawy.

Zarzut Banku wobec tych Członków Grupy jest więc bezpodstawny.

W dalszej kolejności pozwany Bank podnosił zarzut podpisania oświadczenia o przystąpieniu do Grupy w imieniu Członka Grupy przez osobę trzecią.

Oświadczenie o przystąpieniu do Grupy kredytobiorcy D. G. (9) (k. 3287-3290) zostało złożone w oparciu o umocowanie ustne przez jego małżonkę K. G. (8). Dokument zawierający pisemne potwierdzenie faktu udzielonego pełnomocnictwa został przedłożony do akt sprawy w dniu 17 lutego 2016 r. wraz z pismem procesowym strony powodowej stanowiącym rozszerzenie powództwa w związku z przystąpieniem do sprawy nowych uprawnionych (k. 39785). W związku z powyższym, Sąd nie dopatrzył się w tym przypadku uchybień związanych czy to ze złożeniem oświadczenia o przystąpieniu do Grupy, jak również z potwierdzeniem tej czynności przez mocodawcę.

W dalszej kolejności pozwany Bank podnosił, jakoby oświadczenie o przystąpieniu do Grupy A. K. (20) zostało złożone przez osobę do tego nieumocowaną. W ocenie Sądu i ten zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie, albowiem w aktach sprawy widnieje zarówno pełnomocnictwo udzielone z dniem 20 kwietnia 2014 r. przez A. K. (20) na rzecz M. K. (44) (k. 33922v.), jak również oświadczenie A. K. (20) potwierdzające umocowanie M. K. (44) do dalszego działania w jego imieniu w niniejszej sprawie (k. 33921).

Podobny zarzut pozwany zgłosił do oświadczenia o przystąpieniu do Grupy P. K. (20). Jak wynika zaś z akt sprawy, powód przedłożył wraz z repliką na odpowiedź na pozew zarówno oświadczenie P. K. (20) potwierdzające umocowanie M. K. do złożenia w jej imieniu oświadczenia o przystąpieniu do Grupy (k. 33923), jak i stosowne pełnomocnictwo do dalszego reprezentowania P. K. (20) przez M. K. (k. 33924v.).

Pozwany podnosił również, że oświadczenie D. P. (8) podpisał jedynie D. P. (9). Po analizie akt sprawy Sąd w niniejszym składzie stwierdził, że ww. oświadczenie zostało podpisane zarówno przez D. P. (8), jak i przez D. P. (9) (k. 31338-31339).

Jako zasadny należało natomiast ocenić zarzut strony pozwanej odnoszący się do kredytobiorców I. G. (3) i P. G. (12). Sąd w niniejszym składzie odmówił ww. osobom statusu Członka Grupy, albowiem oświadczenie I. G. (3) o przystąpieniu do Grupy zostało podpisane przez P. G. (12), zaś oświadczenie P. G. (12) zostało podpisane przez I. G. (3) (k. 28583 i n.).

W piśmie procesowym z 28 sierpnia 2018 r. zarzut braku podpisania oświadczenia o przystąpieniu do Grupy podniesiony został w stosunku do T. S. (7), który złożył oświadczenie o przystąpieniu do Grupy wspólnie z E. S. (5), a pod oświadczeniem widniał jedynie podpis T. S. (7), a także w stosunku do P. W. (11). Sąd uznał za zasadny zarzut strony pozwanej odnoszący się do oświadczenia małżonków T. i E. S. (5). W ocenie Sądu decydujące znaczenie miał w tym wypadku fakt złożenia podpisu pod stosownym oświadczeniem jedynie przez jednego z małżonków, tj. T. S. (7), co powodowało, iż brak było podstaw do uwzględnienia E. S. (5) w składzie Grupy. W odniesieniu zaś do podpisu złożonego pod oświadczeniem P. W. (11) (k. 59925-59927) Sąd wskazuje, że co prawda podpis ten jest mało czytelny, jednakże jest zbieżny z podpisem złożonym przez ww. kredytobiorcę pod umową kredytu hipotecznego (k. 59928-59933), w związku z czym Sąd przyjął, że P. W. (11) osobiście podpisała złożone przez siebie oświadczenie o przystąpieniu do Grupy.

Ostatni zarzut strony pozwanej dotyczył wystąpienia przez niektórych z kredytobiorców z indywidualnym powództwem przeciwko Bankowi przed złożeniem oświadczeń o przystąpieniu do Grupy. Zarzut ten dotyczy czterech kredytobiorców, tj. A. S. (15) i T. S. (8) (nr umowy (…)/ (…)) oraz B. T. (7) i P. T. (13) (nr umowy (…)/ (…)).

Jeśli chodzi o B. T. (7) i P. T. (13) Sąd wskazuje, że konsumenci Ci złożyli w dniu 3 października 2018 r. (k. 69661) oświadczenie o wystąpieniu z Grupy bez zrzeczenia się roszczeń wobec Banku (…) S.A. Skuteczność wystąpienia z Grupy B. i P. T. (13) powoduje, że zarzut wobec nich uczyniony nie jest już aktualny.

W kontekście zaś A. S. (15) i T. S. (8), którzy przed złożeniem oświadczeń o przystąpieniu do Grupy, wystąpili z indywidualnymi powództwami przeciwko Bankowi (…) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W., Sąd nie podziela argumentacji strony pozwanej, zgodnie z którą wystąpienie przez wyżej wymienionych z powództwem o zapłatę wyklucza możliwość przystąpienia przez nich do postępowania, w którym dochodzone jest ustalenie odpowiedzialności Banku z tytułu stosowanych w umowach kredytu Członków Grupy niedozwolonych postanowień umownych regulujących waloryzację walutową świadczeń kredytobiorców. Sąd wskazuje, że art. 13 u.d.p.g. wprost przewiduje, iż w sytuacji w której osoba, przed dniem wszczęcia postępowania grupowego, wytoczyła przeciwko pozwanemu powództwo o roszczenie, które może być objęte postępowaniem grupowym, nie później niż do dnia zakończenia postępowania w pierwszej instancji, może złożyć oświadczenie o przystąpieniu do grupy. Z uwagi na spełnienie przez wyżej wymienionych A. i T. S. (8) ustawowego warunku w postaci złożenia stosownych oświadczeń przed dniem zakończenia ich indywidualnego postępowania w sprawie o zapłatę, brak było podstaw do odmówienia im statusu Członków Grupy.

Z powyższych względów Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.


Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XXIV Cywilny z dnia 20 września 2018 r.

Postanowienie zostało zmienione postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z 20 marca 2019 r., I ACz 43/19.

  1. Składający oświadczenie o przystąpieniu do grupy ma zamiar wywołania nie tyle skutku materialnoprawnego, co określonego skutku procesowego, z tym że skutek ten następuje dopiero z chwilą przedstawienia sądowi wykazu osób, które przystąpiły do grupy (art. 12 zd. 2 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym), i to pod warunkiem, że reprezentant zdecyduje się umieścić w tym wykazie osobę składającą oświadczenie. Zatem nawet jeśli oświadczenie to jest w pewnym sensie oświadczeniem materialnoprawnym, to bezwzględne stosowanie do niego przepisów o składaniu oświadczenia woli nie wydaje się trafne.
  2. Treść postanowienia w przedmiocie ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego nie determinuje ani nie ogranicza podstawy faktycznej, na której oparte są roszczenia poszczególnych członków grupy. O tym, jakie roszczenia zostaną rozpoznane w postępowaniu grupowym, decyduje bowiem sąd w postanowieniu w przedmiocie rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym. Ogłoszenie ma zatem charakter informacyjny.
  3. Braki oświadczeń o przystąpieniu do grupy mogą być uzupełnione na wezwanie reprezentanta.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXIV Cywilny w składzie:

Przewodniczący:         SSO Monika Dominiak

Sędziowie:                    SSO Katarzyna Bojańczyk, SSR (del.) Joanna Szekowska-Krym

po rozpoznaniu w dniu 20 września 2017 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Urzędzie Miasta S. – reprezentanta grupy przeciwko (…) Towarzystwo (…) S.A. (…) Group z siedzibą w W. o ustalenie

postanawia:

  1. na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym ustalić, że w skład grupy reprezentowanej przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Urzędzie Miasta S. wchodzą następujące osoby: [dane 292 osób];
  2. odmówić przyznania statusu członka grupy następującym osobom: [dane 74 osób].

 

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 13 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił o rozpoznaniu niniejszej sprawy w postępowaniu grupowym. Postanowienie to zostało następnie utrzymane w mocy orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24 lutego 2016 r. W związku z przedstawieniem przez pełnomocnika reprezentanta grupy wykazu osób w trybie art. 12 ustawy z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. 2010, Nr 7, poz. 44 ze zm. – dalej: „u.d.p.g.”) (k. 1755-1781) pozwany (…) Towarzystwo (…) S.A. (…) Gruop z siedzibą w W. wniósł zarzuty co do członkostwa określonych osób w grupie lub podgrupach. Strona pozwana podniosła, że osoby wskazane w lit. C pkt 1-20 pisma z dnia 29 października 2017 r. rozwiązały umowy z pozwanym i w związku z tym nie spełniają wymogów określonych w postanowieniu sądu z dnia 15 września 2016 r. oraz w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania. Natomiast osoby wskazane w lit. D pkt 1-34 ww. pisma zawarły inne umowy niż podane w ww. postanowieniu i ogłoszeniu. Z kolei osoby wskazane w lit. E pkt 1-6 tego pisma wywodzą swoje roszczenie z kilku polis i tylko niektóre z nich mogą być rozpoznane w niniejszym postępowaniu. Podał, że osoby wskazane w lit. F pkt 1-104 pisma nie złożyły oświadczeń o przystąpieniu do grupy w terminie zakreślonym w ogłoszeniu. Osoby wymienione w lit. G pkt 1-36 pisma złożyły oświadczenia o wystąpieniu z grupy, zaś osoby wskazane w lit. H pkt 1-27 pisma zawarły z pozwanym aneksy do umów, co oznacza, że treść tych umów nie odpowiada treści umów wskazanych w ogłoszeniu. Z tych względów zdaniem pozwanego Sąd powinien odmówić przyznania tym osobom statusu członka grupy (k. 12140-12164).

W odpowiedzi na zarzuty powód zgłosił wystąpienie z grupy osób wymienionych w pkt I ppkt 1-19 pisma z dnia 3 listopada 2017 r. oraz wyłączył ze składu grupy A. W. (2) z uwagi na jej śmierć oraz A. H. z uwagi na rozwiązanie tej umowy przez pozwaną. Zdaniem powoda bezprzedmiotowy jest wniosek o odmowę przyznania statusu członka grupy w zakresie punktu G, gdyż osoby te członkami grupy nie są wobec zgłoszenia wystąpienia z grupy. Podał, że osoby wymienione w lit. C nie są już członkami grupy. Zdaniem powoda niezasadne są zarzuty odnoszące się do osób wskazanych w lit. D i F pisma pozwanego, gdyż o tym czy roszczenia członków są oparte na jednakowej podstawie faktycznej decyduje treść konkretnych postanowień OWU wskazanych i opisanych przez powoda w pozwie, a nie ich nazwy czy numery. Podniósł, że członkiem grupy jest konkretny podmiot, a nie osoba w odniesieniu do umowy x lub y.

W ocenie powoda, wszystkie osoby wymienione w lit. F pisma pozwanego, zachowały termin wskazany w ogłoszeniu.

W tym zakresie podniósł, że zarzuty te są bezprzedmiotowe w stosunku do osób które wystąpiły z grupy (M. J., I. S., M. G.). Podał, że 18 osób wymienionych na stronie 21 w tezie 51 pisma z dnia 3 listopada 2017 r. (k. 29056) złożyło oświadczenia o przystąpieniu do grupy do dnia 24 grudnia 2016 r. Wskazał, że 16 członków grupy (k. 28057-29058) przesłało reprezentantowi grupy wiadomości e-mail zawierające skan oświadczenia o przystąpieniu do grupy do dnia 24 grudnia 2016 r., a następnie uzupełniło brak poprzez doręczenie oryginału oświadczenia. Ponadto powód otrzymał drogą mailową zgłoszenia o przystąpieniu do grupy do dnia 24 grudnia 2016 r. od 66 osób wymienionych w piśmie (k. 29061-29061). Z kolei G. G. wyraził swoją wolę o przystąpieniu do grupy drogą telefoniczną. Podniósł zarzut sprzeczności wniosku zawartego w lit. F pisma pozwanego z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Podał, że 16 osób (k. 29067) wymienionych w lit. H uchyliło się od skutków prawnych aneksów zawartych pod wpływem błędów, zaś 11 osób złożyło oświadczenia o wystąpieniu z grupy. Wskazała, że ww. osoby działały w mylnym przekonaniu, że podpisanie aneksu nie będzie miało wpływu na uczestnictwo jako członka grupy w pozwie grupowym, zaś niepodpisanie aneksu niezwłocznie po jego otrzymaniu spowoduje utratę możliwości zmiany postanowień umownych na korzystniejsze. Podał, że część osób (k. 29069) wskazanych w lit. I pisma pozwanego, wystąpiła z grupy, natomiast osoby oznaczone punktami 1-32 (k. 29069-29070) w dacie zawarcia umów nie były wpisane do CEIDG (k. 29036-29079).

 

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 12 u.d.p.g. w oświadczeniu o przystąpieniu do grupy uprawniony powinien:

1) określić swe żądanie,

2) wskazać okoliczności uzasadniające żądanie,

3) wskazać okoliczności uzasadniające przynależność do grupy,

4) przedstawić dowody.

Wykaz osób, które przystąpiły do grupy, sporządza powód i przedstawia sądowi, dołączając oświadczenia o przystąpieniu do grupy. Sąd doręcza wykaz pozwanemu.

Powód przedstawił tutejszemu Sądowi wykaz wszystkich osób, które przystąpiły do grupy, dołączając złożone przez nich oświadczenia oraz przedstawione dowody.

Zgodnie z art. 17 ust. 1. u.d.p.g. po upływie wyznaczonego przez sąd terminu, nie od dnia doręczenia powodowi zarzutów co do członkostwa, sąd wydaje postanowienie co krótszego niż miesiąc do składu grupy. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym.

W realiach niniejszej sprawy pozwany podniósł szereg zarzutów odnośnie do członkostwa zgłoszonych przez powoda osób w grupie.

W pierwszej kolejności należy rozważyć kwestię orzeczenia co do osób, które złożyły oświadczenie o wystąpieniu z grupy. Zdaniem Sądu w stosunku do takich osób należy wydać orzeczenie o charterze negatywnym, a zatem o odmowie przyznania tym osobom statusu członka grupy, skoro znaleźli się oni pierwotnie w wykazie przedstawionym przez powoda. Nieobjęcie orzeczeniem tych osób oznaczałoby bowiem brak substratu zaskarżenia w części odnoszącej się do tych osób. Podobnie należy potraktować oświadczenie reprezentanta grupy o wyłączeniu ze składu grupy A. W. (2) z uwagi na jej śmierć oraz A. H. z powodu rozwiązania przez nią umowy. Z tych względów Sąd odmówił przyznania statusu członka grupy następującym osobom: 1. K. M. (3), 2. K. W., 3. B. K. (4), 4. M. K. (7), 5. K. T. (2), 6. M. K. (8), 7. W. J., 8. D. D. (1), 9. R. K. (2), 10. U. W., 11. M. P. (4), 12. K. M. (4), 13. P. L. (2), 14. A. D. (3), 15. M. F. (3), 16. A. W. (1), 17. M. C. (2), 18. M. Z. (4), 19. K. T. (3), 20. R. M. (2), 21. A. R. (4), 22. P. C. (2), 23. J. W. (3), 24. M. S. (6), 25. P. S. (4), 26. M. B. (5), 27. O. R., 28. R. G. (2), 29. K. G., 30. M. L., 31. A. Ł., 32. P. P. (3), 33. A. R. (5), 34. J. W. (4), 35. M. J. (4), 36. M. K. (9), 37. R. S. (5), 38. B. S. (2), 39. P. M. (2), 40. G. M., 41. M. B. (6), 42. R. S. (6), 43. J. P. (2), 44. M. W. (7), 45. A. P. (2), 46. T. G. (2), 47. D. D. (2), 48. P. S. (5), 49. S. D., 50. P. G. (3), 51. S. S. (3), 52. M. Z. (5), 53. I. S. (2), 54. M. G. (7), 55. J. P. (3), 56. A. W. (2), 57. A. H. Powyższe implikuje niezasadność zarzutu wskazanego w lit. C pisma pozwanego z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Odnosząc się do zarzutów skierowanych w stosunku do osób wymienionych w lit. D i E ww. pisma, zdaniem Sądu zarzuty te okazały się niezasadne. Wyżej wymienione osoby swoje roszczenie opierają na takiej samej podstawie faktycznej, tj. spornej klauzuli umownej, określającej zasady pobierania opłat wykupu. Okoliczność, że żądanie pozwu odnosi się do postanowień zaczerpniętych z 17 formalnie niezależnych wzorców, nie ma znaczenia, gdyż zasadniczą okolicznością determinującą dopuszczalność postępowania grupowego jest deklarowana przez powoda identyczność mechanizmu wprowadzonego przez wszystkie te wzorce. Wzorce umów, które zawarły osoby wymienione w lit. D i E pisma procesowego pozwanego zawierają tożsame mechanizmy określające zasady pobierania opłat wykupu.

Podstawa faktyczna powództwa w niniejszej sprawie, opiera się na twierdzeniu, że wszyscy członkowie grupy zawarli jako konsumenci z pozwaną umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w oparciu o opracowane przez nią wzorce umowne, na czas określony (od 15 do 30 lat), a członkowie grupy wpłacali na rachunek pozwanej środki pieniężne w postaci regularnych składek. Co zaś istotne – do każdej z umów zostało włączone zaczerpnięte z wzorca postanowienie umowne przewidujące prawo pozwanej do pobrania ze środków zgromadzonych na rachunku polisy, pochodzących ze składek regularnych należnych w pierwszych 5 (albo 7) latach polisowych, opłaty za wykup, których wysokość była uzależniona i liczona na podstawie ustalonego stosunku procentowego oraz wartości polis. Obowiązek zapłaty tej opłaty powstawał natomiast, gdy rozwiązano umowę przed upływem 10 lat od jej zawarcia z innego powodu niż śmierć. W szczególności inna techniczna redakcja postanowień dotyczących opłat wykupu nie determinuje odmienności podstaw faktycznych roszczeń osób wskazanych przez pozwanego. Wprawdzie zawodowy pełnomocnik pozwanego w piśmie z dnia 23 stycznia 2018 r. (k. 29278-29279) przytoczył treść klauzuli umownej kwestionowanej w pozwie oraz treść klauzuli umownej dotyczącej osoby zgłaszającej się na członka grupy, jednakże w żadnym zakresie nie wyjaśnił na czym miałyby polegać różnice w mechanizmie tych klauzul, poza ich odmienną redakcją. Sąd zaś takich różnic się nie dopatrzył.

Należy również podkreślić, że okoliczność, że osoba, która oprócz umowy stanowiącej źródło roszczenia w postępowaniu grupowym, zawarła z pozwanym jeszcze inne umowy, z których nie wynika roszczenie oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej, nie implikuje odmowy przyznania takiej osobie statusu członka grupy.

Sąd orzeka bowiem jedynie o roszczeniu opartym na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej w odniesieniu do konkretnej osoby. Z tych względów brak podstaw do odmowy przyznania statusu członka grupy osobom wymienionym w lit. E.

W tym miejscu wskazać należy, że treść postanowienia w przedmiocie ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego nie determinuje ani nie ogranicza podstawy faktycznej, na której oparte są roszczenia poszczególnych członków grupy. O tym jakie roszczenia zostaną rozpoznane w postępowaniu grupowym decyduje bowiem Sąd w postanowieniu w przedmiocie rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym. „Ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego ma na celu poinformowanie o postępowaniu możliwie szerokiego kręgu osób potencjalnie spełniających kryteria przynależności do grupy i dostarczenie tym osobom podstawowych informacji o przedmiocie sprawy, tak by umożliwić im podjęcie świadomej decyzji o ewentualnym przystąpieniu do postępowania” (T. Jaworski, P. Radzimierski, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz, Warszawa 2010, Legalis).

Ogłoszenie ma zatem charakter informacyjny, a wskazanie w nim skonkretyzowanych wzorców umów miało na celu ułatwienie identyfikacji umów przez potencjalnych członków grupy.

Kolejno rozważyć należy zarzuty dotyczące osób wymienionych w lit. H pisma pozwanego. Pozwany wskazywał, że powód nie wykazał by ww. osoby złożyły oświadczenia o przystąpieniu do grupy w terminie do dnia 24 grudnia 2016 r. Zdaniem Sądu wystarczające do wykazania, że osoby złożyły oświadczenia w terminie było załączenie kopii stron dziennika korespondencji ( (…)- (…)), w którym zapisano daty złożenia oświadczeń przez 18 osób zamierzających wstąpić do grupy. Taki dowód w ocenie Sądu należy uznać za miarodajny, zwłaszcza w odniesieniu do osób, które złożyły korespondencję osobiście. Pozwany natomiast nie przedstawił dowodów przeciwnych. W ocenie Sądu niemiarodajne w tym zakresie byłyby zeznania poszczególnych osób. Wysoce nieprawdopodobne byłoby bowiem uznanie, że po prawie 2 latach osoby te pamiętałyby, w którym dokładnie dniu złożyły czy zaadresowały korespondencję do pełnomocnika reprezentanta. Mając na uwadze powyższe, brak podstaw by odmówić przyznania statusu członka grupy osobom wypisanym w dzienniku korespondencji, z którego wynika, że oświadczenia o przystąpieniu do grupy zostały wniesione przez 1. M. B. (3), 2. J. B., 3. I. B., 4. M. B. (4), 5. K. D. (2), 6. A. D. (2), 7. M. K. (6), 8. P. Ł., 9. M. M. (4), 10.R. N., 11. K. P. (1), 12.W. P. (2), 13. G. S. (2), 14. R. S. (3), 15. A. T., 16. I. W., 17. R. W. (2), 18. A. Z. (3) – do dnia 24 grudnia 2016 r. Zarzut ten jest również z oczywistych względów bezzasadny w stosunku do osób które wystąpiły z grupy tj. M. J., I S. i M. G.

W ocenie Sądu oświadczenia o przystąpieniu do grupy złożyli również w terminie 1. K. B. (3), 2. K. C., 3. P. D. (2), 4. A. G. (3), 5. P. G. (1), 6. P. G. (2), 7. J. J. (2), 8. D. K. (4), 9. P. K. (3), 10. P. K. (5), 11. D. N. (2), 12. J. P. (1), 13. W. R. (2), 14. A. S. (5), 15. W. W., 16. H. W. Osoby te przesłały do pełnomocnika reprezentanta drogą mailową skany pisemnych oświadczeń o przystąpieniu do grupy (k. 29116-29131) w terminie do dnia 24 grudnia 2016 r. Następnie osoby przysłały oryginały oświadczeń do pełnomocnika reprezentanta grupy.

Sąd podziela zapatrywanie wyrażone w postanowieniu Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 września 2016 r. (I Acz 16663/16), który wskazał, że „charakter samego oświadczenia o przystąpieniu do grupy, jak i terminu do złożenia tego oświadczenia, a w konsekwencji, także możliwości zastosowania do niego art. 165 k.p.c., są w doktrynie sporne.

Część przedstawicieli doktryny opowiada się za procesowym charakterem oświadczenia o przystąpieniu do grupy, a tym samym za traktowaniem terminu do złożenia oświadczenia o przystąpieniu do grupy jako terminu procesowego (tak K. Piasecki (red.), Komentarz do ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, Warszawa 2010, Legalis), inni uznają, że oświadczenie to ma charakter materialnoprawny, a tym samym, że termin do jego złożenia jest materialnoprawny (tak Paweł Pietkiewicz, Monika Rejdak, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz, Warszawa 2011, Lex; Tomasz Jaworski, Patrick Radzimierski, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz, Warszawa 2010, Legalis). Inni jeszcze wskazują na dwoisty – materialnoprawny i procesowy charakter czynności polegającej na złożeniu oświadczenia o przystąpieniu do grupy.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego nie można tracić z pola widzenia, że na tle przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oświadczenie o przystąpieniu do grupy jest działaniem podejmowanym w celu dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Składający oświadczenie ma więc zamiar wywołania nie tyle skutku materialnoprawnego, co określonego skutku procesowego, z tym że skutek ten następuje dopiero z chwilą przedstawienia sądowi wykazu osób, które przystąpiły do grupy (art. 12 zd. 2 u.d.p.g.), i to pod warunkiem, że reprezentant zdecyduje się umieścić w tym wykazie osobę składającą oświadczenie. Zatem nawet jeśli oświadczenie to jest w pewnym sensie oświadczeniem materialnoprawnym, to bezwzględne stosowanie do niego przepisów o składaniu oświadczenia woli, nie wydaje się trafne. W wypowiedziach doktryny nie ma sporu co do tego, że braki oświadczeń o przystąpieniu do grupy mogą być uzupełnione na wezwanie reprezentanta. Zatem należy dopuścić możliwość uzupełnienia braku podpisu pod oświadczeniami W. S. oraz E. S. W niniejszej sprawie zostało to uczynione przed złożeniem do sądu wykazu przystępujących członków grupy, bowiem reprezentant grupy w terminie otrzymał drogą mailową skany pisemnych oświadczeń o przystąpieniu do grupy i zapoznał się z ich treścią, a następnie oryginały tych oświadczeń.”.

Zdaniem Sądu osoby wymienione na stronach 26-27 pisma procesowego powoda z dnia 3 listopada 2017 r. w punktach 1-66 (k. 29061-29062) złożyły oświadczenie o przystąpieniu do grupy w terminie do dnia 24 grudnia 2016 r. Analiza treści korespondencji mailowej wskazuje, że osoby te wyraziły oświadczenia woli o przystąpieniu do grupy.

Sąd dokonał wykładni złożonych w wiadomości e-mail oświadczeń woli o przystąpieniu, w świetle dyrektyw wynikających z art. 65 § 1 k.c.

Pełną i właściwą treść oświadczenia woli ujętego w formie pisemnej ustala się przyjmując za podstawę wykładni przede wszystkim tekst dokumentu, a podstawowe znaczenie przypada językowym regułom znaczeniowym.

Wykładnia taka powinna uwzględniać całość wypowiedzi pisemnej, w tym dołączone do maili załączniki, a przede wszystkim uzupełnienie dokumentacji poprzez złożenie poprawnego oświadczenia o przystąpieniu do grupy na piśmie. W korespondencji mailowej sprzed dnia 24 grudnia 2016 r. osoby te wyraziły swoją wolę o przystąpieniu do grupy wprost lub w sposób dorozumiany poprzez: prośbę „rozpatrzenia możliwości udziału w pozwie grupowym” (M. A. – k. 29133), zgłoszenie chęci przystąpienia do pozwu zbiorowego (W. B. – k. 29134, P. J. (3) – k. 29158, M. M. (7) – k. 29168, M. M. (6) – k. 29169, M. N. (2) – k. 29170) przesłanie dokumentacji „w celu przystąpienia do pozwu zbiorowego” (T. B. – k. 29135, M. O. (3) – k. 29171), pytanie o informację dotyczącą niezbędnych dokumentów (A. C. (2) – k. 29136), zgłoszenie uczestnictwa w pozwie zbiorowym (J. C. (6) – k. 29137, A. S. (3) – k. 29178), wskazanie zainteresowania przystąpieniem do pozwu (J. C. (4) – k. 29138, P. K. (4) – k. 29152, J. Ł. (2) – k. 29164, T. P. – k. 29172, E. P. (2) – k. 29173, L. W. – k. 29191, I. Z. – k. 29194), wyrażenie chęci przystąpienia do pozwu zbiorowego (J. C. (5) – k. 29139, E. S. – k. 29140), przesłanie skanów dokumentów (R. D. (2) – k. 29141, M. J. (3) – k. 29157, J. K. (3) – k. 29163, B. Z. (1) – k. 29195), próbę o przygotowanie umowy w celu przystąpienia do pozwu zbiorowego (G. D. (3) – k. 29142), prośbę o przesłanie umowy (E. D. – k. 29143), wypełnienie formularza zgłoszeniowego (J. D. – k. 29144, M. G. (5) – k. 29150, A. G. (4) – k. 29151. M. G. (6) – k. 29152, M. H. – k. 29153, W. M. (2) – k. 29166, T. M. (3) – k. 29167, S. P. – k. 29175, A. G. (5) – k. 29177, B. T. – k. 29186, T. W. – k. 29187, R. W. (1) – k. 29188, D. W. – k. 29189, J. W. (2) – k. 29190, B. Z. (2) – k. 29196), przesłanie dokumentów (P. D. (3) – k. 29145, J. J. (1) – k. 29155, A. S. (4) – k. 29180, T. S. – k. 29183, M. Ż. (2) – k. 29197), prośbę o pomoc w rozwiązaniu polisy (T. D. – k. 29146), wyrażanie chęci uczestniczenia w pozwie grupowym (R. G. (3) – k. 29147, M. Z. (3) – k. 29193), przesłanie dokumentacji i prośba o pomoc w rozwiązaniu umowy (R. G. – k. 29148), przesłanie dokumentów celem przystąpienia do pozwu zbiorowego (R. G. (1) – k. 29149), podanie informacji o polisie (M. J. (2) – k. 29154), wskazanie zainteresowania przystąpienia do pozwu oraz przysłanie dokumentów (P. J. (2) – k. 29156, M. K. (5) – k. 29159-29160, J. K. (4) – k. 29161), zgłoszenie chęci przystąpienia do pozwu zbiorowego oraz przesłanie dokumentacji (R. M. (1) – k. 29165, S. Z. – k. 29192), prośbę o pomoc w związku z polisą i przesłanie skanów dokumentów (K. P. (2) – k. 29174), zdecydowanie się na przystąpienie do pozwu o ustalenie (W. S. – k. 29176), przesłanie dokumentów i wyrażenie zgody na wynagrodzenie pełnomocnika (J. S. (5) – k. 29177), prośbę o przygotowanie umowy (R. S. (4) – k. 29181), pytanie w związku z rezygnacją z polisy (S. S. (5) – k. 29182), przesłanie skanu dokumentów (S. S. (2) – k. 29184), zgłoszenie się do pozwu zbiorowego (M. Ś. (2) – k. 29185). Ponadto P. L. (1) w dniu 22 grudnia 2016 r. zgłosił telefonicznie chęć do przystąpienia do pozwu przeciwko (…) (k. 29198). Z kolei G. G. wyraził chęć przystąpienia do grupy w rozmowie telefonicznej, zaś 16 grudnia 2016 r. przesłał pełnomocnikowi reprezentanta umowę o obsługę prawną (k.29259-29266). Mając na uwadze, że skutek procesowy w postaci dołączenia do grupy następuje z chwilą przedstawienia sądowi wykazu osób, które przystąpiły do grupy, możliwe jest uzupełnienie braków w zakresie pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do grupy już po upływie terminu wskazanego w ogłoszeniu a przed przedstawieniem sądowi wykazu osób, o ile osoba zgłaszająca się do postępowania grupowego w terminie złożyła oświadczenie woli reprezentantowi lub jego pełnomocnikowi o przystąpieniu do grupy, co miało miejsce w odniesieniu do ww. 67 osób. Nawet złożenie ustnego oświadczenia woli o przystąpieniu do grupy, które zostanie uzupełnione po terminie wskazanym w ogłoszeniu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, należy uznać za wniesione w terminie, a zatem skuteczne. Podkreślenia wymaga, że oświadczenie woli o przystąpieniu do grupy składali konsumenci, którzy nie mają wykształcenia prawniczego, zaś w momencie składania swoich oświadczeń nie byli reprezentowani przez zawodowych pełnomocników. Wszyscy oni wyrazili swoje oświadczenia woli o przystąpienia do grupy w związku z ogłoszeniem o postępowaniu grupowym, co zostało ostatecznie potwierdzone w przesłanych i poprawionych na wezwanie reprezentanta grupy oświadczeniach o przystąpieniu do grupy. Z tych względów brak było podstaw do odmowy przyznania statusu członka grupy osobom wymienionym na stronach 26-27 pisma procesowego powoda z dnia 3 listopada 2017 r. w punktach 1-66 (za wyjątkiem punktu 55). Strona powodowa nie przedstawiła jednak żadnego dowodu na okoliczności złożenia oświadczenia o przystąpieniu do grupy przez J. T., co powoduje odmowę przyznania mu statusu członka grupy.

Odnosząc się z kolei do zarzutu wskazanego w lit. H pisma pozwanego z dnia 29 sierpnia 2017 r., to w ocenie Sądu zarzut ten okazał się zasadny.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że 11 spośród 27 osób złożyło oświadczenie o wystąpieniu z grupy, co czyni bezprzedmiotowym rozważania w stosunku do tych osób.

Nie ulega wątpliwości Sądu i nie było kwestionowane przez strony zawarcie, przez 27 osób wymienionych w lit. H ww. pisma, z pozwanym aneksów do umów, które modyfikowały umowy w ten sposób, że opłata likwidacyjna nie przekraczałaby 29%, a zatem umowy tych osób mają odmienną treść od umów stanowiących podstawę faktyczną sporu i roszczenia na nich oparte nie mogą zostać zakwalifikowane jako oparte na takiej samej podstawie faktycznej.

Powód podnosił, że osoby te uchyliły się od skutków prawnych oświadczeń woli złożonych pod wpływem błędu, co oznacza, że treść umów nie uległa zmianie. Podał, że błąd polegał na mylnym przekonaniu, że podpisanie aneksu nie będzie miało wpływu na uczestnictwo jako członka grupy w pozwie grupowym przeciwko pozwanemu oraz, że niepodpisanie aneksu niezwłocznie po jego otrzymaniu spowoduje utratę możliwości zmiany postanowień umowy ubezpieczenia dotyczących świadczeń wykupu na korzystniejsze. Wskazał, że ww. osoby w swoich oświadczeniach powołały się na manipulację, która miała na celu rozbicie grupy w niniejszym postępowaniu. Pozwany składając ofertę zawarcia aneksu nie poinformował ich, że podpisanie aneksu może skutkować wykluczeniem ich przez Sąd z grupy oraz, że mogą one podpisać aneks tej treści do końca okresu ubezpieczenia.

Stosownie do treści art. 84 k.c. w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej (§ 1). Z kolei § 2 tego przepisu stanowi, że można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).

Wyżej określona wada może polegać na wadliwym powzięciu aktu woli, tzn. na mylnym wyobrażeniu osoby składającej oświadczenia woli o faktycznym stanie rzeczy lub braku wyobrażenia o tym, jeżeli stało się ono przyczyną sprawczą oświadczenia woli albo na niezgodności miedzy aktem woli a jej przejawem na zewnątrz tzn. na mylnym wyobrażeniu treści złożonego oświadczenia woli. Błąd może dotyczyć całej umowy, jak i jej poszczególnych postanowień. Powołanie się na wadę oświadczenia woli w postaci działania pod wpływem błędu wymaga wykazania rozbieżności między stanem mylnie wyobrażonym w chwili złożenia oświadczenia woli a stanem rzeczywistym, która wywołała złożenie oświadczenia woli określonej treści.

Niezależnie do powyższego należy wskazać, że dla możliwości uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli w razie błędu co do treści czynności prawnej ustawa wymaga jednoczesnego spełnienia dwóch przesłanek, tj. błąd musi być błędem co do treści czynności prawnej oraz musi to być błąd istotny. Nadto musi zaistnieć jedna z trzech następujących okoliczności – druga strona przyjmująca oświadczenie błąd wywołała swoim choćby niezawinionym zachowaniem albo o błędzie wiedziała, lub wreszcie z łatwością błąd mogła zauważyć.

Nieistotny jest błąd co do motywu (pobudki), jakim kierowała się osoba składająca oświadczenie woli (por. wyrok Sądu Najwyższego z 24 września 1998 r., III CKN 611/97, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 1997 r., III CKN 214/97; wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 7 maja 2015 r., I ACa 703/14).

Błąd podpisującego aneks, co do skutków procesowych modyfikacji umowy oraz możliwości modyfikacji umowy w innym czasie, nie jest błędem dotyczącym treści czynności prawnej, a jedynie błędem co do pobudki, który nie jest objęty hipotezą art. 84 k.c.

Nie można być w błędzie, nawet w potocznym znaczeniu tego słowa, co do okoliczności przyszłej i niepewnej, która może, ale nie musi nastąpić. Przeświadczenie, że Sąd odmówi przyznania statusu członka w grupie nie stanowi błędu, ale prognozę rozwoju przyszłych wydarzeń. Błąd, na który powołuje się powód nie dotyczy treści aneksu, a jedynie skutków procesowych (a nie materialnoprawnych) jego podpisania.

Podobnie błędne wyobrażenie na temat tego, że niepodpisanie aneksu niezwłocznie po jego otrzymaniu spowoduje utratę możliwości korzystnej zmiany postanowień umowy nie jest błędem co do treści czynności prawnej.

Z tych względów należało odmówić statusu członka grupy następującym osobom: 1. B. B., 2. Z. R., 3. R. W. (3), 4. G. S. (3), 5. T. K. (2), 6. M. G. (8), 7. P. W. (5), 8. D. Z. (3), 9. J. W. (5), 10. T. S., 11. B. Z. (2), 12. M. K. (10), 13. M. K. (11), 14. P. F., 15. M. M. (6), 16. J. O.

Z kolei zarzut wskazany przez pozwanego w stosunku do osób wymienionych w lit. I przedmiotowego pisma nie zasługiwał na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że 8 spośród 74 osób złożyło oświadczenie o wystąpieniu z grupy, co czyni bezprzedmiotowym rozważania w stosunku do tych osób.

Pozwany nie wykazał, że ww. osoby zawarły swoje umowy jako przedsiębiorcy. Na tę okoliczność pozwany przedstawił jedynie stosowne wydruki z CEIDG. Po pierwsze wskazać należy, że część z tych osób (32 osoby spośród 66 osób) w chwili zawarcia umów nie była wpisana do CEIDG. Po drugie zdaniem Sądu sama okoliczność, że dana osoba wykonuje działalność gospodarczą, nie implikuje domniemania faktycznego, że konkretna umowa zawarta przez tę osobę została zawarta bezpośrednio w związku z jej działalności gospodarczą. Pozwany nie wykazał, by z treści umów wynikał taki związek oraz, by działalność gospodarcza prowadzona przez poszczególne osoby wymienione w lit. I polegała na inwestowaniu w instrumenty finansowe takie jak ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Co więcej wszystkie te osoby złożyły oświadczenia na piśmie, że zawarły przedmiotowe umowy jako konsumenci, a zatem brak podstaw do dopuszczenia dowodu z przesłuchania tych osób. Poza wskazaniem wpisu tych osób do CEIDG pozwany w żadnym stopniu nawet nie uprawdopodobnił, że osoby te zawarły umowy z pozwanym jako przedsiębiorcy. W szczególności podnieść należy, że przedmiotowe umowy miały charakter mieszany i dotyczyły również ubezpieczenia na życie, a zatem nie sposób jest w ogóle twierdzić by tego rodzaju umowa mogła być zawarta w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Odnosząc się do pozostałych wskazanych w wykazie przedstawionym przez powoda osób, których udziału w grupie nie kwestionował pozwany, Sąd nie dopatrzył się przesłanek do odmowy przyznania im statusu członka grupy.

Powód dołączył wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące przystąpienia do grupy poszczególnych osób, a zatem przynależność do grupy wymienionych osób nie budziła wątpliwości Sądu. Przedstawiciel grupy sprostał ciężarowi dowodu na nim spoczywającemu, dowiódł przynależności poszczególnych członków do grupy. Sąd dokonał weryfikacji złożonych oświadczeń, umów i pozostałych dowodów i nie stwierdził przesłanek do wyłączenia z niej poszczególnych członków.

Z tych względów, na podstawie powołanych przepisów, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.


Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział I Cywilny z dnia 7 września 2018 r.

Orzeczenie częściowo uchylone i częściowo zmienione postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11 kwietnia 2019 r., I ACz 182/19.

  1. Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym nie zawiera regulacji co do podmiotów chcących przystąpić do grupy w okresie pomiędzy złożeniem pozwu a zamieszczeniem ogłoszenia w prasie o wszczęciu postępowania grupowego. Brak jest podstaw by twierdzić, że we wskazanym okresie nie jest możliwe złożenie oświadczenia o przystąpieniu do grupy, albowiem przepisy ustawy wprost tego nie zabraniają, lecz także wyraźnie nie zezwalają na omawianą sytuację. Zastrzec jednak należy, że osoby te winny spełniać przesłanki, o których mowa w postanowieniu o zarządzeniu ogłoszenia i zamieszczonym w prasie ogłoszeniu, albowiem oświadczenie podmiotów chcących przystąpić do grupy de facto zgodnie z przepisami powinno zostać złożone po jego dokonaniu.

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:         SSO Ewa Ligoń-Krawczyk (spr.)

Sędziowie:                    SSO Rafał Wagner, SSO Jacek Bajak

po rozpoznaniu w dniu 7 września 2018 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów (…) W. przeciwko Towarzystwu (…) S.A. z siedzibą we W. o zapłatę,

postanawia:

  1. na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym ustalić, że w skład grupy reprezentowanej przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów (…) W. wchodzą następujące osoby: [dane 517 członków grupy];
  2. odmówić statusu członka grupy następującym osobom: [dane 55 osób].

 

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 22 grudnia 2014 r. Miejski Rzecznik Konsumentów w (…) W. działający w charakterze reprezentanta grupy złożonej z B. K. (4), H. D., F. W., L. J. (1), M. T. (2), J. M. (1), D. P. (1), W. G. (1), M. D. (1), M. T. (1), H. C., E. M. (1), M. M. (1), M. K. (1), R. H., D. S. (3), A. P. (1), K. Ś., U. M., J. S. (8), K. L. (1), B. S. (1), B. B. (1), M. G. (1), M. A. (1), A. B. (1), M. B. (1), D. F. (1), T. S. (1), T. Ł., M. K. (2), A. C. (1), B. K. (1), L. B. (1), K. C. (1), M. A. (2), S. G. (1), K. R., M. K. (3), W. C., J. L., P. D. (1), M. K. (4), I. K., M. D. (2), M. K. (5), M. P. (1), A. C. (5), S. C., J. G. (1), A. Z. (4), G. F., J. R. (1), J. B. (1), D. K. (1), K. M. (2), W. K. (1), L. C., B. C. (1), S. Ł., A. N., R. P. (1), M. W. (1), A. G. (1), A. K. (1), R. Ł., P. M., R. K. (1), P. K. (2), J. K. (2), P. K. (3), J. K. (3), A. S. (1), B. W. (1), A. O. (1), K. L. (2), B. K. (2), M. O. (1), R. B. (2), M. H. (1), H. K., E. P. (3), B. M. (1), K. U. (2), M. M. (3), I. S. (2), A. S. (5), M. S. (7), K. G. (4), M. G. (2), H. W., I. W. (2), K. G. (3), B. K. (3), M. Ś. (1), P. W. (1), W. Ś., M. W. (2) i J. D. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanego Towarzystwa (…) S.A. z siedzibą we W., tytułem zwrotu, kwot równych wartości korzyści majątkowych uzyskanych przez pozwanego bez podstawy prawnej kosztem członków grupy, w wykonaniu nieważnych czynności prawnych – nieważnych oświadczeń złożonych przez członków grupy pozwanemu o chęci skorzystania z zastrzeżenia na ich rzecz ochrony ubezpieczeniowej oraz nieważnych umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W przypadku oddalenia powództwa w zakresie dotyczącym żądania z pkt I pozwu strona powodowa wniosła o zasądzenie od pozwanego Towarzystwa (…) S.A. z siedzibą we W. kwot pobranych przez pozwanego od członków grupy bez podstawy prawnej jako opłatę likwidacyjną, w oparciu o niedozwolone postanowienia umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz zasądzenie od pozwanego Towarzystwa (…) S.A. z siedzibą we W. kwot pobranych przez pozwanego od członków grupy bez podstawy prawnej jako opłatę administracyjną, zwaną również przez pozwanego opłatą za zarządzanie, w oparciu o niedozwolone postanowienia umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – w kwotach wskazanych indywidualnie dla każdego z członków grupy w ramach podgrupy.

W pozwie wniesiono o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym na podstawie art. 1 w zw. z art. 4 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2010, nr 7, poz. 44; dalej: „u.d.p.g.”).

Strona powodowa uzasadniając rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym podniosła, iż dochodzone roszczenia są roszczeniami jednego rodzaju, ponieważ każdy z członków grupy wnosi o zasądzenie roszczenia pieniężnego, roszczenia są dochodzone przez 99 osoby, roszczenia związane są z ochroną konsumentów i są oparte na takiej samej podstawie faktycznej.

Jako podstawę żądania pozwu wskazano art. 58 § 1 k.c., art. 58 § 2 k.c., art. 805 k.c., art. 807 k.c., art. 808 k.c., art. 829 k.c. oraz art. 3531 k.c. i art. 393 k.c. W uzasadnieniu pozwu wskazano, iż pozwane towarzystwo ubezpieczeniowe zawarło z ubezpieczającymi umowy ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Członkowie grupy są osobami fizycznymi, które przystąpiły do umów ubezpieczenia grupowego w oparciu o wzorce umowne przygotowane przez pozwanego. Członkowie grupy wpłacali na rachunek pozwanego środki pieniężne w postaci Składki Pierwszej oraz Składek Bieżących. W przypadku zebrania przez pozwane towarzystwo zakładanej kwoty w Okresie Subskrypcji, tworzyło ono ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Składki wpłacone przez członków grupy pozwane towarzystwo alokowało w Jednostki Uczestnictwa Funduszu. Zdaniem strony powodowej oświadczenia każdego z członków grupy o chęci skorzystania z zastrzeżenia na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej są nieważne, tym samym żądanie zasądzenia korzyści majątkowych uzyskanych przez pozwanego bez podstawy prawnej kosztem członków grupy jest uzasadnione. Nieważność oświadczeń zdaniem strony powodowej wynika z tego, że oświadczenie nie zawiera kwoty wskazującej wysokość sumy ubezpieczenia związanej z ryzykiem pozwanego i nie prowadzi do skorzystania przez członka grupy z ochrony ubezpieczeniowej, gdyż takiej ochrony umowa ubezpieczenia grupowego nie przewiduje. Jednocześnie w przypadku oddalenia powództwa wniesionego na powyższej podstawie, strona powodowa dochodziła zapłaty kwot pobranych przez pozwanego od członków grupy bez podstawy prawnej tytułem opłaty likwidacyjnej pobranej w związku z rezygnacją ze stosunku ubezpieczenia. Zdaniem strony powodowej pozwany zastrzegł pobranie opłaty w rażąco wygórowanej wysokości, równej całości lub znacznej części wartości rachunku polisy, kształtując prawa i obowiązki konsumentów – członków grupy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszając ich interesy, co stanowi niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c., które nie wiążą członków grupy. Strona powodowa wniosła również o zapłatę kwot pobranych przez pozwanego tytułem opłaty administracyjnej, zwanej również opłatą za zarządzanie, podnosząc jak wyżej, iż postanowienia umowy dotyczące tych opłat, kształtują prawa i obowiązki konsumentów – członków grupy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszając ich interesy, co stanowi niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. i nie wiąże członków grupy (pozew k. 4-192, t. I).

W odpowiedzi na pozew z dnia 2 maja 2015 r. strona pozwana wniosła w pierwszej kolejności o odrzucenie pozwu z uwagi na niedopuszczalność rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym. W przypadku prawomocnego rozstrzygnięcia o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym o sprawdzenie wartości przedmiotu sporu oraz oddalenie powództwa w całości (odpowiedź na pozew k. 4391-4505, t. XXII-XXIII).

W piśmie procesowym z dnia 30 października 2015 r. Miejski Rzecznik Konsumentów (…) W. zgłosił przystąpienie do grupy reprezentowanej przez powoda w niniejszym postępowaniu: A. P. (2), M. K. (18), A. Z. (2), M. K. (21), J. K. (4), S. K. (2), P. P. (2), A. S. (10), J. Ł., E. J., M. S. (2), J. Z. (1), A. W. (7), J. O. (5), J. G. (2), W. G. (2), B. L., H. M. (1), T. C. (1), R. B. (1), N. K., K. S. (4), D. S. (1), C. M., A. P. (3), H. M. (2), J. M. (2), T. P., A. S. (8), E. M. (4), P. K. (4), S. S. (1), J. B. (2), W. S. (2), S. K. (3), G. P. (1), M. B. (2), K. D. (1), M. T. (3), D. C. (1), J. S. (2), R. K. (2), M. Ś. (2), S. Z., M. P. (3), A. Z. (1), T. E., D. C. (2), M. R. (1), U. Ś., J. B. (3), D. J., I. M. (2), A. P. (4), J. S. (3), D. Ś. (2), A. M. (3), D. W. (1), T. W. (1), A. K. (2), I. D., S. W., M. K. (9), M. M. (5), A. D. (1), M. S. (5), Ł. N., M. Z. (1), R. M. (1), A. D. (2), P. S. (1), K. L. (3), M. K. (10), K. W. (1), M. R. (2), J. B. (4), A. K. (3), I. Ś., M. R. (3), K. S. (1), D. G. (1), E. R. (1), K. W. (2), H. J., M. K. (19), M. K. (12), T. M. (1), U. K., G. B. (2), E. U., K. K. (2), O. S., T. K., W. J., K. G. (2), P. W. (2), A. C. (2), K. D. (2), W. P. (1), P. Ś., A. W. (1), J. K. (5), R. W. (1), H. H., R. P. (2), M. R. (4), B. C. (2), M. P. (5), A. W. (2), H. M. (3), M. M. (6), M. J. (2), M. W. (5), T. T. (1), K. S. (2), M. Ś. (3), D. W. (4), L. F., R. K. (4), Z. Z., P. U., A. J. (2), K. N., K. S. (3), W. W. (1), L. Z., I. C. (2), A. S. (4), B. C. (3), J. D. (3), M. P. (6), M. P. (7), P. O., A. A., D. L. (1), M. K. (13), B. J., M. C., T. M. (2), A. O. (2), D. W. (2), M. H. (3), J. J. (1), Z. N., R. W. (2), E. W. (1), E. G. (5), I. S. (4), P. K. (6), M. W. (6), A. P. (5), M. L. (1), B. G. (2), K. L. (4), P. B. (1), M. K. (14), A. S. (9), R. K. (5), J. D. (4), S. L., J.’a-P.’a R., M. G. (11), J. G. (3), K. K. (3), M. G. (10), Ł. K. (2), A. G. (3) I. S. (1), A. C. (3), E. W. (2), A. W. (3), M. B. (6), M. G. (4), R. W. (3), J. T. (1), T. G. (4), P. C. (2), T. S. (2), J. Z. (2), H. G. (1), L. B. (2), B. S. (2), A. M. (2), M. B. (7), B. B. (2), M. B. (15), T. C. (2), E. G. (1), D. S. (2), M. P. (11), W. D. (1), J. S. (5), M. W. (7), W. W. (2), I. W. (1), W. K. (2), J. S. (6), W. S. (1), A. U., E. L., J. I., M. N. (1), M. O. (2), G. D. (2), R. W. (4), M. S. (8), A. J. (2), K. U. (1), A. K. (5), A. S. (6), A. K. (6) i B. H. W związku z przystąpieniem ww. osób do grupy strona powodowa dokonała zmiany powództwa w ten sposób, że obok żądań wskazanych w pozwie wystąpiła z nowymi żądaniami związanymi z przystępującymi osobami (zgłoszenie przystąpienia nowych członków grupy i rozszerzenie powództwa k. 8017-8152, t. XLI).

Postanowieniem z dnia 1 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny odrzucił pozew Miejskiego Rzecznika Konsumentów w (…) W. (postanowienie k. 14512, t. LXXIII).

Postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2015 r. zmienił zaskarżone postanowienie w całości, w ten sposób, że postanowił rozpoznać sprawę w postępowaniu grupowym (postanowienie k. 14660-14665, t. LXXIV).

W piśmie procesowym z dnia 25 sierpnia 2016 r. powód zgłosił wystąpienie członków A. M. (3) i H. M. (3) z grupy (pismo k. 14775-14776, t. LXXIV).

Pozwany w dniu 13 września 2016 r. w odpowiedzi na pismo powoda z dnia 30 października 2015 r. wniósł o odrzucenie rozszerzonego powództwa z uwagi na niedopuszczalność zmiany składu grupy po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Apelacyjnego o dopuszczalności postępowania grupowego, w trybie innym niż tryb ogłoszenia w prasie o wszczęciu postępowania i złożenia oświadczenia o przystąpieniu do grupy, zgodnie z art. 11-17 u.d.p.g. W przypadku merytorycznego rozpoznawania przez Sąd roszczeń zgłoszonych w piśmie powoda z dnia 30 października 2015 r. pozwany wniósł o sprawdzenie wartości przedmiotu sporu oraz oddalenie rozszerzonego powództwa w całości (odpowiedź pozwanego na pismo powoda z dnia 30 października 2015 r. k. 148000-14812, t. LXXV).

Postanowieniem z dnia 19 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził zamieszczenie w dzienniku „(…)” ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego, o treści:

„Przed Sądem Okręgowym w Warszawie, I Wydział Cywilny, wszczęte zostało postępowanie grupowe w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2010 r., Nr 7, poz. 44) z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w (…) w W. przeciwko Towarzystwu (…) S.A. z siedzibą we W. („(…)S.A.”) sygn. akt I C 464/16.

Miejski Rzecznik Konsumentów w (…) W. jako reprezentant grupy wniósł o zasądzenie od pozwanego (…) S.A. zwrotu kwot równych wartości korzyści majątkowych uzyskanych przez (…) S.A. bez podstawy prawnej kosztem członków grupy, w wykonaniu nieważnych czynności prawnych – nieważnych oświadczeń złożonych przez członków grupy pozwanemu o chęci skorzystania z zastrzeżenia na ich rzecz ochrony ubezpieczeniowej oraz nieważnych umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym („roszczenie główne”). Jednocześnie, w przypadku oddalenia powództwa na powyższej podstawie, reprezentant grupy wniósł o zasądzenie od pozwanego (…) S.A. zwrotu kwot pobranych od członków grupy bez podstawy prawnej jako opłata likwidacyjna, pobrana w związku z rezygnacją ze stosunku ubezpieczenia, w oparciu o niedozwolone postanowienia umowne. Reprezentant grupy wniósł również o zasądzenie od (…) S.A. zwrotu kwot pobranych od członków grupy bez podstawy prawnej jako opłata administracyjna, zwana również przez pozwanego opłatą za zarządzanie, w oparciu o niedozwolone postanowienia umowne.

Każdy, kto spełnia łącznie następujące warunki:

1. przystąpił jako konsument do umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartej pomiędzy (…) S.A. a ubezpieczającym („Umowa ubezpieczenia grupowego”);

2. wpłacił Składkę Pierwszą i pierwszą Składkę Bieżącą oraz wpłacał kolejne miesięczne Składki Bieżące, a następnie zrezygnował z ubezpieczenia przed upływem Okresu odpowiedzialności i (…) S.A. pobrało Opłatę Likwidacyjną;

3. przystąpił do Umowy ubezpieczenia grupowego na następujących warunkach:

1) w Deklaracji Przystąpienia do Umowy ubezpieczenia grupowego nie wskazano wysokości sumy ubezpieczenia;

2) przystąpienie nastąpiło na podstawie wzorca (dalej: „Wzorzec”), na który składały się: warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK („OWU”), tabela opłat i limitów składek („Tabela Opłat”) oraz regulamin UFK („Regulamin”);

3) wzorzec nie zawierał wykazu oferowanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych („UFK”), charakterystyki aktywów wchodzących w skład UFK, kryteriów doboru aktywów ani zasad ich dywersyfikacji, zasad wyceny jednostek UFK, a także zasad alokacji składek w jednostki UFK, w szczególności w zakresie ich wyceny;

4) wzorzec zawierał postanowienia, zgodnie z którymi:

A. UFK nie istniał w chwili przystąpienia konsumenta do Umowy ubezpieczenia grupowego;

B. okres odpowiedzialności (…) S.A. miał trwać 10 lub 15 lat;

C. opłata Administracyjna (lub Opłata za zarządzanie) wynosiła 0,96%, 1,28% albo 1,92% od Składki Zainwestowanej w skali roku i była pobierana z każdej Składki Bieżącej;

D. Składka Zainwestowana stanowiła kwotę, która zostanie zainwestowana w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy w ciągu całego Okresu odpowiedzialności,

E. w przypadku dożycia przez ubezpieczonego do końca Okresu odpowiedzialności, świadczenie ubezpieczeniowe stanowiła kwota umorzonych jednostek UFK zgromadzonych na jego rachunku;

F. w przypadku śmierci ubezpieczonego świadczenie ubezpieczeniowe stanowiła kwota umorzonych jednostek UFK zgromadzonych na rachunku konsumenta powiększona o 1% Składki Zainwestowanej albo o 1% Wartości Rachunku w Dacie Umorzenia,

G. wartość początkowa jednostki UFK wynosiła 200 złotych,

H. na rzecz (…) S.A zostało zastrzeżone:

a. prawo do podjęcia decyzji o przedłużeniu Okresu Subskrypcji o okres do dwóch miesięcy,

b. prawo do podjęcia decyzji o nieobjęciu konsumenta ochroną ubezpieczeniową, jeżeli w Okresie Subskrypcji nie udało się zebrać kwoty potrzebnej do utworzenia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego,

c. prawo do podjęcia decyzji o odwołaniu Okresu Subskrypcji do jej ostatniego dnia i do nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową konsumenta, który przystąpił do ubezpieczenia,

d. prawo do podjęcia, w okresie 5 albo 6 dni roboczych po zakończeniu Okresu Subskrypcji a przed rozpoczęciem Okresu odpowiedzialności, decyzji o nieobjęciu ochroną ubezpieczeniową konsumenta, który przystąpił do ubezpieczenia, pomimo wpłaty przez niego Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej,

e. prawo do zwrotu konsumentowi Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej w kwocie nominalnej – bez odsetek w razie podjęcia przez niego decyzji o nieobjęciu konsumenta ochroną ubezpieczeniową,

I. (…) S.A. miał prawo zlikwidować UFK w dowolnej chwili; z momentem likwidacji UFK stosunek ubezpieczenia wygasał,

J. (…) S.A. miał prawo zmienić strategię inwestycyjną UFK,

K. wypłata z obligacji albo certyfikatów oparta była na indeksie, przy czym nie podano algorytmu, na podstawie którego indeks był wyliczany; indeks mógł zostać zlikwidowany bez wyjaśnienia przyczyny likwidacji; w razie likwidacji indeksu mógł on zostać zastąpiony indeksem zastępczym,

L. wartości Aktywów Netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego stanowi wartość wszystkich Aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego pomniejszoną o inne zobowiązania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

M. wartości jednostki UFK stanowi iloraz Wartości Aktywów Netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego i liczby wszystkich jednostek UFK,

N. Wartość Rachunku stanowi iloczyn bieżącej liczby jednostek UFK, znajdujących się na rachunku ubezpieczonego i aktualnej na dany dzień wartości jednostki UFK,

O. do wyliczenia Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu ubezpieczonego konieczna jest znajomość wartości jednostki UFK w dacie zgonu ubezpieczonego albo Wartości Rachunku w tej dacie,

P. wypłata świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu ubezpieczonego następuje po przedstawieniu dokumentów, których lista nie jest wyczerpująca, a (…) S.A. może odmówić wypłaty świadczenia lub ograniczyć jego wysokość, jeżeli nie otrzyma kompletnej dokumentacji,

Q. w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia, umorzenie jednostek UFK następuje w terminie do 30 dni albo do 10 dni roboczych po otrzymaniu przez (…) S.A. oryginału oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia,

R. w razie rezygnacji z ubezpieczenia w Okresie Subskrypcji albo w Okresie odpowiedzialności, ubezpieczony ma obowiązek doręczyć ubezpieczycielowi oświadczenie o rezygnacji, zaś warunkiem wypłaty środków jest okazanie przez niego dokumentu tożsamości ubezpieczającemu,

S. (…) S.A. ma prawo do pobrania ze środków zgromadzonych na rachunku ubezpieczonego, Opłaty Likwidacyjnej,

T. w razie rezygnacji przez konsumenta z ochrony ubezpieczeniowej przed upływem Okresu odpowiedzialności, (…) S.A. pobierało Opłatę Likwidacyjną, której wysokość była obliczana procentowo w stosunku do wartości środków zgromadzonych na rachunku konsumenta i była uzależniona od roku, w którym konsument zrezygnował z ubezpieczenia. Opłata Likwidacyjna zgodnie z Tabelą Opłat wynosiła od 100% do 1% albo od 80% do 5% wartości rachunku (dla ubezpieczeń z 15-letnim Okresem odpowiedzialności) albo od 100% do 5% wartości rachunku (dla ubezpieczeń z 10-letnim Okresem odpowiedzialności);

4. wzorzec zawierał definicje Składki Zainwestowanej i Składki Bieżącej zapisane w postaci wzorów matematycznych:

5. został objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym:

1) klientów (…) S.A. (…) zawartej dnia 12 lipca 2010 r.;

2) klientów (…) Banku (…) zawartej dnia 30 listopada 2010 r.;

3) klientów (…) S.A. (…) zawartej dnia 30 listopada 2010 r.;

4) klientów (…) S.A. (…) zawartej dnia 28 lutego 2011 r.;

5) klientów (…) Doradcy (…) zawartej dnia 31 maja 2011 r.;

6) klientów (…) Doradcy (…) zawartej dnia 28 lutego 2011 r.;

7) klientów (…) Banku S.A. (…) zawartej dnia 22 kwietnia 2009 r.;

8) klientów (…) S.A. (…) zawartej dnia 22 kwietnia 2009 r.;

9) klientów (…) Banku (…) zawartej dnia 24 września 2009 r.;

10) klientów (…) Banku S.A. (…) zawartej dnia 25 września 2009 r.;

11) klientów (…) S.A. (…) zawartej dnia 24 września 2009 r.;

może przystąpić do grupy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia i przesyłając je do reprezentanta grupy – Miejskiego Rzecznika Konsumentów w (…) W., na adres jego pełnomocników radców prawnych A. L. lub D. K. (2), (…) s.c., ul. (…), (…)-(…) W.

Przystąpienie do grupy po upływie powyższego terminu jest niedopuszczalne.

Złożenie oświadczenia o przystąpieniu do grupy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pełnienie funkcji reprezentanta grupy przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w (…) W. oraz na zasady wynagradzania pełnomocnika.

Prawomocny wyrok ma skutek wobec wszystkich członków grupy, to jest osób, które przed upływem terminu wskazanego w tym ogłoszeniu złożą oświadczenie o przystąpieniu do grupy i zostaną uwzględnione w postanowieniu sądu określającym skład grupy.

Zasady wynagrodzenia pełnomocnika:

  1. Wynagrodzenie pełnomocnika za prowadzenie postępowania składa się z: wynagrodzenia ryczałtowego („Opłata Ryczałtowa”) oraz (…) („(…)”).
  2. Każdy członek grupy jest zobowiązany zapłacić pełnomocnikowi Opłatę Ryczałtową, która zostanie wyliczona od wysokości roszczenia głównego członka grupy i wynosi: 50 zł brutto – przy wysokości roszczenia do 500 zł; 150 zł brutto – przy wysokości roszczenia powyżej 500 zł do 1.500 zł; 500 zł brutto – przy wysokości roszczenia powyżej 1.500 zł do 5.000 zł; 1.000 zł brutto – przy wysokości roszczenia powyżej 5.000 zł do 20.000 zł; 2.000 zł brutto – przy wysokości roszczenia powyżej 20.000 zł do 50.000 zł; 3.000 zł brutto – przy wysokości roszczenia powyżej 50.000 zł do 200.000 zł; 6.000 zł brutto – przy wysokości roszczenia powyżej 200.000 zł.
  3. Za prowadzenie sprawy w pierwszej instancji oraz za prowadzenie negocjacji i mediacji członek grupy jest zobowiązany zapłacić pełnomocnikowi 80% Opłaty Ryczałtowej w terminie 7 dni od podpisania umowy o obsługę prawną, zaś za prowadzenie postępowania w drugiej instancji i przed Sądem Najwyższym – 20% Opłaty Ryczałtowej w terminie 7 dni od wezwania przez pełnomocnika.
  4. W przypadku, gdy członek grupy nawiązał więcej niż jeden stosunek ubezpieczenia, z których zrezygnował, podstawą obliczenia Opłaty Ryczałtowej stanowi suma roszczeń członka grupy.
  5. Każdy członek grupy jest zobowiązany zapłacić pełnomocnikowi (…). (…) zostanie wyliczona od kwoty zasądzonej na rzecz członka grupy lub kwoty należnej członkowi grupy w wyniku zawartej ugody lub kwoty zwróconej członkowi grupy, w wysokości: 10% brutto ww. kwoty – gdy postępowanie będzie prowadzone w imieniu nie więcej niż 200 członków grupy; 7% brutto ww. kwoty – gdy postępowanie będzie prowadzone w imieniu więcej niż 200 członków grupy i nie więcej niż 700 członków grupy; 5% brutto ww. kwoty – gdy postępowanie będzie prowadzone w imieniu więcej niż 700 członków grupy.
  6. (…) będzie płatna w terminie 7 dni od otrzymania przez członka grupy kwoty, o której mowa w pkt 5 powyżej.

Jeżeli członek grupy otrzyma tylko część ww. kwoty lub będzie ją otrzymywał częściami, wówczas (…) będzie płatna sukcesywnie, w wysokości równej odpowiednio: 10%, 7% lub 5% kwot otrzymanych przez członka grupy.

W przypadku, gdy oboje małżonkowie przystąpili do umów ubezpieczenia grupowego, każde z nich zawiera oddzielną umowę z pełnomocnikiem. Wynagrodzenie pełnomocnika liczone jest od każdego z małżonków osobno. Każdy z małżonków jest samodzielnym członkiem grupy.” (postanowienie k. 19724-19728, t. XCIX).

W dniu 30 listopada 2016 r. w nr 279 ( (…)) dziennika „(…) (…)-9130 na stronie III dodatku (…) ukazało się ogłoszenie, o którym mowa w postanowieniu z dnia 19 października 2016 r. ((…) k. 19759 t. XCIX).

W piśmie procesowym z dnia 20 grudnia 2016 r. Miejski Rzecznik Konsumentów (…) W. zgłosił do grupy reprezentowanej przez powoda w niniejszym postępowaniu: D. Ż., M. J. (3), M. B. (14), P. C. (1), Z. C. (1), M. Ł., R. P. (4), E. P. (1), K. G. (1), G. B. (1), A. Ć., J. S. (1), D. P. (2), P. K. (1), J. K. (1), A. S. (2), M. K. (6), S. K. (1), K. Z., P. A., M. P. (2), Z. K. (4), R. R. (1), M. L. (2), M. K. (8), M. W. (3), J. S. (7), J. O. (1), K. M. (1), A. W. (8), M. P. (4), D. B. (1), W. S. (3), M. S. (4), A. J. (3), P. K. (5), J. M. (3), R. Ż., G. P. (2), I. L. (1), W. G. (3), J. D. (2), M. W. (4), D. Ś. (1), G. S., J. C., M. K. (11), B. S. (4), A. E. Ł. J., I. L. (2), A. J. (1), B. R., M. D. (3), R. K. (3), T. G. (4), R. R. (2), A. G. (2), M. B. (4), M. H. (2), G. B. (3), S. M., P. D. (2), T. G. (1), M. D. (4), Z. K. (1), J. R. (2), A. Ś., G. B. (4), Ł. T., T. R. Z. K. (2), Z. M. (1), K. C. (3), E. P. (2), M. K. (20), M. Z. (3), M. B. (5), Ł. K. (1), M. A. (3), R. P. (3), M. P. (9), S. O., J. D. (5), A. W. (6), I. M. (3), K. M. (3), A. K. (4), H. G. (2), M. K. (22), A. S. (7), A. W. (4), M. B. (11), P. G., T. Z., R. G., B. D. (1), M. L. (3), D. D., Z. P., B. P. (1), B. W. (2), H. B., J. G. (4), A. D. (3), R. M. (2), B. Ł., K. J., R. J., L. T., Z. C. (2), J. T. (2), T. G. (2), B. P. (2), M. S. (9), M. G. (9), M. D. (7), T. G. (3), W. Z., I. K., P. S. (3), E. T., B. W. (4), A. B. (2), L. J. (2), M. B. (9), M. G. (6), E. G. (3), D. F. (2), I. G. (1), M. Z. (2), S. K. (4), Z. E., A. G. (5), B. W. (5), M. B. (10), A. W. (5), T. W. (2), J. J. (2), Ł. A., M. G. (7), G. L., M. P. (10), L. Ł., B. O., J. K. (7), D. S. (4), A. W. (9), W. K. (3), K. K. (5), M. P. (8), P. Ł., J. O. (3), M. (…) , (…), I. G. (2), P. B. (2), M. G. (8), A. Z. (3) i W. M.. W związku z przystąpieniem ww. osób do grupy strona powodowa dokonała zmiany powództwa w ten sposób, że obok żądań wskazanych w pozwie wystąpiła z nowymi żądaniami związanymi z przystępującymi osobami (zgłoszenie przystąpienia nowych członków grupy i rozszerzenie powództwa k. 19761-19816, t. XCIX-C).

W piśmie procesowym z dnia 22 grudnia 2016 r. powód zgłosił wystąpienie członka E. G. (5) z grupy (pismo k. 23548-23549, t. CXVIII).

W piśmie procesowym z dnia 24 kwietnia 2017 r. Miejski Rzecznik Konsumentów (…) W. dokonał modyfikacji powództwa w zakresie roszczeń J. R. (2) i B. W. (5); zgłosił do grupy reprezentowanej przez powoda w niniejszym postępowaniu: M. B. (13), A. M. (1), A. R. (1), M. S. (6), K. K. (1), P. P. (1), I. O., M. M. (2), A. R. (2), K. C. (2), P. P. (4), B. W. (3), R. F., I. M. (1), M. S. (3), Z. M. (2), M. M. (4), I. J., Z. J., M. W. (8), A. S. (3), M. B. (3), L. Ż. (1), R. C., G. D. (1), M. S. (1), S. P., J. P. (1), E. K., A. J. (4), J. S. (4), E. M. (2), K. B., W. P. (2), P. K. (4), M. D. (5), J. O. (2), M. M. (8), D. B. (2), G. W., B. B. (3), S. F., P. S. (4), L. W., M. B. (17), R. D., J. K. (6), M. G. (5), E. G. (2), K. P., A. F., D. P. (3), P. P. (3), B. M. (2), G. H., A. K. (7), L. M., W. D. (2), E. M. (3), M. B. (16), D. L. (2), A. B. (3), D. G. (2), M. B. (12), S. J., B. K. (5), L. Ż. (2), P. S. (5), M. D. (8), W. D. (3), K. L. (5), J. O. (4), M. M. (7), B. K. (6), P. K. (7), K. K. (6), B. G. (1), J. P. (2), K. K. (7), A. C. (4), G. G., B. S. (5), P. J., K. K. (8), S. S. (2), K. T., M. Z. (4), P. S. (2), D. W. (3), A. G. (4), E. G. (4), M. N. (2), B. D. (2), Z. K. (3), A. K. (9), P. D. (3), M. K. (17), W. U., K. O., W. B. i S. G. (2). W związku z przystąpieniem ww. osób do grupy strona powodowa dokonała zmiany powództwa w ten sposób, że obok żądań wskazanych w pozwie wystąpiła z nowymi żądaniami związanymi z przystępującymi osobami (zgłoszenie przystąpienia nowych członków grupy i rozszerzenie powództwa k. 23573-23623, t. CXVIII-CXIX).

W piśmie procesowym z dnia 12 maja 2017 r. powód zgłosił wystąpienie członka A. C. (5) z grupy (pismo k. 26110-26111, t. CXXXI).

W piśmie procesowym z dnia 12 czerwca 2017 r. powód wyłączył ze składu grupy członków L. Ż. (2) i J. O. (4) wobec braku możliwości przedłożenia dowodów na okoliczność daty złożenia przez ww. osoby oświadczeń o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody na osobę reprezentanta grupy, ograniczając zarazem powództwo w tym zakresie (pismo k. 26141-26142, t. CXXXI).

Pozwany w dniu 13 czerwca 2017 r. w odpowiedzi na pismo powoda z dnia 20 grudnia 2017 r. wniósł o odrzucenie rozszerzonego powództwa z uwagi na niedopuszczalność zmiany składu grupy po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Apelacyjnego o dopuszczalności postępowania grupowego, w trybie innym niż poprzez tryb ogłoszenia w prasie o wszczęciu postępowania i złożenia oświadczenia o przystąpieniu do grupy, zgodnie z art. 11-17 u.d.p.g. W przypadku merytorycznego rozpoznawania przez Sąd roszczeń zgłoszonych w piśmie powoda z dnia 20 grudnia 2016 r. pozwany wniósł o oddalenie rozszerzonego powództwa w całości oraz ustalenie, że nie należą do grupy następujące osoby zgłoszone w piśmie powoda z dnia 30 października 2015 r.: M. K. (18), A. S. (10), J. O. (5), K. S. (4), A. S. (8), E. M. (4), W. S. (2), M. T. (3), D. Ś. (2), I. D., M. K. (19), D. W. (4), P. U., M. H. (3), I. S. (4), K. W. (3), A. S. (9), R. K. (5), M. G. (10), M. B. (15), M. P. (11), z uwagi na to, że zostali objęci ochroną na podstawie umów (…) innych niż wymienione w ogłoszeniu o wszczęciu niniejszego postępowania. Jednocześnie pozwany wniósł o ustalenie, że nie należą do grupy osoby zgłoszone w piśmie powoda z dnia 20 grudnia 2016 r.: R. P. (4), Z. K. (4), A. W. (8), W. S. (3), A. J. (3), B. S. (4), T. G. (4), S. M., M. K. (20), H. G. (2), B. Ł., E. T., J. K. (3), A. W. (9), I. G. (2), z uwagi na to, że zostali objęci ochroną na podstawie umów (…) innych niż wymienione w ogłoszeniu o wszczęciu niniejszego postępowania; ustalenie, że nie podlegają rozpoznaniu w postępowaniu grupowym roszczenia L. J. (2), W. M., T. G. (4), ponieważ w zawartych przez nich ubezpieczeniach ochrona została udzielona na podstawie innych umów ubezpieczenia na życie UFK innych niż wymienione w ogłoszeniu o wszczęciu niniejszego postępowania; ustalenie, że T. G. (4) nie należy do grupy, z uwagi na to, że jeden członek grupy nie może pozostawać w dwóch podgrupach; ustalenie, że D. Ś. (2) oraz M. W. (6) nie należą do grupy z uwagi na to, że pozostają w jednoosobowej podgrupie (odpowiedź pozwanego na pismo powoda z dnia 20 grudnia 2016 r. k. 26559-26570, t. CXXXIII).

Pozwany w dniu 14 lipca 2017 r. w odpowiedzi na pismo powoda z dnia 24 kwietnia 2016 r. wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz ustalenie, że nie należy do grupy żadna ze 101 osób zgłoszonych w piśmie z dnia 24 kwietnia 2017 r. z uwagi na to, że osoby te złożyły oświadczenia o przystąpieniu do grupy po upływie terminu zakreślonego w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania grupowego. Jednocześnie wniósł o ustalenie, że nie należą do grupy osoby, które złożyły w toku procesu oświadczenia o wystąpieniu z grupy tj.: A. M. (3), H. M. (3), A. C. (5), E. G. (5). Wniósł również o ustalenie, że nie należą do grupy osoby zgłoszone w piśmie z dnia 24 kwietnia 2017 r.: S. P., A. J. (4), D. B. (2), G. W., K. P., M. B. (16), A. B. (3), D. G. (2), L. Ż. (2), P. S. (5), K. K. (8), A. K. (9), z uwagi, iż ww. zostali objęci na podstawie umów (…) innych niż wymienione w ogłoszeniu o wszczęciu niniejszego postępowania oraz ustalenie, że nie należą do grupy: D. Ś. (2), R. M. (1), M. K. (13), M. W. (6), M. A. (3), G. L., P. S. (5), z uwagi na fakt, iż ww. pozostają w jednoosobowej podgrupie, przez co ich roszczenia nie zostały prawidłowo ujednolicone (odpowiedź pozwanego na pismo powoda z dnia 24 kwietnia 2016 r. k. 31745-31760, t. CLX).

W piśmie procesowym z dnia 16 kwietnia 2018 r. pozwany ponownie wniósł o odmowę przyznania statusu członka grupy wszystkim osobom zgłoszonym w piśmie z dnia 24 kwietnia 2017 r. z uwagi na fakt, iż osoby te złożyły oświadczenia o przystąpieniu do grupy po upływie zakreślonego terminu w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania grupowego; odmowę przyznania statusu członka wszystkim z 212 osób zgłoszonych w piśmie z dnia 30 października 2015 r. oraz wszystkim ze 161 osób zgłoszonych w piśmie z dnia 20 grudnia 2016 r. z uwagi na to, że osoby te zostały zgłoszone w trybie nieprzewidzianym w ustawie. Wniósł również o: odmowę przyznania statusu członka grupy osobom, które przystąpiły do umowy ubezpieczenia na życie z UFK jako przedsiębiorcy: A. P. (2), A. G. (3), M. G. (3), M. K. (13), J. G. (3), M. G. (10), M. O. (2), A. K. (8) (S.), T. K., M. Z. (3), M. P. (10), K. B., A. Z. (4), K. G. (4); odmowę przyznania statusu członka grupy osobom, które złożyły w toku procesu oświadczenia o wystąpieniu z grupy: A. C. (5), A. M. (3), H. M. (3), E. G. (5), D. W. (3); odmowę przyznania statusu członka grupy osobom wymienionym przez powoda w piśmie z dnia 12 czerwca 2017 r.: L. Ż. (2), J. O. (6); odmowę przyznania statusu członka grupy osobom objętym ochroną na podstawie umów ubezpieczenia na życie z (…) innych niż wymienione w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania: M. K. (18), A. K. (8) (S.), J. O. (5), K. S. (4), A. S. (8), E. M. (4), W. S. (2), M. T. (3), D. Ś. (2), I. D., M. K. (19), D. W. (4), P. U., M. H. (3), I. S. (4), K. W. (3), A. S. (9), R. K. (5), M. G. (10), M. B. (15), M. P. (11), R. P. (4), Z. K. (4), A. W. (8), W. S. (3), A. J. (3), B. S. (4), S. M., M. K. (20), H. grzybek, B. Ł., E. T., K., A. W. (9), I. G. (2), S. P., A. J. (4), D. B. (2), G. W., K. P., M. B. (16), A. B. (3), D. G. (2), L. Ż. (2), P. S. (5), K. K. (8), A. K. (9); odmowę przyznania statusu członka grupy osobom pozostającym w jednoosobowej podgrupie: D. Ś. (2), R. M. (1), M. K. (13), M. W. (6), M. A. (3), G. L., P. S. (5); odmowę rozpoznania w postępowaniu grupowym roszczeń L. J. (2), W. M. i T. G. (4), ponieważ w zawartych przez nich ubezpieczeniach ochrona została udzielona na podstawie innych umów (…) innych niż wymienione w ogłoszeniu o wszczęciu niniejszego postępowania; odmowę przyznania statusu członka grupy T. z uwagi na to, że jeden członek grupy nie może pozostawać w dwóch podgrupach jednocześnie (pismo procesowe k. 34831-34841, t. CLXXVI).

W piśmie procesowym z dnia 8 maja 2018 r. powód zgłosił wystąpienie z grupy L. Ż. (2) oraz podtrzymał wniosek o wyłączenie ze składu grupy J. O. (4). Wniósł o ustalenie składu grupy zgodnie z wykazem członków grupy stanowiącym załącznik nr 2 do pisma oraz wniósł o oddalenie zarzutów pozwanego i wniosków pozwanego o odmowę przyznania przez Sąd statusu członka grupy osobom wskazanym przez pozwanego w piśmie z dnia 16 kwietnia 2018 r., uwzględniając wystąpienie oraz wyłączenie ze składu grupy osób wskazanych w niniejszym piśmie (pismo procesowe k. 34853-34891, t. CLXXVI).

W piśmie przygotowawczym z dnia 15 czerwca 2018 r. pozwany wniósł o uznanie, że czynność procesowa powoda polegająca na przedłożeniu nowego wykazu członków grupy jest bezskuteczna i o oparcie rozstrzygnięcia o składzie grupy na wykazie członków grupy złożonym przez powoda przy piśmie z dnia 24 kwietnia 2017 r. Pozwany cofnął wniosek z dnia 16 kwietnia 2018 r. odmowę rozpoznania w postępowaniu grupowym roszczeń L. J. (2), W. M. (pismo przygotowawcze k. 35426-35434, t. CLXXIX).

 

Sąd Okręgowy ustalił i zważył co następuje:

Zgodnie z art. 12 u.d.p.g. w oświadczeniu o przystąpieniu do grupy uprawniony powinien określić swe żądanie oraz wskazać okoliczności uzasadniające żądanie, a także przynależność do grupy oraz przedstawić dowody. Wykaz osób, które przystąpiły do grupy, sporządza powód i przedstawia sądowi, dołączając oświadczenia o przystąpieniu do grupy.

Sąd doręcza wykaz pozwanemu.

Zgodnie z art. 17 ust. 1. u.d.p.g. po upływie wyznaczonego przez sąd terminu, nie krótszego niż miesiąc od dnia doręczenia powodowi zarzutów co do członkostwa, sąd wydaje postanowienie co do składu grupy. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym.

W realiach niniejszej sprawy pozwany w piśmie z dnia 16 kwietnia 2018 r. ostatecznie podniósł i ujednolicił swoje zarzuty odnośnie członkostwa zgłoszonych przez powoda osób w grupie.

Pozwany w pierwszej kolejności podniósł, iż 101 osób zgłoszonych w piśmie z dnia 24 kwietnia 2017 r. złożyły oświadczenia o przystąpieniu do grupy po upływie terminu zakreślonego w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania grupowego. Sąd w składzie orzekającym zarzutu powyższego nie podzielił. Zgodnie z treścią zamieszczonego w prasie ogłoszenia oraz wydanym w dniu 19 października 2016 r. prawomocnym postanowieniem, każda osoba spełniająca warunki wymienione w ogłoszeniu mogła przystąpić do grupy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia, w tym wypadku do dnia 30 stycznia 2017 r. oraz przesyłając je do reprezentanta grupy – Miejskiego Rzecznika Konsumentów w (…) W., na adres jego pełnomocników radców prawnych A. L. lub D. K. (2), (…) s.c., ul. (…), (…)-(…) W. Z dokumentów przedłożonych do akt sprawy wynika, iż osoby wymienione w piśmie z dnia 24 kwietnia 2017 r. złożyły wymagane oświadczenia opatrując je datą równą lub wcześniejszą niż 30 stycznia 2017 r. Sąd nie znalazł przy tym podstaw, aby twierdzić, iż oświadczenia te zostały złożone po bezskutecznym upływie terminu. Jeżeli pozwany twierdził, że w istocie tak było, to winien na tą okoliczność przedstawić stosowne dowody, a któremu to obowiązkowi nie sprostał, ograniczając się jedynie do podnoszenia niczym niepopartych twierdzeń. Ponadto skoro Sąd w postanowieniu nie zobowiązał powoda do złożenia w określonym terminie wykazu osób, które przystąpiły do grupy, przyjmuje się że taki wykaz powinien zostać sporządzony niezwłocznie, lecz w rozsądnym czasie. W ocenie Sądu sporządzenie przez powoda i przedstawienie sądowi stosownego wykazu, zawierającego oświadczenia o przystąpieniu do grupy odbyło się w stosownym czasie i bez zbędnej zwłoki, albowiem liczba osób i konieczność zgromadzenia oryginałów dokumentów, uzasadniały czas w jakim ostatecznie wykaz osób został sądowi przedstawiony. Na marginesie zaznaczyć należy, iż w sytuacji gdyby zapadło postanowienie Sądu i zakreślono by powodowi termin (sądowy) na złożenie dokumentów, ewentualne braki wykazu, oświadczeń, pisma itd. podlegałyby usunięciu stosownie do art. 130 k.p.c. lub też możliwe byłoby wydłużenie powodowi sądowego terminu na przedstawienie wykazu.

W kolejnym zarzucie pozwany wnosił o odmowę przyznania statusu członka wszystkim z 212 osób zgłoszonych w piśmie z dnia 30 października 2015 r. oraz wszystkim ze 161 osób zgłoszonych w piśmie z dnia 20 grudnia 2016 r. z uwagi na to, że osoby te zostały zgłoszone w trybie nieprzewidzianym w ustawie. Niewątpliwie, z czym należy się zgodzić z pozwanym, zgodnie z u.d.p.g. zainteresowane podmioty mogą wyrazić wolę wzięcia udziału w postępowaniu grupowym w dwojaki sposób: mogą wejść w skład tak zwanej grupy inicjującej, na rzecz której reprezentant grupy wnosi pozew z wnioskiem o jego rozpoznanie w postępowaniu grupowym lub też przystąpić do postępowania grupowego już po wydaniu przez sąd, na podstawie art. 10 ust. 1, postanowienia o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym i zarządzeniu publicznego ogłoszenia o jego wszczęciu (art.11 u.d.p.g.). Ustawa natomiast nie zawiera regulacji, co do podmiotów chcących przystąpić do grupy w okresie pomiędzy złożeniem pozwu, a zamieszczeniem ogłoszenia w prasie o wszczęciu postępowania grupowego. W ocenie Sądu brak jest podstaw by twierdzić, że we wskazanym okresie nie jest możliwe złożenie oświadczenia o przystąpieniu do grupy, albowiem przepisy ustawy wprost tego nie zabraniają, lecz także wyraźnie nie zezwalają na omawianą sytuację. Ustawodawca przewidział jedynie, że niedopuszczalne jest przystąpienie do grupy po upływie terminu wyznaczonego przez sąd w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania grupowego, dlatego też należy przyjąć, iż do tego momentu możliwe jest przystąpienie zainteresowanego podmiotu do grupy. Zastrzec jednak należy, że osoby te winny spełniać przesłanki, o których mowa w postanowieniu o zarządzeniu ogłoszenia i zamieszczonym w prasie ogłoszeniu, albowiem oświadczenie podmiotów chcących przystąpić do grupy de facto zgodnie z przepisami powinno zostać złożone po jego dokonaniu. Zauważyć też należy, że zakreślone w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania warunki przystąpienia do procesu odpowiadają podstawie faktycznej dochodzonego roszczenia przez te osoby. Zdaniem składu orzekającego pism powoda z dnia 30 października 2015 r. oraz z dnia 20 grudnia 2016 r. nie należało zatem traktować jako rozszerzenie powództwa, lecz jako zgłoszenie przystąpienia do grupy podmiotów wymienionych w piśmie.

Pozwany ostatecznie podniósł również, że odmówić należy statusu członka grupie osób, które przystąpiły do umowy ubezpieczenia na życie UFK jako przedsiębiorcy tj.: A. P. (2), A. G. (3), M. G. (3), M. K. (13), J. G. (3), M. G. (10), M. O. (2), A. K. (8) (S.), T. K., M. Z. (3), M. P. (10), K. B., A. Z. (4) oraz K. G. (4). Przeprowadzone w stosunku do wyżej wymienionych osób postępowanie dowodowe wykazało, że jedynie A. K. (8) i K. B. przystąpili do umowy (…) jako przedsiębiorcy, albowiem czynność przystąpienia związana była z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i uzyskaniem kredytu na prowadzoną działalność, dzięki czemu ww. mogli ponosić mniejsze koszty kredytu. Pomimo wezwania na termin rozprawy celem ustalenia, czy A. Z. (4) oraz K. G. (4) przystępując do umowy ubezpieczenia byli przedsiębiorcami, a umowa zawarta została w ramach działalności gospodarczej, wyżej wymienieni nie stawili się przed Sądem, wobec czego ponoszą oni ujemne konsekwencje swojego niestawiennictwa, sprowadzającego się do nieudowodnienia statusu konsumenta stosownie do treści art. 6 k.c. Z tego też względu Sąd wymienionym osobom odmówił statusu członka grupy. W stosunku do pozostałych osób stwierdzić należy, że materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy nie prowadzi do wniosku, iż podmioty te wykonywały działalność gospodarczą w dacie przystąpienia do umowy ubezpieczenia, bądź też pomimo prowadzenia działalności gospodarczej, umowy zawierały w związku z wykonywaną działalnością. Przeprowadzenie dowodu z przesłuchania tych osób wykazało, że umowa ubezpieczenia zawierana była na zaspokojenie potrzeb własnych jako osób fizycznych, a nie przedsiębiorców.

Sąd w przedmiotowej sprawie odmówił statusu członka grupy osobom, które złożyły oświadczenia o wystąpieniu z grupy, a byli to: A. M. (3), H. M. (3), A. C. (5), E. G. (5), L. Ż. (2), D. W. (3).

Statusu członka grupy Sąd odmówił również J. O. (4), wobec złożonego w tym zakresie wniosku powoda oraz w braku możliwości przedłożenia dowodów na okoliczność daty złożenia przez J. O. (4) oświadczenia o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody na osobę reprezentanta grupy.

Za zasadny należało uznać wniosek pozwanego o odmowę przyznania statusu członka grupy osobom objętym ochroną na podstawie umów ubezpieczenia na życie z UFK innych niż wymienione w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania: M. K. (18), A. K. (8) (S.), J. O. (5), K. S. (4), A. S. (8), E. M. (4), W. S. (2), M. T. (3), D. Ś. (2), I. D., M. K. (19), D. W. (4), P. U., M. H. (3), I. S. (4), K. W. (3), A. S. (9), R. K. (5), M. G. (10), M. B. (15), M. P. (11), R. P. (4), Z. K. (4), A. W. (8), W. S. (3), A. J. (3), B. S. (4), S. M., M. K. (20), H. grzybek, B. Ł., E. T., K., A. W. (9), I. G. (2), S. P., A. J. (4), D. B. (2), G. W., K. P., M. B. (16), A. B. (3), D. G. (2), L. Ż. (2), P. S. (5), K. K. (8), A. K. (9). Sąd zważył, że wyżej wymienione osoby i ich zgłoszenia ujęte zostały w pismach z dnia 30 października 2015 r., z dnia 20 grudnia 2016 r. oraz z dnia 24 kwietnia 2017 r. Powód nie kwestionował, że wymienione wyżej osoby objęte zostały ochroną na podstawie umów ubezpieczenia na życie z UFK innych niż wymienione w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wskazywał przy tym, że bez znaczenia dla sprawy, a także uwzględnienia wymienionych osób jako członków grupy jest treść ogłoszenia i warunki w nim zawarte, istotnym w ocenie powoda jest li tylko jednakowość podstawy faktycznej powództwa. Poglądu tego nie sposób podzielić. Wydane przez Sąd postanowienie wiąże zarówno strony, jak i sam Sąd. A więc jeżeli zawarto w nim określone warunki, które nie zostały spełnione przez ww. osoby nie mogą one zostać uznane za członków grupy. Skoro powód twierdzi, że treść ogłoszenia oraz warunki w nim zawarte wymienione w postanowieniu są zbyt wąskie, mógł zaskarżyć w jego ocenie nieodpowiadające warunkom sprawy orzeczenie. Bez znaczenia okazał się również fakt, iż część z wymienionych osób chęć przystąpienia do sprawy zgłosiła zanim pojawiło się ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego. Jak już wyżej wskazano, zdaniem Sądu podmiot chcący przystąpić do grupy w okresie pomiędzy złożeniem pozwu, a wydaniem ogłoszenia w prasie winien spełniać przesłanki, o których mowa w postanowieniu i ogłoszeniu o wszczęciu postępowania grupowego, albowiem jego oświadczenie powinno zostać złożone po jego dokonaniu.

Zgodnie z art. 17 ust. 1. u.d.p.g. sąd wydaje postanowienie co do składu grupy na posiedzeniu niejawnym. Stosownie do brzemienia wymienionego artykułu Sąd w wydanym przez siebie postanowieniu ograniczył się do ustalenia ogólnego składu członków grupy uznając za niewiążący przyjęty przez powoda podziały na podgrupy. Rozwiązanie takie wydaje się o tyle uzasadnione, iż po przeprowadzonym postępowaniu dowodowym, w przypadku rozstrzygania o zasadności powództwa głównego i ewentualnego, podział na podgrupy dokonany i zawnioskowany przez stronę powodową utrudniłby wydanie przyszłego orzeczenia. Z tych też względów, Sąd za bezzasadne uznał zarzuty pozwanego, aby odmówić statusu członka grupy osobom pozostającym w podgrupach jednoosobowych lub też ujętych w dwóch podgrupach.

W stosunku do pozostałych osób Sąd nie stwierdził w przedmiotowej sprawie przesłanek przemawiających za odmową przyznania im statusu członka grupy i ujął je w punkcie I sentencji postanowienia. Przyznaniu takiego statusu nie sprzeciwiała się strona pozwana, lub też nie były uzasadnione zarzuty pozwanego podniesione w celu odmowy podmiotom przyznania statusu członka grupy.

Wnioski i uzasadnienia pism procesowych strony pozwanej obejmowały osobę K. W. (3). Jako, że osoba ta nie była wymieniana w pismach procesowych strony powodowej i nie została uwzględniona w wykazie grupy przedstawionej przez powoda, Sąd pominął ww. wydając przedmiotowe orzeczenie.

Z powyższych względów Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.